Защита интеллектуальной собственности

 

(конспект лекций)

 

Омск

Издательство ОмГТУ

2009
УДК 621.791 (075)

ББК 30.61 я73

 

 

Рецензенты:

 

В.И. Матюхин, канд. техн. наук, доцент СибАДА;

М.М.Мирошниченко, директор ЗСР-2АЦ НАКС

 

 

Шестель, Л.А.

Ш 51 Защита интеллектуальной собственности: консп. лекций. / Л.А.Шестель, - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2009. – 60с.

 

 

Конспект лекций содержит информацию по истории возникновения патентного права, а также необходимые сведения для получения представления о различных видах интеллектуальной собственности (ИС). Такая информация достаточна для изучения студентами 3-4 курсов данной дисциплины, так как способствует усвоению и пониманию учебного материала в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта (ГОС).

В конспекте лекций, в частности, представлена в предельно подробном формате информация об авторском праве и смежных правах, нетрадиционных объектах ИС, промышленной собственности или патентном праве, а также видах лицензий на промышленную собственность и перспективных направлениях ИС.

Представленный материал может быть полезен для бакалавров по направлению 150400 «Технологические машины и и оборудование», а также для инженеров по специальности 150202 «Оборудование и технология сварочного производства.

 


Введение

 

В настоящее время интеллектуальная собственность приобретает во всем мире все большее значение. Известно, что изобретатель механизма, писатель, композитор, так или иначе “владеют” своими правами на созданные ими произведения. Из этого следует, что нельзя просто копировать произведения этих авторов без учета их прав. Оригинальными промышленными образцами мебели, обоев, а также различными технологиями и устройствами, применяемые в промышленном производстве и тому подобным должно владеть какое-то лицо или группа лиц.

Каждый раз, когда мы покупаем такие охраняемые законом объекты, часть того, что мы платим, возвращается владельцам в качестве компенсации за время, финансовые средства, физические усилия, и, наконец, мысли - свой интеллект, которые они вложили в создание своих произведений. Со временем это привело к развитию многих отраслей промышленности, например, компьютерные технологии, музыкальная индустрия и др., развивающиеся во всем мире и вдохновляющие на создание все более оригинальных идей и изделий.

В настоящее время сфера интеллектуальной собственности представляет собой целый комплекс прав и отношений, из которого нельзя вычленить даже часть без ущерба для всего комплекса. Например, патентное право часто соприкасается с авторским правом, которое, в свою очередь, тесно связано с правом на товарные знаки и т.д.

Интеллектуальная собственность в определенном смысле определяется более широким понятием, нежели материальная собственность, поскольку последняя обязательно связана с определенным физическим объектом или субъектом. А интеллектуальная собственность регулирует отношения, возникшие в связи с созданием, использованием, и охраной умственного труда, причем далеко не всегда облаченного в форму материального объекта.

В этом конспекте лекций дается информация об истории возникновения интеллектуальной собственности, а также - какие бывают её виды и механизмы защиты создателями своей интеллектуальной собственности.

 

1. История возникновения и развития изобретательского права

 

История человечества - это история познания природы, история развития материальной культуры, создания поколениями людей средств производства.

Существует крылатая фраза: «История человечества – это история изобретений». Во все времена на пути развития человечества стояли великие открытия и изобретения независимо от того, являлись ли они плодом ума одного человека, создавались ли в результате коллективного опыта или явились из глубины веков, будучи продуктом тысячелетнего накопления знаний целыми поколениями людей. Цепь величайших изобретений, начиная с открытия и применения огня, создания оружия – дубины и копья, лука и стрел, каменного топора и палицы, с последующим открытием пара и электричества и заканчивая современными достижениями науки и техники, сопутствует не только с развитием материальных средств воздействия на природу, но и как эволюция общественных отношений, при этом оказывая на все эти процессы существенное влияние.

Стремление человека извлекать из окружающей природы наибольшее количество благ при наименьшей затрате сил является объективным фактором, и независимо от его воли и сознания приводит в состояние непрекращающейся творческой деятельности, ибо никогда человек, достигнув какого-то результата, не бывает им удовлетворен; он всегда ищет пути и средства улучшить этот результат, используя его для достижения каких-то новых целей. Таким образом человек всегда, хочет он этого или нет, находится в состоянии стремления к лучшему, то есть изобретательского творчества. Стремление путника достичь места назначения кратчайшим путем, инженера - создать более совершенную машину, ученого – разрешить научную проблему, повара - создать новое вкусное блюдо, очевидно, что всё это проявление творческой целеустремленности, которая присуща человеку независимо от степени его развития.

Одновременно с началом своей сознательной деятельности у человека возникло стремление сохранить и закрепить за собой преимущества и выгоды, получаемые на основе использования новых средств воздействия на природу. Так, уже на заре человечества тщательно оберегался и передавался из рода в род секрет добычи огня, в строжайшем секрете египетские жрецы держали технические средства ”сотворения” различных религиозных чудес, много веков они держали в тайне свое умение предсказывать затмение Солнца и Луны.

История привилегий и исключительных прав уходит своими корнями в глубь веков. Самый ранний случай охраны изобретения описан у греческого историка Филарка. По его словам, в Греческой колонии на юге Италии существовал обычай, по которому повар, изготовивший новое блюдо и одобренное согражданами, получал исключительное право на его использование в течение года.

Однако в те далекие времена изобретения были достаточно редки. Известна тщательность, с которой правительство Венеции в 14 - 15 веках охраняло производство венецианского стекла на острове Мурано, который стал могилой многих сотен превосходных мастеров, так как выезд с этого острова им был пожизненно запрещён. Нераскрытыми остались и секреты производства булатной (дамасской) стали; способы изготовления многих красок и эмалей древ­них мастеров, до сих пор поражающих своей свежестью и яркостью.

Сохранение в тайне секретов производства действительно давало их обладателям определённые преимущества и до 16—17 вв. явля­лось, по существу, единственным средством их охраны.

Если раньше, в условиях натурального хозяйства, сохранение в тайне секретов производства в достаточной степени удовлетворяло требованиям охраны преимуществ и выгод, доставляемых техническим новшествами, то с развитием капитализма эти рамки становятся слишком узкими и не позволяют членам цехов извлекать, из создаваемых ими технических усовершенствований, выгоду, оправдывающую затраты сил и средств, израсходованных на их ввод в эксплуатацию.

В эпоху раннего средневековья случаи правовой охраны изобретения в виде привилегий встречаются гораздо чаще. Феодальная привилегия предоставляла собой исключительное право на использование полезного новшества в течение определенного срока, либо бессрочно. Так, например, известен исторический факт, когда, в 1236 году один из жителей города Бордо получил привилегию на свой способ изготовления шерстяной одежды в течение 15 лет. А в 1502 и 1512 годах в Саксонии были выданы, также, два, но уже бессрочных, патента на использование своей интеллектуальной собственности..

