Лекция 9. Наследственное право в зарубежных странах

Законодательство о наследовании в странах континентальной правовой системы включает в себя нормы, регулирующие общественные отношения по переходу прав и обязанностей умершего к другим лицам.

В странах континентального права наследственное право переняло многие институты римского наследственного права, адаптировав некоторые институты к собственным национальным особенностям.

Наследственное право зарубежных стран исходит из общих принципов возможности наследования по закону и по завещанию, причем по общему правилу наследование по закону рассматривается как "наследование без завещания", т.е. приоритет имеет наследование по завещанию. Законодательство о наследовании исходит из незыблемости свободы воли наследодателя, который вправе самостоятельно распорядиться своим имуществом, оставив его любым лицам, как из числа родственников, так и лиц, не имеющих с ним родственной связи.

Государства континентальной Европы, наряду с принципом свободы воли завещателя, исходят из необходимости обеспечения интересов семьи, закрепляя нормами наследственного законодательства механизмы обеспечения имущественных прав родственников наследодателя.

Континентальная правовая система рассматривает наследование как универсальное правопреемство, т.е. как замену личности наследодателя на личность его наследника, вследствие чего к наследнику переходят все права и обязанности наследодателя как единое целое.

Отметим, что такое понимание наследования не единственно возможное: в странах англо-американской правовой системы имущество наследодателя сначала переходит по праву доверительной собственности к так называемому "личному представителю" умершего, который передает наследникам лишь часть наследства, оставшуюся после расчетов с кредиторами[1].

Наследственные правоотношения в странах континентальной Европы регулируются, как правило, нормами соответствующих разделов гражданских кодексов, наряду с семейными и имущественными отношениями.

Основными законами о наследовании европейских континентальных государств являются:

в Болгарии — Закон о наследовании от 29 января 1949 г. (действует с изм. 1950,1985,1992 гг.);

в Венгрии — раздел Гражданского кодекса Венгерской Республики 1959 г. (в ред. 1977 г.);

в ФРГ — Германское гражданское уложение 1896 г. (далее — ГГУ), книга V "Наследственное право";

в Испании — Гражданский кодекс Испании 1889 г., титул III книги III; а также Закон о наследовании 11/1981 от 13 мая 1981 г.;

в Италии — Гражданский кодекс Италии 1942 г. (книга вторая);

в Польше — Гражданский кодекс Республики Польша 1964 г.;

в Румынии — Гражданский кодекс Румынии 1865 г.;

во Франции — Гражданский кодекс 1804 г., два титула книги III Французского гражданского кодекса (далее — ФГК) "О различных способах, которыми приобретается собственность": титул I "О наследовании" и титул II "О прижизненном дарении и завещании". Наследование по закону рассматривается в ФГК отдельно от наследования по завещанию, которое регулируется в тесной связи с прижизненными дарениями. Это объясняется наличием в законе общих норм, регулирующих порядок безвозмездного приобретения имущества;

в Чехии — Гражданский кодекс 1963 г. (в ред. 1992 г.);

в Швейцарии — книга III Швейцарского гражданского кодекса (далее — ШГК) "О наследствах". Регламентирование ряда вопросов (в частности, связанных с составлением завещания) Кодекс относит к компетенции кантонов;

в Югославии — в соответствии с законодательством республик в ее составе: Закон о наследовании Республики Сербии 1974 г. (с доп. 1979 г.), Закон о наследовании Республики Черногории 1975 г. (с доп. 1978 г.), Закон о наследовании 1965 г. (с доп. 1978 г.) Хорватии.

При регулировании наследственных отношений применяются также положения нормативных актов, действующих наряду с Гражданским кодексом. В Венгрии, например, это Закон 1974 г. о браке, семье и опеке (с изм. и доп.), Закон 1991 г. о нотариусах; приказ министра юстиции 1984 г. "О нотариусах и некоторых видах нотариального производства". В Польше таким сопутствующим нормативным актом является Закон о нотариате 1951 г. (с послед, изм.)[2].

