Б) Национальная правовая система, группы правовых систем, правовая семья

Тема 9. Типы права и правовые системы

Вопросы к учебному занятию:

  1. Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права.
  2. Правовая система общества: понятие и структура.

а) Правовая система и система права (отличие).

б) Национальная правовая система, группы правовых систем, правовая семья.

  1. Национальное, международное, иностранное право (соотношение).

Актуальность темы:

Широкий философско-социологический взгляд на право позволяет рассматривать его как систему. Как и право, правовая система не есть абстрактное, отвлеченное от реальной жизни явление. Она всегда имеет конкретное содержание и специфическую форму, благодаря чему правовая система той или иной страны является узнаваемой. Соответственно главной задачей данной лекции является определение понятия «правовая система», ее структура, классификация правовых систем. А также будет рассмотрена типология права, различные подходы к типологии права.

  1. Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права

Типом права называется совокупность важнейших признаков права, порождаемых определенной эпохой.

Типология права - это его специфическая классификация, проводимая в основном с позиций формационного и цивилизационного подходов (также как и в теории государства).

Формационный подход к типологии права

В рамках формационного подхода главным критерием типа права являются социально-экономические признаки (общественно-экономическая формация = Экономический базис + политическая надстройка).

Базис (тип производственных отношений) является фактором общественного развития, который определяет тип надстроечных элементов: государства и права. При формационном подходе важнейшими факторами, определяющими тип права являются:

- социально-экономических фактор, который существенно влияет на общество

- классовая сущность права, т.е. интересам какого класса оно служит

Согласно марксистской теории общественного развития, каждой из классовых общественно-экономических формаций - рабовладельческой, феодальной, капиталистической и социалистической - соответствует определенный исторический тип права.

Исторический тип права - это совокупность наиболее существенных признаков, свойственных правовой системе определенной общественно-экономической формации.

Выделяют четыре исторических типа права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое.

Рабовладельческое право

Рабовладельческое право - это возведенная в закон воля класса рабовладельцев. Основными задачами рабовладельческого права являлись:

- закрепление частной собственности рабовладельцев на средства производства и рабов,

- охрана основ рабовладельческого государственного строя.

Юридическая история древнего мира знает две основные рабовладельческие государственно-правовые модели: древневосточную и античную.

Различие:

Древневосточная правовая модель Античная правовая модель
1) По географическому расположению
Была распространена на территориях государств, существовавших в IV тыс. до н.э. - 1-й пол. I тыс. н.э. на азиатском и африканском континентах (Египет, Древний Вавилон, Индия, Китай и др.). – Восток, Азия   Древняя Греция, Древний Рим - Европа
2) По принципу этатизма (преобладание государства над личностью)
Правовая система была построена на преобладании государства над личностью На свободе личности и ее автономии от государства
3) Преобладание частной собственности
Собственность принадлежала государству и была связана с должностью: для того чтобы стать собственником, необходимо было занимать определенное место в государственной иерархии Именно частная собственность обеспечивала гражданам известную независимость от государства

Древневосточная и античная правовые системы имели больше сходных черт, чем различий:

1) обе системы юридически закрепляли сословно-классовое неравенство, т. е. неравенство не только между свободными и рабами, но и неравенство между отдельными группами свободных людей;

2) обе системы были тесно связаны с религией. Понятия греховного и преступного во многом совпадали, религиозные нормы служили источником правовых норм, у истоков правосудия нередко стояли священнослужители;

3) правовые нормы, закрепленные в большинстве законодательных памятников обеих систем, представляли собой записи конкретных случаев из судебной практики - казусов, или инструкции для судей, не содержали в себе общих правил поведения и носили казуистический характер. Решающее значение для правовых действий имело соблюдение определенной формы их совершения;

4) обе системы не знали деления права на отрасли;

5) за исключением римского частного права, всему древнему праву был свойственен невысокий уровень юридической техники: не была разработана строгая правовая терминология, законодатели пользовались обыденным языком.

Вершиной рабовладельческого права явилось Римское право. Оно делилось на частное и публичное. Классическое разграничение публичного и частного права было дано римским юристом Ульпианом, который писал: “Публичное право есть то, которое относится к положению римского государства; частное - которое относится к пользе отдельных лиц”. Римское право отличалось высочайшим уровнем юридической техники, точностью формулировок, обоснованностью решений, конкретностью, практичностью, жизненностью. Наивысшего уровня развития оно достигло в регулировании имущественных отношений, прежде всего отношений собственности. Даже после падения Римской империи римское частное право продолжало существовать, оказывая огромное влияние на законодательство европейских стран (в частности, в период формирования и развития буржуазных государств), на правовую мысль и правовую историю человечества.