Объектом феодальной привилегии был любой род деятельности, в частности, торговля, производство, изобретательство и т.п. Поэтому вначале привилегии - патенты выдавались на право занятия торговлей, промыслами, судоходством.

Происшедшая в Англии в 16-17 вв. промышленная революция ускорила становление капитализма. Поэтому, на промышленных мануфактурах с большим числом рабочих, не обязанных, в общем-то, хранить секреты производства, всякое техническое новшество быстро становилось предметом гласнос­ти, и любой владелец предприятия свободно мог использовать его в своём производстве. За­частую секреты производства переставали быть таковыми сразу, как только продукт, изготовленный на основе таких секретов, появлялся не рынках сбыта. Прямым следствием этого стало то, что промышленники стали сокращать объем внедрения новых технических усовершенствований, выжидая, пока нужное техническое решение не будет обнародовано кем-нибудь другим, чтобы воспользоваться уже готовым результатом.

Такое положение противоречило интересам промышленников и предпринимателей, затраты которых на создание и ввод в эксплуатацию новых средств производства или продуктов, как правило, окупалось медленно, не говоря уже о том, что оно становилось препятствием для развития промышленности.

Таковы, в общем, объективные причины, вызвавшие к жизни новый правовой институт - патентное право.

Таким образом, официальная история развития патентного права началась со становлением капиталистического способа производства. Однако, его появление, как уже указывалось выше, не было внезапным. Патентное право, как и сам капитализм, зародилось в недрах феодализма и имеет интересную предысторию.

Патенты выдавались также судам заграничного плавания, и они свидетельствовали об их санитарном благополучии. В России, например, привилегии 17-го века касались в основном вопросов налогообложения и торговли.

В марте 1748 г. купцам Тавлеву и Волоскову была выдана привилегия на устроение фабрик для «делания» красок по предложенному ими способу. Этот факт может по праву считаться первой привилегией в России выданной, по существу, на изобретение.

Характерно, что привилегия не являлась законодательным правом, а была милостью монарха. Он мог отобрать ее у одного лица и передать другому или «облагодетельствовать» кого-либо из приближенных феодалов.

В России закон о привилегиях на изобретения был принят в 1812 году. Согласно этому закону владелец привилегии имел право, далее - дословно: «один, в уреченное привилегиею время, пользоваться изобретением или открытием, яко неотъемлемою и исключительною его собственностью ввозить, употреблять и продавать самую привилегию, преследовать судом всякую подделку и искать удовлетворения в понесенных от того убытках. Для получения привилегии заявитель обязан представить точное и подробное описание своего изобретения с принадлежащими чертежами и рисунками, не утаивая ничего, что к точному производству относиться может». Заявки на изобретения должны были подаваться в Министерство внутренних дел.

В 1870 году, в России была произведена коренная ломка системы патентного права. Был принят закон, который существенно изменил порядок рассмотрения и выдачи привилегий на изобретения. При этом, каждая выданная привилегия перестала быть специальным законодательным актом или милостью, даруемой монархом. Выдача привилегий - патентов на изобретения стала обязательной для государственной власти в случае соблюдения заявителями требований, установленных патентным законом. Поэтому закон, принятый в 1870г. фактически явился первым патентным законом в России, положившим начало новому периоду охраны отечественных изобретений, основанному на принципах буржуазного патентного права и действовал он вплоть до 1917 года.

Зарождение капиталистического способа производства вызвало рост производительных сил и, тем самым, повысило значение изобретательского дела. Поэтому на смену привилегиям приходят патенты. Что же такое патент и каковы его отличия от привилегий?

Слово «патент» происходит от латинского «patere» означающее - быть открытым, доступным взору публики. Документ, имеющий печать составителя на лицевой стороне, известен как открытая грамота (от латинского выражения -literae patentes). В Англии, со времени принятия Закона о монополиях в 1623 году, стало практикой включать в содержавшийся текст описание изобретения с перечислением предоставляемых изобретателю прав. Таким образом, детали изобретения и относящиеся к нему юридические права стали делом публичной регистрации, то есть – опубликовываться, вследствие чего, патентная грамота превратилась одновременно в научно – технический и юридический документ.

Патентная грамота или патент – это документ, выдаваемый изобретателю или его правопреемнику и удостоверяющий о наличии у его обладателя исключительного права использованием изобретения. Следовательно, в отличие от привилегии, он является свидетельством, удостоверяющим исключительное право на использование технического объекта, способа, вещества и т.д.

Патент стал выдаваться на основе закона, а не в виде «монаршей милости», причем, только на технические объекты, то есть на изобретения.

Впервые патентное право возникло в Англии и затем распространилось в другие страны - в 1790 г. – в США, в 1791 г. – во Франции, в 1812 г. – в России, в 1820 г. – в Испании и т.д.

Не всегда и не везде патентное право легко пробивало себе «дорогу». Так, например, в России феодально-бюрократическая система выдачи патента «с дозволения начальства» существовала до конца 19-го столетия.

Уже на первых шагах становления капитализма проявляется ожесточенная конкурентная борьба за выгодные условия производства и рынки сбыта. Чтобы выйти победителем в этой борьбе, предприниматели вынуждены налаживать свое производство таким образом, чтобы их продукция реализовывалась по более низким ценам, а это возможно лишь за счет повышения производительности труда. Решение этой задачи возможно только одним путем - совершенствование техники и технологий в производстве товаров, так как повышение производительности, за счет эксплуатации рабочих, в условиях ожесточенной классовой борьбы, является весьма рискованным мероприятием, да и работающий человек имеет пределы своих физических возможностей.

Все вышесказанное заставляло владельцев предприятий и фирм вкладывать капиталы в разработку новых изделий, совершенной техники и прогрессивной технологии производства, то есть, говоря современным языком, проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Однако, капиталист должен быть заранее предусматривать мероприятия, позволяющие ему единолично пожинать плоды этих разработок, то есть он был должен заручаться гарантией монопольного владения тех разработок, которые были выполнены с использованием его капитала. И такой гарантией, в данном случае, являлся патент на изобретение.

Одним из основных свойств патента является принадлежность его определенной стране, в которой он выдан. Территориальный характер действия обеспечивает получение дополнительных прибылей лишь в пределах этой страны.

Все виды интеллектуальной собственности представляют собой нематериальные результаты творческого умственного труда.

Они подразделяется на три основные группы:

1. Произведения науки, искусства и литературы, охраняемые на основе авторского права.

2. Интеллектуальные объекты, связанные с техникой и промышленным производством, ее еще называют промышленной собственностью, и охраняется она на основе патентного права.

3. Открытия, рацпредложения, ноу-хау и др., которые составляют отдельную группу интеллектуальной собственности.

 

4. Роль интеллектуальной собственности в современных условиях.