В целом же наследственное право многих зарубежных стран континентальной правовой семьи за последние десятилетия подверглось существенному реформированию, причем характер этого реформирования во многих государствах имеет одинаковую направленность.

В частности, вследствие изменившихся социально-экономических условий, повлекших за собой реформы ряда институтов гражданского права, были расширены наследственные права пережившего супруга, а также усыновленных и внебрачных детей. Прежде, в интересах государства, стремящегося к активному непосредственному участию в наследственных правоотношениях, был ограничен круг наследников по закону, что давало больше возможностей государству в приобретении выморочных имуществ.

Позднее в отношении статуса пережившего супруга можно отметить общую тенденцию к расширению его прав. Однако существенные различия в наследственном законодательстве европейских государств по вопросу объема прав пережившего супруга сохранены.

Например, в Болгарии, законодательство которой включает в круг наследников по закону всех родственников по прямой линии и до шестой степени родства по боковой линии, переживший супруг наследует вместе с той очередью наследников, которая призывается к наследованию.

В соответствии со ст. 931 Гражданского кодекса Польши супруг призывается к наследованию в первую очередь вместе с детьми. При наличии детей супруг наследует не менее 1/4 наследственной массы. При отсутствии нисходящих родственников наследодателя наследуют супруг, родители, братья и сестры наследодателя. Переживший супруг наследует все имущество в случае, если нет нисходящих родственников, родителей, братьев и сестер и их нисходящих. И только если нет нисходящих родственников наследодателя и супруга, к наследованию призываются родители, братья, сестры и их нисходящие родственники.

Однако не всегда переживший супруг по объему своих прав приравнивается к остальным наследникам.

Так, французское законодательство, ранее относившее пережившего супруга к наследникам по закону последней очереди, в результате чего он призывался к наследованию лишь при отсутствии кровных родственников (включая боковых до 12-й степени), было изменено вследствие принятия законов от 26 марта 1957 г. и от 3 января 1972 г., предоставивших ему более широкие возможности для получения наследства. Тем не менее во Франции переживший супруг в большинстве случаев получает не право собственности, а лишь узуфрукт на часть наследственного имущества, размер которой варьируется в зависимости от разряда наследников.

Существенные изменения коснулись статуса субъектов наследственного правопреемства. Так, права усыновленных и внебрачных детей были полностью уравнены с наследственными правами законнорожденных детей (закон от 11 июля 1966 г. во Франции; закон от 2 июля 1977 г. в ФРГ; закон от 30 июня 1972 г. в Швейцарии).

Принятие в рамках Европейского совета Конвенции об усыновлении детей (24 апреля 1967 г.) и Конвенции о правовом положении внебрачных детей (15 сентября 1975 г.) повлекли необходимость пересмотра ряда положений наследственного законодательства, касающихся прав внебрачных и усыновленных детей.

В результате дети, рожденные вне брака, ранее почти полностью лишенные признания своих наследственных прав, были в целом уравнены в правах с детьми, рожденными в законном браке. Законодательством предусмотрена лишь необходимость признания внебрачного ребенка со стороны родителя, при отсутствии признания происхождение ребенка может быть установлено в судебном порядке. Теперь при соблюдении этого условия как незаконнорожденные дети после родителей, так и родители после таких детей являются полноправными наследниками (закон от 3 января 1972 г. во Франции; закон от 19 августа 1969 г. в ФРГ; закон от 15 сентября 1975 г. в Швейцарии).

Среди других законов, внесших изменения в регулирование отдельных вопросов наследственных отношений, можно отметить: французский закон от 31 декабря 1976 г., предусмотревший иной режим общности наследственного имущества; закон ФРГ от 28 августа 1969 г., касающийся ряда вопросов оформления завещательных распоряжений, и закон ФРГ от 14 июня 1976 г. о реформе брачно-семейного права, изменивший, в частности, некоторые положения, связанные с правом наследников на обязательную долю.

