Принятие наследства. Наследственная трансмиссия

В результате открытия наследства лица, указанные в законе и (или) в завещании наследодателя, не становятся сразу автоматически обладателями наследственного имущества. Для того чтобы стать таковыми, они должны соответствующим образом выразить свою волю — принять наследство. Как отмечал Г. Ф. Шершеневич, "в момент открытия наследства лицо, назначенное в завещании или указанное в законе, приобретает право наследования. Это право присваивается ему помимо его воли, независимо от выраженного им намерения, в силу одного только юридического события смерти... Но это право наследования... не тождественно с самим наследованием. Право наследования есть только право на вступление в те юридические отношения, которые в совокупности составляют наследство" (курсив наш. —М. А.). Сходным образом высказывался и В. И. Серебровский, указывая, что "открытие наследства еще не означает, что... лицо, входящее в круг наследников... уже вступило в те имущественные права, субъектом которых был умерший. Чтобы стать преемником в имущественных правах наследодателя, требуется еще... чтобы оно выразило свое согласие на приобретение наследства". Аналогичного мнения придерживались М. В. Гордон, В. К. Дроников. Иными словами, осуществление права наследования не может иметь места без свободного и непосредственного волеизъявления со стороны наследников. Таким образом, подчеркнем еще раз, что с открытием наследства наследник лишь приобретает право на принятие на себя прав и обязанностей, составляющих в совокупности наследство, а не наделяется правами и не обременяется обязанностями сразу после такого открытия.

Согласно п. 1 ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. С учетом высказанного ранее тезиса, такое долженствование по смыслу закона не означает императивного требования для наследника принимать на себя права и обязанности, составляющие наследство, но подразумевает необходимость в юридически значимом поведении с его стороны, если он желает их принять, — в совершении особой односторонней сделки[1], которая должна отвечать всем требованиям закона, предъявляемым к данной разновидности юридических фактов. Исключение составляют случаи приобретения публично-властными органами выморочного имущества, переходящего к ним в порядке наследования, — принятия наследства здесь не требуется, как это указано в абз. 2 п. 1ст. 1152 ГКРФ.

Принятие наследства характеризуется определенными свойствами, вытекающими в числе прочего из природы наследования как разновидности универсального правопреемства. В первую очередь принятие наследником части наследства означает принятие им всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (абз. 1 п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Это значит, что для приобретения наследственного имущества правопреемнику умершего не требуется выражать свою волю на принятие каждого компонента наследства — тем паче, что исчерпывающий перечень таких компонентов установить на момент открытия наследства весьма проблематично (о каких-то правах и обязанностях, входящих в состав наследства, наследник может даже и не знать). Таким образом, действиям наследника, направленным на приобретение определенного, известного ему имущества, закон придает расширительный эффект. Заметим однако, что результаты такого эффекта уравновешиваются оговоркой законодателя о том, что призванное к наследованию лицо становится обладателем не всего имущества умершего, а всего причитающегося данному наследнику имущества (если, например, данный наследник является не единственным претендентом на наследство).

Кроме того, Кодекс устанавливает, что в случае, когда наследник претендует на имущество в рамках различных порядков правопреемства[2]. Если же наследник принимает наследство, не указывая конкретно, в рамках какого из оснований принятия он это делает, его следует признать принявшим все причитающееся.}} , — по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства, он может по своему выбору принять наследство, причитающееся ему в рамках одной, нескольких или всех указанных процедур (абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ). При этом воля, выраженная наследником применительно к какому-либо из названных оснований принятия наследства, не распространяется на иные основания. Например, принятие имущества, причитающегося ему в силу завещания, не делает его сразу обладателем того, на что он может претендовать как законный наследник, а также не влияет на решение остальных наследников (если таковые есть) в отношении их участия в правопреемстве (п. 3 ст. 1152 ГК РФ).

Однако в части принятого имущества наследник становится по общему правилу обладателем его как неизменного, единого целого и в один и тот же момент (ст. 1110 ГК РФ) и не может обременять свое волеизъявление какими либо условиями или оговорками (абз. 3 п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Иными словами, как справедливо отмечает Т. Д. Чепига, "принятие наследства рассматривается законом как обдуманное решение наследника принять его в составе любых прав и обязанностей наследодателя, в чем бы они ни заключались, и в составе любого имущества, где бы оно ни находилось". Это и понятно — противоположное означало бы не что иное, как подрыв стабильности имущественного оборота. Кроме того, такая стабильность обеспечивается указанием закона на то, что принятое наследником причитающееся ему имущество считается принадлежащим ему с момента открытия наследства, вне зависимости от того, когда он фактически стал обладать им и когда зарегистрировал свое право на имущество, если такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ)[3]. При этом следует учитывать, что в полной мере распоряжаться имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации (речь идет прежде всего о недвижимости), наследник сможет лишь с момента такой регистрации[4]. Следовательно, принадлежность с момента открытия наследства наследнику прав на имущество, подлежащих государственной регистрации, не означает всей полноты составляющих их правомочий — правомочие распоряжения является здесь, если так можно выразиться, "спящим", хотя и наличествующим в силу универсальности правопреемства. На последнее обстоятельство обратили внимание и высшие судебные инстанции РФ: в п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 № 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" указывается, что в случае, "если наследодателю или реорганизованному юридическому лицу (правопредшественнику) принадлежало недвижимое имущество на праве собственности, это право переходит к наследнику или вновь возникшему юридическому лицу независимо от государственной регистрации права на недвижимость". Как отмечается в литературе, при нынешнем состоянии нормативной базы касательно государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним складывается Вперед ситуация: с одной стороны, наследник может заключать сделки по отчуждению нежилой недвижимости, а с другой — переход прав на имущество по такой сделке может быть завершен только после регистрации права, в связи с чем предлагается законодательно закрепить запрет наследнику на распоряжение недвижимым имуществом до государственной регистрации прав на него. Обсуждается даже вопрос о том, может ли переходить в порядке универсального правопреемства само право на регистрацию прав на имущество, однако жанр настоящей работы не позволяет подробно разбирать его здесь.

Исходя из вышеизложенного, можно дать следующее определение: принятие наследства представляет собой одностороннюю сделку, посредством которой призванный к правопреемству наследник становится обладателем причитающихся ему прав и обязанностей, составляющих наследственное имущество[5].

Заметим, что в законе и доктринальных источниках употребляется термин "непринятие наследства". Его можно определить, как такое юридически значимое состояние, при котором наследник никак не выразил свою волю на принятие наследства или отказ от него в течение установленного законом срока. Непринятие наследства, будучи нетождественно отказу от него, является бездействием со стороны лица, призванного к преемству в имуществе умершего по отношению к правам и обязанностям, составляющим причитающееся ему наследство, и влечет определенные юридические последствия (см. ниже).