 

Социальные аспекты защиты интеллектуальной собственности имеют большое значение и способствуют развитию предпринимательства, позволяя мелким и средним производителям успешно конкурировать на рынке. Защита промышленной собственности создает большие возможности для разработки новых изобретений, промышленных образцов и полезных моделей, участия мелких предприятий в научно - исследовательских и опытно – конструкторских работах (НИР и ОКР). Все это способствует свободной конкуренции и предпринимательству, обеспечивает общественную пользу от объектов интеллектуальной собственности, увеличивает в стране промышленное производство с увеличением рабочих мест.

Защита интеллектуальной собственности ускоряет международный обмен достижениями науки, техники и искусства. Это происходит на коммерческой основе путем продажи прав на охраняемые объекты, а также через систему информации об этих объектах.

В современных условиях развития глобальной экономики международное сообщество прилагает огромные усилия в области защиты авторских прав, торговых марок, патентов. В настоящее время окружающий нас «аналоговый» мир превращается в «цифровой». Так же, как в свое время человечество приветствовало появление пишущих машинок и фотокопировальной техники, так и сейчас приветствуется появление в нашей жизни цифровых технологий и всемирной компьютерной системы - Интернета.

Но при этом необходимо привести в соответствие и усовершенствовать законы об авторском праве с тем, чтобы защитить от нелегального копирования авторские литературные и художественные произведения, распространяемые через Интернет.

В недавнем исследовании Международного союза электросвязи отмечается, что на настоящее время к глобальной информационной сети подсоединено порядка 120 млн. компьютеров по сравнению с 16 млн. в 1996 г. В том же исследовании говориться, что объем продаж через Интернет возрастет с 314 до 370 млрд. долларов. Основная масса компьютеров подключена в экономически развитых странах, но количество их расширяется и в быстро развивающихся странах Латинской Америки, Азии и отдельных районах Африки.

В этих новых условиях возникают новые проблемы, касающихся патентов, товарных знаков, авторских прав как внутри каждой страны, так и в международном масштабе.

Американское управление патентов и торговых марок рассматривает Интернет не как угрозу, а как удобный инструмент для обработки быстро растущего количества заявок на выдачу патентов. В США количество заявок ежегодно увеличивается более чем на 5%, то есть, примерно, на 10 000 заявок.

И даже простое увеличение штата патентных ведомств и повышение эффективности их работы, как это делалось в прошлом, уже недостаточно для того, чтобы справляться с огромным объемом работ по рассмотрению заявок на изобретения.

Количество заявок на выдачу патентов возрастает во многих странах мира. Чтобы справиться с возросшим спросом на международную систему интеллектуальной собственности, США предложили, чтобы ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности способствовала более широкому применению информационных технологий в странах – участницах ВОИС и Международном бюро ВОИС. Цель заключается в создании надежной глобальной сети, соединяющей агентства и ведомства, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности, быстродействующими и надежными средствами связи. В дальнейшем предполагается – обеспечить более согласованный глобальный процесс рассмотрения заявок и выдачи патентов. Это является важным средством, позволяющим ускорить процесс и справиться с возрастающим объемом заявок и выдачи патентов.

Благодаря соглашениям ВОИС и Всемирной торговой организации многие страны быстро совершенствуют системы защиты интеллектуальной собственности. Революция в информационных технологиях открывает большие возможности и в тоже время создает новые проблемы.

В настоящее время информационные технологии – компьютерное оборудование и программное обеспечение, а также коммуникационные технологии – кабельная связь и спутники, оказывают огромное воздействие на то, как репродуцируются и распространяются работы, защищенные авторским правом.

В то же время, цифровые технологии создают проблемы, связанные с возможностями владельцев авторских прав разрешить или запретить воспроизведение, перепечатку, распространение, публичный показ или исполнение их работ. То есть любая работа может быть представлена в виде серии нулей и единиц, составляющих цифровой код. Она может храниться и использоваться в цифровом формате, что позволяет легко с большой скоростью копировать высококачественные копии и обеспечиваются возможности манипуляций и изменения работы, а также с большой скоростью эти копии, как законные так и не законные, то есть пиратские, могут доставляться общественности для использования.

Высокоскоростные электронные информационные системы с большой емкостью «памяти», предоставляют человеку возможность с помощью нескольких ударов по клавиатуре передать прекрасные копии работ в цифровом коде десяткам других лиц, практически, в любой точке земного шара. Пользователи могут «выставить» или загрузить копию на «Доску объявлений» Интернета или отправить ее в другую службу, откуда тысячи и тысячи лиц смогут загрузить ее в свои компьютеры или размножить в неограниченном количестве на бумаге или на дисках.

Международное сообщество вполне осознает необходимость того, что решение проблемы потенциально возможного массового глобального пиратства является весьма актуальным. Таким решением стал «Договор ВОИС по авторскому праву» и «Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам», которые были принятые в 1996 г.

В условиях быстроразвивающейся сети Интернет не существует препятствий к распространению работ, но могут возникнуть препятствия для реализации законов по охране авторских прав, если страны не будут выполнять эти договоры. Можно с большой вероятностью предположить, что слабый законодательный режим в одной стране создаст своеобразный рай для пиратов, что будет подрывать основы рынка сбыта легитимных «товаров» во всем мире. Поэтому необходимо чтобы представители индустрии и правительства стран мира приняли участие в работе по закреплению на практике принципов, оговоренных в этих договорах.

Складывается ситуация, когда некоторые аспекты законодательства об авторском праве должны быть изменены и пересмотрены в свете реалий новых технологий. Но так было всегда. Новое состоит в том, что имеет место попытка обсуждать необходимые изменения с позиции непризнания прав как таковых. И в тоже время в эпоху высоких технологий и приоритета услуг над производством – роль идей, науки, творчества, образования, изобретений и т.п. становиться наиболее важной.

Можно утверждать, что нет ни одной сферы современной деятельности, в которой бы не использовались в той или иной мере результаты интеллектуальной собственности. Конкурентные преимущества достигаются компаниями именно за счет использования новых идей, как в области промышленной собственности, так и в области авторско-правовой. Добившись преимуществ в своей сфере деятельности, компании предпринимают действия для четкой идентификации своих услуг или товаров путем использования товарных знаков.

Поэтому чрезвычайно важно, чтобы как на национальном уровне, так и на международной арене у участников хозяйственных отношений имелась четкая уверенность в том, что, интеллектуальная собственность, принадлежащая им, не будет использована без их на то согласия. Без этой уверенности компании не будут инвестировать в развитие новых технологий. Без этой уверенности мировая культура может не узнать новых гениальных композиторов, поэтов, писателей, художников. Без этой уверенности может наступить усреднение и застой в предоставляемых услугах и производимых товарах, поскольку, не имея возможности однозначно идентифицировать свои товары, услуги, и саму компанию, участник хозяйственных отношений перестает стремиться выпускать лучшие товары, предоставлять лучшие услуги и заботиться о репутации компании.