Законодательство европейских государств знает два основания наследования: по завещанию и по закону.

Наследование по завещанию имеет приоритет перед наследованием по закону, поскольку более полно отвечает принципу свободного распоряжения имуществом его собственником. Принцип свободы завещательных распоряжений является основополагающим в правовом регулировании оснований наследования. Ограничения данного принципа связаны только с закреплением законодательством института обязательной доли в интересах нуждающихся в повышенной защите лиц, связанных с наследодателем отношениями близкого родства.

Наследование по закону применяется только при отсутствии завещания или признании его недействительным. Кроме того, наследование по закону имеет место, если завещание сделано в отношении только части наследственного имущества.

Как и в России, в государствах континентальной правовой системы завещание рассматривается как односторонняя сделка, порождающая правовые последствия после смерти наследодателя. Наследодатель вправе в любое время до своей смерти составить новое завещание, отменить или изменить предыдущее. ОГЛАВЛЕНИЕ завещания составляют распоряжения наследодателя относительно судьбы принадлежащего ему имущества.

Законодательство должно отвечать определенным требованиям, связанным с его формой.

В отличие от России, где завещание — строго личная сделка, совершенная от имени одного лица, наследственное законодательство некоторых европейских государств допускает возможность составления так называемых совместных завещаний, в которых выражена воля двух или нескольких лиц.

Например, в ФРГ совместное завещание вправе составить супруги.

Французский закон запрещает как совместные, так и взаимные завещания (ст. 968 ФГК).

Швейцарское законодательство не содержит никаких положений по этому вопросу, однако судебная практика признает такие завещания недействительными. Отрицательное отношение законодательства этих стран к такого рода завещаниям объясняется стремлением в большей степени обеспечить соблюдение принципа отзывности завещаний[3].

Самостоятельным институтом, отличным от завещания, является в законодательстве европейских государств институт так называемых договоров о наследовании.

В соответствии с договором о наследовании наследодатель обязуется передать после своей смерти имущество одному или нескольким лицам, по сути — назначает их наследниками. Договор о наследовании вступает в силу с момента его заключения и не может быть расторгнут в одностороннем порядке, чем существенно отличается от завещания, которое влечет правовые последствия только с момента смерти наследодателя.

Возможность заключения договоров о наследстве предусмотрена законодательством ФРГ и Швейцарии, во Франции же они допускаются лишь как исключение в некоторых случаях, в частности между супругами.

В Венгрии разрешено заключение договоров о наследовании и дарении на случай смерти (§ 655—659), а также договоров в отношении ожидаемого наследства.

По договору о наследовании наследодатель обязуется назначить договаривающуюся с ним сторону своим наследником за предоставление содержания или внесение пожизненных периодических платежей. Договор составляется в письменной форме; наследодатель может включить в него любое завещательное распоряжение. Дарение на случай смерти может быть сделано только в отношении той части наследственного имущества, которая при наличии завещания была бы признана предметом завещательного отказа.

Если договор дарения совершается при условии, что одаряемый переживет дарителя, то для действительности такого договора необходимо соблюдение формальных требований, установленных для договора наследования. Договор в отношении ожидаемого наследства может быть заключен и при жизни наследодателя. Право заключения такого договора предоставлено исключительно потомкам наследодателя. Договор в отношении ожидаемого наследства совершается в письменной форме[4].

Наследственное законодательство европейских государств придает большое значение форме завещания, что диктуется необходимостью достоверно установить "последнюю волю" завещателя. Несоблюдение предписанных законом формальных требований влечет за собой недействительность завещания.

Возможны следующие основные формы завещания.