Разрабатываемые механизмы защиты интеллектуальной собственности достаточно эффективные, так например, в 1844 г. был выдан патент на изобретение конструкции Эйфелевой башни и ее сооружение в г. Париже. (Историческая справка: Эйфель Александр Гюстав, годы жизни: 1832 - 1923г.г., французский инженер, специалист по стальным конструкциям, проектировал конструкции мостов и шлюзов, например, шлюзы Панамского канала и др. По его проекту в 1887-89 г.г. была построена металлическая конструкция в виде шпиля на Марсовом поле в г. Париже, посвященная столетней годовщине Великой французской революции и названная в его честь – «Эйфелева башня.»)

Судебные разбирательства, в которых предметом спора выступает интеллектуальная собственность, уже не являются единичными. Пройдет немного времени и в России будет установлен благоприятный климат в отношении использования интеллектуальной собственности и ее защиты. ВОИС также оказывает помощь странам, которым она нужна, заключается она в том, чтобы способствовать повышению движения и соблюдению норм интеллектуальной собственности в каждой стране и в международных отношениях этой страны.

Практика показывает, что национальный творческий потенциал в области технических изобретений, а также в области литературных и художественных произведений значительно увеличивается и фактически может реализоваться там, где имеется соответствующая охрана изобретений и авторов литературных и художественных произведений. При этом такая охрана распространяется и на инвесторов, которые готовы сделать капиталовложения в творческие области.

 

2. Авторское право и смежные права.

 

Авторским правом называют совокупность норм, регулирующих отношения, связанные с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства.

Основными источниками, обеспечивающими авторские права в России, являются:

- Гражданский кодекс РФ и принятые на его основе законы — «Об авторском праве и смежных правах», «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» и др.;

- другими источниками авторского права являются подзаконные нормативные документы - Указы Президента, постановления Правительства РФ, акты министерств и ведомств;

- третья группа источников авторского права – международные договоры.

Российская Федерация является участницей всемирной конвенции (Женевской) об авторском праве и Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений. В 1993г. Россия в числе 11государств бывших в составе СССР подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав.

Для сведения: международные договоры имеют приоритет.

Авторское право распространяется на обнародованные или необнародованные произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческого труда и существующие в какой-либо объективной форме.

Законы многих стран предусматривают охрану авторских прав следующих видов произведений:

1 Литературные произведения;

2 Музыкальные произведения;

3 Хореографические произведения;

4 Художественные произведения - двухмерные (рисунки, картины и др.) или трехмерные (скульптуры, архитектурные сооружения и др.);

5 Карты и технические чертежи;

6 Фотографические произведения;

7 Аудиовизуальные произведения.

Национальные законы многих стран содержат также положения по охране произведений прикладного искусства, а это могут быть - ювелирные изделия, обои, мебель, лампы и др.

К объектам авторского права относятся также производные произведения – переводы, рефераты, обзоры, инсценировки, сборники - энциклопедии, базы данных для ЭВМ. Курсовые и дипломные проекты студентов являются, также, объектами авторского права.

Под понятием смежных прав понимают права смежные с авторским правом. Существуют три группы смежных прав:

1. Права исполнителей на их использование;

2. Права производителей фонограмм на их фонограммы;

3. Права организаций эфирного вещания на их радио и телевизионные программы.

В общем случае, правовой охране подлежат формы выражения идей автора, а не сами по себе идеи.

Например, если автор публикует в журнальной статье краткое изложение своих идей о том, как построить новую конструкцию велосипеда, то это не помешает третьей стороне использовать эти идеи для создания такого велосипеда. Однако авторское право защитит автора от воспроизведения экземпляров его статьи без его разрешения. Что касается самого велосипеда, то право авторства на его конструкцию может быть проведено через другой механизм, в частности, промышленной собственности, как изобретение, полезная модель или промышленный образец.

Охрана по авторскому праву не зависит от качества или ценности произведения. Произведение будет охраняться независимо от того, считается ли оно великим или бездарным.

Охрана не зависит и от цели создания произведения т. к. возможные варианты использования произведения не имеет никакого отношение к его охране.

Объектами авторского права не могут быть: официальные документы (законы, судебные решения и т. п.), государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки), произведения народного творчества, информационные сообщения о событиях и фактах.

Авторское право не распространяется на - идеи, методы, процессы, способы, концепции, принципы, открытия, факты.

Форма существования объектов авторского права может быть устной в виде публичного произнесения или исполнение, письменной - рукопись, машинопись, нотная запись. Кроме того, формой существования авторского права, может быть аудио - видеозапись, изображение в виде рисунка, чертежа, картины, плана, кино- или фотокадра и т.п., а также объёмно-пространственные произведения – скульптуры, модели, объекты.

Авторское право возникает в силу факта создания произведения науки, литературы или искусства. Его автором считается лицо, указанное в качестве такового на оригинале или экземпляре произведения, если нет доказательств иного. Никаких документов на защиту авторского права или смежных прав не нужно оформлять.

Исключение составляют программы ЭВМ и базы данных, которые представляют объективные формы совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств. Эти объекты охраняются также, как и другие объекты авторского права. Однако, при использовании знака охраны автор или владелец исключительных прав на программу или базу данных должен зарегистрировать их в Российском агентстве по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем и получить свидетельство о регистрации.

Автор, он же обладатель (владелец) исключительных прав на использование произведения, для оповещения об этих правах может использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения.

Этот знак охраны состоит из трех элементов - латинской буквы С в окружности ©, имени или наименования владельца прав и года первого издания произведения. Обладатель смежных прав может использовать знак их охраны, который помещается на каждом экземпляре фонограммы и состоит из латинской буквы R в окружности ®, имени (наименование) обладателя исключительных смежных прав и года первого опубликования фонограммы.

Объектами авторского права являются авторы и иные правообладатели.

Автором считается лицо, творческим трудом которого создано данное произведение. Если оно создавалось несколькими лицами, то все они считаются равноправными лицами. Иные правообладатели – наследники авторов, работодатели и другие лица, предусмотренные законом: издатели, продюсеры, литературные агенты и т.п.

Субъектами смежных прав являются исполнители произведений, производители фонограмм, организации эфирного или кабельного вещания.

Права авторов шире прав других субъектов. Только автору принадлежит право на использование произведения, так называемые - имущественные права.

К неимущественным правам относятся: право авторства, право на имя , то есть использование или не использование своего имени или псевдонима, а также право на обнародование и право на защиту репутации автора. Авторское право неотчуждаемо, оно действует на протяжении всей жизни автора и в течение 50 лет после его смерти, а потом переходит к его прямым наследникам. По истечении срока охраны произведение переходит в общественное достояние.

Смежные права действуют в течение 50 лет (в некоторых странах - до70 лет) после первого исполнения произведения, его записи, передачи в эфир или по кабелю.

Имущественные права автор может по своему желанию передать другим лицам (например, по авторскому договору).

Особый статус имеют служебные произведения созданные в порядке выполнения служебного задания. В этом случае исключительное право на использование произведения принадлежат работодателю.

В случае нарушения авторских прав предусматривается санкции, которые в зависимости от серьезности нарушения могут быть гражданскими, административными или уголовными.

Суд может принять решение о выплате нарушителем обладателю прав компенсации в размере в пределах от 10 до 50 000 минимального размера оплаты труда (МРОТ). Также, с нарушителя взыскивается штраф в пользу бюджета в размере до 10 % от суммы присужденной в пользу обладателя прав, экземпляры произведений конфискуются и уничтожаются, либо передаются обладателю по его просьбе.

Неимущественные юридические отношения авторского и смежных прав также защищаются в судебном порядке.

 

 

3. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.

 

К нетрадиционным объектам интеллектуальной собственности относятся следующие виды – открытия, топологии интегральных схем, ноу-хау, селекционные достижения, рационализаторские предложения. Кратко рассмотрим эти объекты интеллектуальной собственности.

Открытия. Открытием называют установление неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств, явлений материального мира вносящих коренные изменения в уровень познания. Таким образом, объектами открытий являются закономерности, свойства, явления.

Закономерность – это существенная, устойчивая связь между явлениями и свойствами объектов материального мира (природы).

Явление – это форма проявления сущности.

Свойство – качественная сторона объектов материального мира.

В качестве примера можно взять открытие, которое было зарегистрировано в 1951 со следующей формулировкой: «Установлено неизвестное ранее явление усилений электромагнитных волн при прохождении через среду, в которой концентрация частиц или их систем на верхних энергетических уровнях, соответствующих возбужденным состояниям, избыточна в сравнении с концентрацией в равновесном состоянии». Это открытие породило целое направление современной науки и техники – лазерной техники и технологий.

Спустя 10 лет были практически созданы и теоретически обоснованы квантовые генераторы – мазеры, лазеры, В 1964 году советские ученые А.М Прохоров и Н.Г. Басов и американский физик Ч. Таунс за работы в области лазерной техники и технологий получили Нобелевскую премию. Сегодня трудно представить отрасль, где бы не применялись лазеры и технологические процессы с их применением.

Во времена СССР открытия защищались законами. Законами РФ защита открытий не предусмотрена. Однако с 1997 года Международная ассоциация авторов научных открытий принимает заявления на открытие и выдает дипломы на открытия, в том числе и в области общественных наук, а также свидетельства на идеи и гипотезы.

Топологии интегральных схем называют, зафиксированные на материальном носителе пространственно - геометрическое расположение совокупности элементов интегральной схемы и связей между ними. При этом, правовая охрана предоставляется только на оригинальную топологию, являющуюся результатом творческой деятельности человека.

Право авторства на топологию является неотчуждаемым личным правом и бессрочно охраняется законом РФ «О правовой охране топологий интегральных схем».

Топология регистрируется в Российском агентстве по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных схем, после подачи заявки и получения свидетельства о регистрации.

Автор топологии или ее правопреемник могут указать на топологии или на изделиях знак оповещения и своих правах состоящей из буквы Т – (T), «Т», Т или Т*, а также даты начала срока действия исключительного права и информации, позволяющей идентифицировать правообладателя.

Разработки на уровне «Ноу – хау» - от английского корня, означает «знать как». Под ноу-хау понимают техническую, технологическую, служебную или коммерческую информацию о производстве, изготовлении какого либо продукта. Это могут быть технические объекты, незащищенные, как объекты промышленной собственности или объекты авторского права, а также экономические сведения и знания, такие как опыт ведения коммерческих операций, знание конъюнктуры рынка. К ноу-хау относятся правовые знания и приемы, например, организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, управленческие приемы – структура, методы и схемы управления производством и т.д.

Не считаются ноу-хау сведения, составляющие государственную тайну и сведения, которые предприятия обязаны предоставлять государственным учреждениям – учредительные документы о платежеспособности, документы и исходные данные об уплате налогов и т.п.

Ноу-хау не защищено охранными документами.

Государственная защита ноу-хау от незаконного использования обеспечивается на основании статьи № 139 Гражданского кодекса РФ.

Коммерческая реализация ноу-хау ее владельцем может осуществляться тремя путями:

— непосредственное использование ноу-хау в собственном производстве;

— вклад ноу-хау в качестве доли в уставной капитал вновь образуемого предприятия с целью последующего получения дивидендов;

— передача ноу-хау по договору другому лицу.

В последнем случае могут возникнуть трудности, заключающиеся в том, что продавцу до подписания договора не выгодно раскрывать передаваемую информацию, а покупатель рискует, не зная, сможет ли он эффективно ее использовать. В таких случаях заключается договор на опробование ноу-хау у покупателя, который обязуется, даже отказавшись от договора о приобретении ноу-хау, не передавать сведения о полученной информации третьим лицам.

Селекционные достижения. Под селекционными достижениями понимают сорта растений и породы животных. Основным нормативным документом, регулирующим отношения связанные с охраной селекционных достижений, является Закон «О селекционных достижениях» от 1993 г.

Селекционные достижения охраняются патентом, который выдается заявителю Государственной комиссией РФ по испытанию и охране селекционных достижений при Министерстве сельского хозяйства. Срок действия патента составляет 30 лет со дня регистрации, а на сорта винограда, древесных декоративных, плодовых культур и лесных пород – до 35 лет.

Право на подачу заявления на выдачу патента принадлежит автору достижения – селекционеру или его правопреемнику. Если селекционное достижение достигнуто при выполнении служебного задания, то право на подачу заявления принадлежит работодателю.

Автором или группой авторов селекционного достижения может быть физическое лицо или равноправные авторы.

Рационализаторские предложения. Еще одним видом интеллектуальной деятельности является рационализаторские предложения.

Согласно «Положения об открытиях, изобретениях и рацпредложениях» - рацпредложением называют техническое решение, обладающее местной, относительно данного предприятия, новизной и полезностью.

Государством они не охраняются, поэтому объектом авторского права фактически не являются. Таким образом, рационализаторская деятельность регламентируется положениями, принятыми на конкретном производственном предприятии.

При оформлении рацпредложения автор подает руководителю предприятия заявление с описанием предложения и с просьбой признать его рационализаторским. Если до этого на предприятии подобного технического решения не применялось, то оно обладает местной новизной. Решение о признании его рационализаторским и о вознаграждении автору по результатам внедрения принимает руководитель предприятия, а автору выдается свидетельство установленного образца данного предприятия.