Прежде всего, наиболее распространенное в силу простоты составления и возможности соблюдения тайны завещания — собственноручное завещание, т.е. целиком написанное самим завещателем, подписанное и датированное им, что призвано уменьшить вероятность подлога (вследствие чего машинописные тексты не допускаются). В то же время такая форма не лишена недостатков, к числу которых следует отнести опасность случайной ликвидации или утери завещания, а также влияния третьих лиц, что может повлечь за собой искажение воли завещателя.

Так, в соответствии со ст. 949 ГК Польши завещание может быть написано собственноручно завещателем, им же датировано и подписано. При соблюдении этих условий завещание приобретает юридическую силу и не требуется какого-либо заверения или утверждения.

Законодательство признает действительным также собственноручное завещание, содержащееся в письме наследодателя, адресованном наследнику, если это письмо подписано надлежащим образом и обстоятельства не вызывают сомнений относительно серьезности намерений наследодателя распорядиться своим имуществом на случай смерти.

Польское наследственное законодательство допускает возможность специальных завещаний, например в случае, если предполагается скорая кончина наследодателя или вследствие особых обстоятельств соблюдение обычной формы завещания невозможно или сопряжено с чрезвычайными трудностями. При этих условиях завещатель может выразить свою последнюю волю в присутствии не менее трех свидетелей. В течение одного года с момента такого заявления наследодателя завещание может быть зафиксировано в письменной форме одним из свидетелей или третьим лицом и подписано наследодателем, двумя или всеми свидетелями, присутствовавшими во время волеизъявления завещателя. И случае если до смерти завещателя это сделать не удалось, то в течение шести месяцев со дня открытия наследства завещание может быть оформлено согласными показаниями свидетелей перед судом.

Возможно совершение завещания в форме публичного акта. Оно оформляется в соответствии с установленной законом процедурой при участии официального должностного лица (как правило, нотариуса). Во Франции завещание составляется при участии двух нотариусов (или одного в присутствии двух свидетелей), в Швейцарии — при участии одного должностного лица и двух свидетелей. Основное достоинство данной формы — гарантия подлинности завещания и соответствия его содержания действительной воле завещателя. Сохранность завещания обеспечивается предусмотренной законодательством возможностью его официального депонирования у нотариуса или иного компетентного должностного лица.

Допускается законом и тайное завещание. Оно составляется самим завещателем и в запечатанном виде передается на хранение нотариусу, как правило, в присутствии свидетелей. Такая форма, позволяющая обеспечить тайну завещания и его сохранность, прямо предусмотрена законодательством Франции (ст. 969, 1007 ФГК) и Германии (§ 2232 ГГУ). Швейцарский гражданский кодекс, не исключающий возможность составления подобных завещаний, относит регламентацию связанных с этим вопросов к компетенции кантонов (ч. 2 ст. 505).

Наряду с рассмотренными формами завещаний законодательство устанавливает упрощенный порядок совершения завещаний в особых, исключительных обстоятельствах, когда обращение к обычным формам невозможно или крайне затруднено, а также применительно к отдельным категориям лиц (военнослужащим, морякам)[5].

Например, немецкое законодательство позволяет лицу, находящемуся в местности, с которой прервано сообщение по причине эпидемии или вследствие других исключительных обстоятельств, либо в плавании на немецком судне, совершить завещание в форме устного заявления в присутствии трех свидетелей (§ 2250, 2251).

Завещание теряет силу в случае, если лицо, в пользу которого сделано распоряжение, умирает раньше завещателя или если объект завещательного распоряжения утрачен при жизни наследодателя. Завещание утрачивает силу и в случае отказа единственного наследника или легатария принять завещанное имущество.

Завещание признается юридически недействительным вследствие несоблюдения предписанной формы, неопределенности содержания, пороков воли завещателя, отсутствия способности к составлению завещания.

Завещательная дееспособность, т.е. способность к составлению завещания, связывается законодательством европейских государств с достижением лицом определенного возраста, а также с тем, осознает ли оно значение и последствия своих действий.

По общему правилу составить завещание может дееспособное лицо. Так, в Болгарии, Швейцарии и Франции способность к составлению завещания возникает в полном объеме с достижением совершеннолетия — 18 лет. Во Франции несовершеннолетним, достигшим 16 лет (неэмансипированным), разрешается составлять завещание в отношении половины принадлежащего им имущества, а при отсутствии родственников до 6-й степени родства — наравне с совершеннолетними (ст. 904 ФГК).

В Венгрии составить завещание вправе лица с ограниченной дееспособностью — достигшие 14-летнего возраста и не являющиеся недееспособными по состоянию здоровья, а также совершеннолетние, в отношении которых в судебном порядке установлено попечительство. Эти лица вправе самостоятельно совершать завещание, но только в публичной форме.

В Германии могут составлять завещание несовершеннолетние, достигшие 16 лет (§ 2229 ГГУ).

Признают недействительными завещания, совершенные душевнобольными, слабоумными, а также сделанные под влиянием насилия, угрозы, обмана, заблуждения и т.п.

ОГЛАВЛЕНИЕ завещания, по сути, сводится к следующим видам завещательных распоряжений: назначение наследников и распределение между ними наличного имущества, завещательный отказ (легат) и возложение.

Как правило, ОГЛАВЛЕНИЕ завещания составляют в первую очередь распоряжения имущественного характера.

В состав наследственного имущества, подлежащего переходу по завещанию, включается определенное имущество, принадлежавшее завещателю. Наследники и отказополучатели, приобретающие имущество по завещанию, также должны быть четко определены.

Приобретать имущество по завещанию могут наследники, рассматриваемые в качестве универсальных правопреемников, к которым переходят как права, так и обязанности наследодателя, и отказополучатели (легатарии), т.е. сингулярные правопреемники, которые приобретают лишь определенные имущественные права.

Законодательством ряда стран четко разделяются наследники и отказополучатели. Французский закон и наследников, и отказополучателей называет легатариями, однако при этом различаются универсальные легатарии (légataire universel), легатарии по универсальному титулу (légataire a titre universel) и сингулярные легатарии (légataire ё titre particulier) (ст. 1002 ФГК). Нормы наследственного права Германии и Швейцарии различают наследников и отказополучателей.

Французское законодательство понимает универсальный легат как завещательное распоряжение, посредством которого вся совокупность прав и обязанностей завещателя переходит к одному или нескольким лицам. В силу легата по универсальному титулу осуществляется переход лишь определенной части наследственного имущества (например, 1/2, 1/4 и т.п.). Как универсальные легатарии, так и легатарии по универсальному титулу отвечают по долгам наследодателя.

В отличие от этого, сингулярные легаты имеют своим предметом лишь отдельные имущественные права, т.е. являются легатами в узком смысле слова.

Болгарский Закон о наследовании делит завещательные распоряжения на общие и специальные. Общие распоряжения касаются всего или части имущества наследодателя, специальные — отдельных, конкретных предметов. Завещательное распоряжение может быть сделано под условием или с возложением на наследника обременения — завещательного отказа в пользу другого лица. Заинтересованное лицо вправе требовать исполнения завещательного отказа. Завещательное распоряжение по поводу конкретной вещи не имеет силы, если завещатель к моменту смерти не был ее собственником. Применительно к вещам, определяемым родовыми признаками, действует иное правило: завещательное распоряжение на определенное количество вещей, характеризуемых родовыми признаками, действительно, хотя в составе имущества наследодателя на момент открытия наследства таких вещей не было. Наследодатель вправе подназначить наследника на случай, если указанный в завещании наследник умрет до открытия наследства, откажется от его принятия или будет признан недостойным[6].

Наследодатель вправе указать в качестве наследника любое лицо, не считаясь с интересами ближайших родственников. Принцип свободы завещательных распоряжений определенным образом ограничивается лишь в пользу семьи наследодателя.