 

5. Патентное право или промышленная собственность – основные положения и этапы развития

 

Основная цель патентной системы проста и разумна: обеспечить прогресс в области промышленных технологий в интересах общества. Для поощрения технических усовершенствований и содействия их раскрытию, учитывая, что предпочтительно их тайное использование, любое лицо, разработавшее усовершенствование, или иное изделие, или спо­соб его изготовления, или новое вещество, и/или способ его полу­чения, может, после раскрытия деталей Патентному бюро своей или иной страны, получить определенный набор исключительных прав на определенный период времени. По истечении этого периода времени - изобрете­ние входит в общегражданский оборот. Предоставление исключи­тельных прав оправдано на том основании, что если бы изобретатель не разработал или не раскрыл данное усовершенствование, то никто не мог бы пользоваться им как в момент изобретения, так и в любое время после этого, причем способ изготовления изделия мог бы остаться неизвестным. Кроме того, получение монопольных прав со­действует внедрению изобретения, так как это единственный способ извлечения выгоды заявителем в результате использования изобрете­ния самостоятельно с получением преимуществ над конкурентами или путем разрешения третьим лицам использовать изобретение на основе лицензионных договоров.

В соответствии с законодательством в области изобретательства большинства стран для того, чтобы какая-либо идея могла стать объек­том правовой охраны (т. е. чтобы она стала «патентоспособной»), требуется, чтобы она была новой в том смысле, что она еще не была опуб­ликована или публично использована; она должна быть неочевидной (иметь «изобретательский уровень») — в том смысле, что она не воз­никла бы у любого специалиста в соответствующей отрасли промыш­ленности, если бы его попросили найти решение данной конкретной проблемы; она должна сразу же быть пригодной для применения в про­мышленности в том смысле, что она может быть изготовлена или ис­пользована промышленным путем. Более того, законодательством не­которых стран некоторые конкретные виды изобретений исключены из числа патентоспособных: например, изобретения веществ, полученных с помощью преобразований на ядерном уровне.

Охрана, предоставляемая патентом на изобретение, означает, что лю­бой, кто хочет использовать изобретение, должен получить разрешение лица, получившего патент (патентовладельца), на такое использование. Срок охраны ограничен и в большинстве стран составляет 20 лет после даты подачи заявки на получение патента.

Права, предоставляемые патентами, определяются патентным зако­нодательством страны, выдавшей патент, Эти права обычно именуются исключительными правами использования и включают в себя:

1) в случае патента на изобретение изделия — право изготовлять, использовать, продавать и импортировать изделия, которые включают в себя изобретения;

2) в случае патента на изобретение способов — право использо­вать способ, включающий изобретение, а также право изготов­лять, использовать, продавать и импортировать изделия, кото­рые были изготовлены с помощью способа, включающего данное изобретение.

Использование запатентованного изобретения без такого разре­шения является противоправным. Однако из этого правила есть ис­ключения: патентное законодательство может предусмотрегь случаи, в которых запатентованное изобретение может быть использовано без разрешения патентовладельца, например, использование государством

или от имени государства в интересах общества или использование на основании принудительной лицензии. Принудительная лицензия яв­ляется разрешением на использование изобретения, выдаваемым пра­вительственным учреждением, как правило, в очень ограниченном чис­ле случаев, прямо предусмотренных законом, причем только в тех случаях, когда лицо, желающее использовать запатентованное изобре­тение, не в состоянии получить разрешение патентовладельца. Условия выдачи принудительных лицензий подробно регулируются в соот­ветствующем законодательстве. В частности, постановление о выдаче принудительной лицензии обычно включает указание о выплате воз­награждения патентовладельцу. Кроме того, как правило, такие поста­новления могут оспариваться.

Подсчитано, что в 1995 г. во всем мире было выдано около 710 000 патентов. Кроме того, подсчитано, что на конец 1995 г. во всем мире на­считывалось около 3,7 миллиона действующих патентов.

В истории патентов выделяются три важных периода.

1. Привилегии (XV—XVIII в.): суверен предоставляет монополию по своему усмотрению; важную роль играют концепция полезности и — иногда — концепция фаворитизма.

2. Национальные патенты (1790—1883 гг.): любой избиратель впра­ве подать заявку на патент, выдача которого зависит исключительно от объективных условий; охрана местных изобретений за рубежом не практикуется.

3. Интернационализация (с 1883 г. по настоящее время): вместе с международной торговлей развивается охрана изобретений за пределами страны происхождения; этому развитию способствуют всемир­ные и региональные конвенции.

Привилегией является документ, по которому суверен предостав­лял особое право отдельному лицу. Эти привилегии могли содержать права различного рода для бенефициара, в частности освобождение от правил гильдии, освобождение от налогообложения, предоставление земель, беспроцентные займы, натурализацию и даже дворянские титу­лы. Причины, по которым они выдавались, также были весьма разнообразны. Привилегии, выдававшиеся на разработку полезных ископае­мых, считаются предвестниками промышленных привилегий. Самые ранние привилегии, предоставлявшиеся на использование новой тех­ники, не проводили различий между изобретателем в современном смысле слова и лицом, внедрившим технику, уже известную за рубе­жом. Суверен был заинтересован в том, чтобы инновация заменяла им­порт путем внутреннего производства. Венецианская Республика впер­вые приняла в 1474 г. положение об этой форме привилегии, так называемые, «Парте Венециана».

Это положение заложило принципы, на которых должны были строиться патенты: полезность новых изобретений для государства, ис­ключительные права первого изобретателя на ограниченный период, наказание за нарушение права.

В Англии в период зарождения новых производств (XII—XIV вв.) охрана принимала форму предоставления внедрявшему новую техно­логию исключительного права на ее использование на достаточно про­должительный период ее налаживания и обучения других пользова­нию ею. Исключительное право давало изобретателю фору в качестве компенсации за предоставление государству нового производства и большей независимости.

Такие временные права зачастую предоставлялись путем патентных грамот, своеобразных «открытых писем», так называвшихся потому, что печать находилась внизу листа, а не на свернутом листе. Это было официальным извещением общественности о предоставленных правах. Будучи первоначально задуманной для поддержки новых производств, система предоставления таких прав зачастую становилась объектом злоупотреблений. В парламенте были заявлены протесты, и королев­ская власть дала обещание, что патенты будут рассматриваться в судеб­ных разбирательствах.

Одно из наиболее знаменитых судебных разбирательств такого рода состоялось по делу «Суконщиков из Ипсвича», в ходе которого было сказано: «Но если кто-то внес новое изобретение и новое производство в королевство с риском для своей жизни и с затратой своего состояния или запасов и т. д. или кто-то создал какое-либо новое открытие, то в таких случаях король по своему благорасположению и милости для компенсации его средств и усилий может установить, что лишь только он будет иметь право пользоваться таким производством или торгов­лей в течение определенного времени, поскольку вначале люди в коро­левстве не знают о нем и не имеют знаний и мастерства для его использования. Однако когда патент прекратит действие, король не может предоставить его вновь».

Злоупотребления при предоставлении особых прав продолжались вплоть до 1628 г., когда было принято Положение о монополиях. Со­гласно ему: «все монополии, освобождения и предоставления прав объявлялись недействительными, за исключением «всех патентных грамот и предоставлений привилегий на срок в четырнадцать лет или менее того, которые будут учинены позднее, на исключительное заня­тие или создание новых производств в этом королевстве, подлинному и первому изобретателю таких производств, которыми не имеют права пользоваться другие лица на время учинения таких патентных грамот и предоставлений прав».

Система привилегий развивалась в Англии посредством дея­тельности судов в направлении системы предоставления прав, осно­ванной исключительно на процессуальных условиях, причем некото­рые из них, такие, как предоставление подробного описания, которое стало требоваться с 1711 г., были предвестниками современных па­тентов.

С 1760 г. число патентов, выдававшихся в Англии, быстро увеличи­валось в прямой связи с промышленной революцией. Однако в других странах, где индустриализация началась позднее, число патентов оста­валось небольшим. Во Франции недоверие, выражавшееся в отноше­нии любых препятствий свободе производства и торговли, вместе с не­высокими результатами, обычно достигавшимися обладателями «патентных грамот», привело к тому, что по решению монарха все бене­фициары теряли свои права, если они не применяли свои изобретения в течение одного года (декларация 1762 г.), а также к отклонению боль­шого числа ходатайств о привилегиях.

Следующим этапом развития, как указывалось, было предоставле­ние национальных патентов. Почти одновременно Соединенные Штаты (в 1790 г.) и Франция (в 1791 г.) приняли патентные законы, осно­ванные на выдаче патентов всем изобретателям, если выполнялись определенные объективные условия. Статья 1 французского закона от 7 января 1791 г. была особенно важной: «Любое открытие или новое изобретение в любом виде производства является собственностью его автора; вследствие чего закон должен гарантировать ему всестороннее и полное пользование им в соответствии с условиями и на сроки, кото­рые будут установлены далее».

Законодатель, однако, также проявил и националистическую озабо­ченность: принятая в 1793 г. поправка к закону в США позволяла пре­доставлять патенты лишь своим гражданам; во Франции лицо, вводя­щее в использование зарубежную технику, рассматривалось наравне с подлинным изобретателем, а тот изобретатель, который получал патент на свое изобретение за рубежом после получения патента во Франции, терял право пользования французским патентом.

Новая система получила широкое распространение в течение первых десятилетий девятнадцатого века, в особенности в результате примене­ния французского права в странах, завоеванных Наполеоном. В монархи­ях, которые сохранились или были восстановлены после 1815 г., принцип привилегий сохранился, однако на практике право на патент было при­знано повсеместно. С приходом промышленной революции в другие страны произошел количественный взрыв числа патентов: в период 1815—1820 гг. США, Франция и Британия являлись единственными странами, которые выдавали более 100 патентов в год. В период между 1850 и 1854 гг. каждая из этих трех стран превзошла число 1000, а не­сколько других стран выдавали уже по нескольку сотен патентов. В то же самое время, когда происходило это количественное развитие, были вве­дены и качественные усовершенствования. Просто ввозившие технику перестали рассматриваться как изобретатели, была разработана концеп­ция новизны, были пересмотрены и в ряде случаев упрощены требования к форме. Почти повсюду, за исключением Соединенных Штатов, где экс-| пертиза по существу была введена уже в 1836 г., преобладала регистраци­онная система. Хотя иностранцы, как правило, были вправе получать мес­тные патенты, патентование одного и того же изобретения в нескольких странах оставалось еще редкостью, отчасти из-за отсутствия необходимо­сти и отчасти из-за сложностей процедуры, что делало множественную охрану запутанным делом с неопределенной эффективностью.

Наличие национальных патентов воспринималось, однако, как пре­пятствие на пути международной торговли. С успехом свободы торгов­ли, где пример показывала Англия, казалось, что патентная система бу­дет отменена вместе с таможенными барьерами. Однако изобретатели й ассоциировавшиеся с ними промышленники технически наиболее развитых стран в ответ на это провозгласили идею международной охраны изобретений.

Во время Всемирной выставки в Вене в 1873 г. патентный конгресс представил различные идеи по этому вопросу. В то же самое время эко­номический кризис заморозил мысль о свободе торговли и стал при­чиной неприятия любой идеи отказа от патентов. В Париже во время еще одной всемирной выставки международный конгресс начал с под­готовки решения о международной охране промышленной собственно­сти. Развитие продолжалось в 1880 г., и дипломатическая конференция в конце концов привела 20 марта 1883 г. к подписанию конвенции, уч­редившей Союз по охране промышленной собственности.

С подписания Парижской конвенции начался период интернацио­нализации промышленной собственности и, в частности, патентной си­стемы. Парижский союз создал основу, на которой было обеспечено достижение прогресса путем периодических пересмотров Конвенции в целях большего ее соответствия требованиям современности.

С самого своего создания Парижская конвенция предусматривала возможность заключения государствами-членами «особых соглаше­ний» между собой в отношении промышленной собственности. Эта возможность интенсивно использовалась, в особенности для заключе­ния Договора о патентной кооперации (РСТ) (1970; административ­ные функции выполняет ВОИС) и Европейской патентной конвенции (1973; административные функции выполняет Европейское патентное ведомство — ЕПВ). Эти специальные' соглашения дают возможность достижения прогресса в ограниченных рамках — там, где не все госу­дарства — члены Парижского союза испытывают необходимость увеличить свою вовлеченность в международные обязательства. За ис­ключением соглашений, которые основаны на географическом принци­пе, все они открыты для участия всех стран — участниц Союза.

1 июня 2000 г. на Дипломатической конференции в Женеве был принят Договор о патентном праве, который, безуслов­но, станет очень важной вехой в деле интернационализации интеллекту­альной собственности и будет способствовать развитию и гармонизации международных экономических отношений и сотрудничества.

Становлению Патентного права в России, как свидетельствуют исторические хроники, в определенной мере, послужил еще один известный исторический факт заключающиеся в следующем: в 1812 году казна Российской Империи подверглась «нападению» и внешне это выглядело вполне законно. Два иностранных предпринимателя - Герен и Энглунд подали на имя Александра I «Прошение…» о выдаче привилегии на якобы изобретённый ими новый винокуренный аппарат. Просьба их была удовлетворена, и, в результате, они получили бумагу «с орлом и росчерком царя». С этой бумагой они поехали «по городам и весям» России собирать дань с владельцев винокуренных заводов, при этом заявляя владельцам, что они, якобы, эксплуатируют конструкцию их аппарата. А так как, никто чётко не мог объяснить, что представляет собой «новый» винокуренный аппарат, в то время как все имеющиеся на заводах винокуренные устройства, буквально, «разваливались» от старости, то есть все они были значительно «старше» их нового «собрата»,то владельцам этих заводов приходилось отдавать новоявленным изобретателям часть своей прибыли от винокуренного производства. В результате, «жулики» собрали миллионы рублей, что резко уменьшило поступление налогов в государственную казну. Поэтому пришлось срочно разрабатывать законоположение о том, как в технике отличать новое от старого.