Ограничения свободы воли завещателя в странах Европы законодательно регулируются различно.

В Болгарии обязательная доля закреплена за детьми наследодателя, его родителями и супругом. Размер обязательной доли детей (включая и усыновленных) при одном ребенке составляет 1/2 имущества наследодателя, а при двух и большем числе — 2/3 указанного имущества. Родители (или один из них), оставшиеся в живых к моменту открытия наследства, получат по правилам об обязательной доле 1/3 наследственного имущества. Если супруг наследует совместно с родителями, он получает 1/3 наследственной массы. Если после смерти наследодателя остались его нисходящие родственники и супруг, обязательная доля супруга равна доле ребенка.

Во Франции предусмотрена так называемая "свободная доля", в пределах которой наследодатель вправе свободно распоряжаться своим имуществом посредством завещания и прижизненных дарений. Остальная часть имущества ("резерв") переходит ближайшим родственникам наследодателя, к числу которых относятся лишь его прямые родственники — нисходящие и восходящие. "Свободная доля" равна 1/2 имущества, если наследодатель оставил одного ребенка, 1/3 — при наличии двух и 1/4 — при наличии трех и более детей (ст. 913 ФГК).

Во Франции боковые родственники и переживший супруг не имеют права на "резерв" и, следовательно, могут быть полностью лишены наследства. При отсутствии у наследодателя детей право на "резерв" предоставляется восходящим в размере 1/4 для каждой линии (отцовской и материнской) (ст. 914 ФГК). Существуют особые правила определения "свободной доли" применительно к дарению и завещанию в пользу супруга.

В Швейцарии, где в целом действует аналогичный порядок, в число наследников, имеющих право на "резерв", могут быть включены братья, сестры и переживший супруг наследодателя. Вопрос о включении братьев и сестер (и их нисходящих) в число наследников "резерва" отнесен к компетенции кантонов.

В Польше к числу необходимых наследников относятся нетрудоспособные нисходящие (в том числе малолетние), нетрудоспособные супруг и родители наследодателя. По правилам обязательной доли им причитается, независимо от содержания завещания, по 2/3 той доли, которая была бы ими получена при наследовании по закону.

В Германии право на обязательную долю имеют нисходящие, родители и супруг наследодателя в случае, если их интересы не обеспечены в завещании должным образом. Право на обязательную долю реализуется путем предъявления требования к наследникам по завещанию о выплате ими денежного эквивалента этой доли. Размер обязательной доли составляет 1/2 того, что причиталось бы им при наследовании по закону (§ 2303 ГГУ).

Наследование по закону представляет собой наследование без завещания.

К числу наследников по закону относятся в первую очередь ближайшие родственники наследодателя, которым он предположительно оставил бы имущество в случае составления завещания. В то же время круг наследников по закону и очередность призвания их к наследованию в разных странах неодинаковы.

Так, французское законодательство при разделении наследников по закону с целью определения очередности призвания их к наследованию исходит из их предполагаемой близости к наследодателю.

В соответствии с этим подходом к первому разряду относятся нисходящие наследодателя (дети, внуки и т.д.). Второй разряд образуют родители наследодателя, а также его братья и сестры и их нисходящие родственники. В третий разряд включены прочие восходящие наследодателя (кроме родителей), т.е. дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка и т.д. К последнему, четвертому, разряду отнесены прочие боковые родственники (кроме братьев и сестер) до шестой степени родства, т.е. двоюродные братья и сестры, дяди, тети и т.д.