Таким образом, 17 июня 1812 в России был издан царский манифест «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художественных ремеслах», с которого и «началось» действие Патентного права в России.

 

5.1. Объекты и нормы патентного права.

Патентное право или промышленная собственность, в соответствии с современными представлениями, – это совокупность норм, определяющих и регулирующих неимущественные и имущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием объектов промышленной собственности. Как уже говорилось выше, к объектам патентного права относятся, следующие разновидности промышленной собственности – изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также товарные знаки, фирменные наименования, географические указания и др.

В настоящее время в Российской Федерации действует, принятый 23 сентября 1992 года, Патентный закон РФ, в который, 7 февраля 2003 года Федеральным законом № 22-ФЗ, были внесены изменения и дополнения с некоторыми оговорками, о чем будет сказано ниже.

На основе последней редакции Патентного закона, в 1993 году были разработаны «Правила составления, подачи и рассмотрения заявки - на выдачу охранных документов на изобретение, полезную модель или промышленный образец», которые были уточнены в 1998 году.

30.12. 2003 г. «Российской газете» № 262 были опубликованы «Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение» с небольшими изменениями, которые применяются в настоящее время. В это же время вышли «Правила …» для оформления документов на полезные модели.

Нормы патентного права содержаться в законах данной страны, в развивающих и уточняющих их подзаконных актах, в документах судебной практики и международных договорах и соглашениях, которые являются источниками патентного права.

Далее рассмотрим объекты патентного права.

Изобретение - это новая идея, которая позволяет на практике решить конкретную проблему в области техники. Изобретения охраняются, как прави­ло, с помощью патентов. Все страны, которые предоставля­ют правовую защиту изобретений, а всего их более 140, делают это применением патентов. Хотя в некоторых странах имеются и иные средства охраны.

Основная цель патентной системы проста и разумна: обеспечить прогресс в области промышленных технологий в общих интересах. Для поощрения технических усовершенствований и содействия их раскрытию любое лицо, разработавшее усовершенствование, или иное изделие, или спо­соб его изготовления, или новое вещество, и/или способ его полу­чения, может после раскрытия деталей Патентному бюро своей или иной страны получить определенный набор исключительных прав на определенный период времени. По истечении этого периода изобрете­ние входит в общегражданский оборот. Очевидно, что это более предпочтительно, нежели использовать усовершенствования тайно. Известен исторический факт, когда Леонардо да Винчи (1452 – 1519гг) - итальянский художник, скульптор и теоретик искусства, техник, естествовед и философ, автор технических и научных открытий и т. д., во избежание обнародования результатов своих работ, вел свои записи левой рукой справа налево и вывернутыми наизнанку буквами, а во всех технических эскизах обнаруживается лишняя шестеренка, делающая невозможной работу изобретенного механизма при его воспроизведении. Это привело к тому, что история человечества, возможно, на какой то момент замедлилось в своем техническом развитии.

В соответствии с законодательством в области изобретательства большинства стран для того, чтобы какая-либо идея могла стать объек­том правовой охраны, то есть стала патентоспособной, необходимо, чтобы она была новой в том смысле, что она:

1. Еще не была опуб­ликована или публично использована;

2. Должна быть неочевидной, то есть иметь «изобретательский уровень» в том смысле, что она не воз­никла бы у любого специалиста в соответствующей отрасли промыш­ленности, если бы его попросили найти решение данной конкретной проблемы;

3. Должна сразу же быть пригодной для применения в про­мышленности в том смысле, что она может быть изготовлена или ис­пользована промышленным путем.

Более того, законодательством не­которых стран некоторые конкретные виды изобретений исключены из числа патентоспособных: например, изобретения веществ, полученных с помощью преобразований на ядерном уровне.

Охрана, предоставляемая патентом на изобретение, означает, что лю­бой, кто хочет использовать изобретение, должен получить разрешение лица, получившего патент (патентовладельца), на такое использование. Срок охраны ограничен и в большинстве стран составляет 20 лет после даты подачи заявки на получение патента.

Права, предоставляемые патентами, определяются патентным зако­нодательством страны, выдавшей патент, Эти права обычно именуются исключительными правами использования и включают в себя:

3) в случае патента на изобретение изделия — право изготовлять, использовать, продавать и импортировать изделия, которые включают в себя изобретения;

4) в случае патента на изобретение способов — право использо­вать способ, включающий изобретение, а также право изготов­лять, использовать, продавать и импортировать изделия, кото­рые были изготовлены с помощью способа, включающего данное изобретение.

Использование запатентованного изобретения без такого разре­шения является противоправным. Однако из этого правила есть ис­ключения: в патентном законодательстве могут быть предусмотрены случаи, в которых запатентованное изобретение может быть использовано без разрешения патентовладельца, например использование его государством или от имени государства в интересах общества или использование на основании принудительной лицензии. Принудительная лицензия яв­ляется разрешением на использование изобретения, выдаваемым пра­вительственным учреждением, как правило, в очень ограниченном чис­ле случаев, прямо предусмотренных законом, причем только в тех случаях, когда лицо, желающее использовать запатентованное изобре­тение, не в состоянии получить разрешение патентовладельца. Условия выдачи принудительных лицензий подробно регулируются в соот­ветствующем законодательстве. В частности, постановление о выдаче принудительной лицензии обычно включает указание о выплате воз­награждения патентовладельцу. Кроме того, как правило, такие поста­новления могут оспариваться.

Подсчитано, что, например, в 1995 г. во всем мире было выдано около 710 тыс. патентов, и на это же время на­считывалось около 3,7 миллиона уже действующих патентов.

Как уже говорилось, в истории патентов можно выделить три важных периода:

4. Привилегии (XV—XVIII в.):, когда суверен - монарх предоставляет монополию по своему усмотрению; важную роль играют концепция полезности и — иногда — концепция фаворитизма.

5. Национальные патенты (1790—1883 гг.): любой изобретатель впра­ве подать заявку на патент, выдача которого зависит исключительно от объективных условий; охрана местных изобретений за рубежом не практикуется.

Интернационализация (с 1883 г. по настоящее время): вместе с международной торговлей развивается охрана изобретений за пределами страны происхождения; этому развитию способствуют всемир­ные и региональные конвенции. Полезные модели

Полезная модель является следующим объектом патентного права. Выражение «полезная модель» используется для наименования определенных видов изобретений. В большинстве национальных законодательств, содержащих положения о полезных моделях, в эту категорию входят изобретения в области механики. Объектами полезных моделей являются устройства, приспособления и полезные предметы. Полезные модели иногда иначе называют «малыми патентами».

Полезные модели, как правило, отличаются от изобретений, на которые выдаются обычные патенты, следующим:

- более низким изобретательским уровнем;

- обычно значительно меньшим сроком охраны;

- более низким размером пошлин.