При наличии хотя бы одного из родственников предыдущего разряда, родственники всех последующих разрядов к наследованию не призываются. Внутри разряда родственник более близкой степени родства отстраняет от наследования более дальних родственников. Последнее правило применяется, однако, с учетом так называемого права представления, в силу которого права наследника, умершего ранее наследодателя, переходят к его нисходящим. Так, внуки наследодателя получают по праву представления ту долю наследства, которая причиталась бы их отцу (т.е. сыну наследодателя), если бы он не умер ранее самого наследодателя. Наследовать по праву представления могут лишь прямые нисходящие наследодателя, а также нисходящие его братьев и сестер.

Наследственное имущество может быть разделено поровну между наследниками по отцовской и материнской линиям в том случае, если у наследодателя нет нисходящих родственников. Такая ситуация имеет место в том случае, если после смерти наследодателя будут живы один из его родителей и восходящий по другой линии (например, отец и бабушка по материнской линии), а также если к наследованию призываются родственники третьего и четвертого разрядов из разных линий (например, двоюродные братья по отцовской и троюродные по материнской линиям).

По общему правилу все наследники (нисходящие) одинаковой степени родства наследуют в равных долях. В случаях, когда наследственное имущество делится между отцовской и материнской линиями, внутри каждой из них призываемые к наследованию родственники также получают равные доли. Если к наследованию призываются родители, а также братья и сестры наследодателя, то каждый из родителей (даже если другого нет в живых) имеет право на 1/4 имущества, остальное делится поровну между братьями и сестрами.

Переживший супруг во Франции не включен формально ни в один из разрядов наследников. Супруг наследодателя наследует перед наследниками четвертого разряда, отстраняя их от наследования и приобретая имущество в полную собственность. Если имеются наследники более высокого разряда лишь в одной из линий (отцовской или материнской), то переживший супруг приобретает право собственности на 1/2 имущества. В других случаях он получает только узуфрукт на часть имущества (на 1/4 — при наличии наследников первого разряда, на 1/2 — во всех остальных случаях). При этом наследники могут требовать превращения узуфрукта в пожизненную ренту.

Существенные отличия имеет законодательный порядок определения очередности призвания к наследованию по закону по так называемой системе "парантелл". Такой принцип используется в наследственном праве, в частности, Германии и Швейцарии.

Парантелла представляет собой группу кровных родственников, образуемую общим предком и его нисходящими. Таким образом, первая парантелла включает самого наследодателя и его нисходящих, вторая — родителей наследодателя и их нисходящих, третья — дедушку и бабушку (по отцовской и материнской линиям) и их нисходящих, четвертая — прадедушек и прабабушек и их нисходящих и т.д.

К наследованию родственники призываются по парантеллам, и наследниками первой очереди являются, таким образом, нисходящие наследодателя. Во вторую очередь наследуют родственники, входящие во вторую парантеллу и т.д.

Наследники предшествующей парантеллы отстраняют от наследования всех наследников, входящих в последующие парантеллы.

Распределение наследственного имущества внутри парантеллы таково: между наследниками, входящими в первую парантеллу, имущество делится поровну между детьми наследодателя. Все остальные нисходящие наследуют по праву представления, как и во Франции.

Между наследниками внутри второй парантеллы имущество делится поровну между родителями наследодателя; если одного из них нет в живых, то его доля переходит к нисходящим по праву представления, а при их отсутствии — к оставшемуся в живых родителю.

Наследники третьей и последующих парантелл делят наследство по следующим правилам: восходящие имеют преимущество перед нисходящими и отстраняют их от наследования; имущество делится поровну между отцовской и материнской линиями; при отсутствии родственников в одной линии все имущество распределяется внутри другой; нисходящие наследуют по праву представления.

В некоторых странах число парантелл, призываемых к наследованию, ограничено. Так, в Швейцарии круг наследников по закону ограничен первыми тремя парантеллами. Родственники, входящие в состав четвертой парантеллы (прадедушки, прабабушки и их нисходящие), получают лишь узуфрукт на имущество наследодателя (ст. 460 ШГК). Право собственности на имущество в этом случае переходит к государству.

В Германии же число парантелл, призываемых к наследованию, не ограничивается, в результате чего наследниками по закону могут стать самые дальние родственники.

В Германии и Швейцарии переживший супруг наследодателя, не входя ни в одну из парантелл, наследует наряду с родственниками, входящими в состав первых трех парантелл, отстраняя от наследования всех остальных (а в ФРГ — также нисходящих дедушку и бабушку).

В том случае если переживший супруг призывается к наследованию вместе с первой парантеллой, то он имеет право на четверть имущества; со второй парантеллой — на половину в ФРГ и на четверть в Швейцарии; с третьей парантеллой — на половину имущества. В Швейцарии переживший супруг может выбрать между правом собственности на указанную часть имущества и узуфруктом на имущество в большем размере. Узуфрукт может быть превращен в пожизненную ренту.

Европейские страны знают и институт выморочного имущества, когда при отсутствии наследников или в случае их отказа от наследства имущество наследодателя переходит к государству.

Правовая природа выморочного имущества при этом различна.

Так, по французскому закону имущество наследодателя, не оставившего наследников, рассматривается как выморочное и переходит к государству без каких-либо обременении, как любое другое бесхозяйное имущество (см., например, ст. 539, 768 ФГК).

В противоположность этому в Германии и Швейцарии государство при приобретении выморочного имущества рассматривается в этом случае в качестве наследника по закону и приобретает вследствие этого не только права, но и обязанности наследодателя (§ 1936 ГГУ; ст. 466 ШГК).

Институт принятия наследства в странах континентальной правовой системы конструируется исходя из того, что переход совокупности прав и обязанностей наследодателя к наследникам осуществляется в момент смерти наследодателя и, как правило, не требует совершения каких-либо действий, направленных на принятие наследства. Это относится к наследованию как по закону, так и по завещанию.

Так, в Германии и Швейцарии принцип автоматического перехода прав и обязанностей наследодателя с момента его смерти действует без каких-либо ограничений. Наследник также имеет право отказаться от наследства в течение определенного срока. Принятие наследства исключает возможность последующего отказа.

Во Франции наследники по закону и универсальные легатарии с момента смерти наследодателя автоматически становятся собственниками наследственного имущества без специального постановления судебных органов. С этого же момента кредиторы наследодателя вправе предъявлять к ним требования. Однако универсальные легатарии, назначенные в собственноручном или тайном завещании, могут вступить во владение лишь на основании судебного постановления. Легатарии по универсальному титулу и сингулярные также для осуществления своих прав должны обратиться с требованием к наследникам по закону, наследникам "резерва" или универсальным легатариям.

Французское законодательство предоставляет наследнику возможность отказа от наследства, однако такой отказ не презюмируется (ст. 784 ФГК). Право на отказ реализуется посредством формального заявления (регистрируемого в канцелярии суда), которое может быть сделано в течение максимального срока давности (30 лет).

Наследник рассматривается как продолжатель личности умершего, в результате чего он должен нести ответственность по долгам последнего без ограничений, даже за пределами актива наследственного имущества (ultra vires successionis). Вместе с тем при определенных условиях допускается возможность ограничения ответственности наследников.

Во Франции наследник может ограничить свою ответственность по долгам наследодателя путем принятия наследства с условием составления описи имущества (ст. 802 ФГК). В этом случае он отвечает в пределах актива наследственной массы (ст. 802 ФГК). В ФРГ ограничение ответственности наследника может быть достигнуто путем установления так называемого управления наследством либо путем открытия конкурса (§ 1975 ГГУ).

В Швейцарии способами ограничения ответственности наследника являются составление описи наследственного имущества (ст. 580—593 ШГК), как во Франции, а также проведение официальной ликвидации, в результате которой после погашения долгов остаток имущества передается наследникам (ст. 593—597 ШГК). Ответственность нескольких должников по французскому праву является долевой, по праву ФРГ и Швейцарии, как правило, солидарной[7].