Феодальное право

Феодальное право представляло собой возведенную в закон волю господствовавшего в средние века класса феодалов. Его основная задача заключалась в юридическом оформлении и урегулировании права собственности феодалов на землю и другие средства производства, обеспечении их политического и экономического господства в средневековом обществе. Феодальное право характеризовалось следующими чертами:

1) основное место в феодальном праве занимали нормы, регулировавшие поземельные отношения, поскольку именно земля представляла собой главное богатство в средневековье;

2) феодальное право было правом-привилегией, закреплявшим неравенство различных сословий средневекового общества. Социальный статус человека определялся в соответствии с тем местом, которое он занимал в феодальной иерархии. Для каждого сословия создавался свой суд, только крестьяне подлежали суду господина, поскольку находились вне феодальной иерархии. Господствовал розыскной (инквизиционный) процесс, построенный на системе формальных доказательств, из которых наиболее совершенным доказательством считалось признание самого обвиняемого. Свидетельские показания принимались во внимание с учетом социального положения свидетеля;

3) феодальное право – это право сильного. Оно открыто признавало насилие в качестве источника права (прежде всего со стороны феодала по отношении к крестьянину);

4) феодальному праву был присущ партикуляризм, т. е. отсутствие единой системы права в масштабе всей страны. Право носило раздробленный характер, на местах преобладали акты отдельных феодалов и местные обычаи;

5) как и право древнего мира, феодальное право сохраняло тесную связь с религией;

6) феодальное правовое знало деления на отрасли права. Составными его частями были манориальное право, городское право, торговое, каноническое и королевское право.

По мере развития в феодальном обществе товарно-денежных отношений феодальное право заимствовало ряд институтов и норм римского права. Этот процесс получил название рецепции римского права. Начавшийся в период средневековья, он продолжился и в новое время - эпоху становления буржуазных отношений.

Буржуазное право

Буржуазное право сформировалось в период XVII-XIX вв. и представляло собой возведенную в закон волю класса буржуазии. В юридической науке сегодня это право еще называют современным правом, поскольку оно в своих основных чертах действует и по сей день. Для буржуазного права характерны:

1) светский характер - это право, которое не связано с религией;

2) высокая юридическая техника и создание разветвленной отраслевой системы права;

3) разделение права на частное и публичное;

4) признание закона основным источником права. Основной задачей буржазного права являются охрана капиталистической собственности на землю и сохранение основных средств производства в руках буржуазии.

Социалистическое право

Согласно марксистской теории социалистическое право представляет собой на первом этапе - этапе становления и развития социалистического государства - возведенную в закон волю пролетариата, крестьян и трудовой интеллигенции, а на втором этапе - этапе развитого социализма - возведенную в закон волю всего народа. Оно не является вечным: возникнув вместе с государством как классовый институт, социалистическое право отомрет вместе с ним. В реальной действительности социалистическое право носило декларативный характер и было подчинено государству.

В настоящее время формационный подход к типологии права подвергается серьезной критике. Понимание права исключительно как возведенной в закон воли какого-то одного, господствующего, класса устарело.

Современная юридическая наука видит в праве закрепленные государством представления общества о правомерном и неправомерном, дозволенном и запрещенном. Право выступает не орудием классового господства, а средством достижения социального компромисса.

Цивилизационный подход к типологии права

Ориентирует исследователей на изучение специфики права каждой цивилизации. Однако подобная методология не позволяет выявить общие черты и закономерности развития правового развития человечества и смоделировать единую классификацию.

Поэтому современная юридическая наука, изучая историю права, предпочитает понятию «тип права» такие научные категории, как «правовая система» и «правовая семья.

  1. Правовая система общества: понятие и структура.

Более подробно с историей формирования правовых систем вы ознакомитесь при изучении такой дисциплины как Сравнительное правоведение (компаративистика).

Правовая система – это совокупность взаимосвязанных, согласованных и взаимодействующих правовых средств, регулирующих общественные отношения, а также элементов, характеризующих уровень правового развития той или иной страны.

а) Правовая система и система права (отличие)

Правовую систему необходимо отличать от системы права (правовая система гораздо шире. Элементы правовой системы:

Система права – внутреннее строение права, является элементом правовой системы Правовая система
1) норма права 2) правовой институт 3) подотрасль 4) отрасль 1) система права 2) система законодательства 3) правовые институты и учреждения (правотворческие и правоприменительные) 4) правовые понятия, принципы, символика 5) правовая политика, идеология, культура 6) юридическая практика 7) правовые технологии 8) национальный правовой менталитет 9) правовой порядок

В настоящее время в правовой карте мира насчитывается более 200-от национальных правовых систем.

Правовые системы полностью зависят от социокультурных условий и могут существенно отличаться друг от друга. А вот система права всегда содержит одни и те же элементы, и в этом смысле одна и та же в разных обществах.

Проблема критериев типологии правовых систем очень сложна, этот вопрос невозможно охватить рамками учебного курса. Скажем лишь, что в настоящее время, как правило, используются критерии классификации правовых систем, опирающиеся главным образом на этнографические, технико-юридические и религиозно-этические признаки права.

б) Национальная правовая система, группы правовых систем, правовая семья

В современном мире обычно различают следующие правовые массивы:

- национальные правовые системы

- правовые семьи

- группы правовых систем.

Национальная правовая система (НПС) – это конкретно-историческая совокупность права (законодательства), юридической практики и господствующей правовой идеологии отдельной страны (государства). Национальная правовая система – это элемент того или иного конкретного общества и отражает его социально-экономические, политические, культурные особенности. По отношению к группам правовых систем и правовым системам национальные правовые системы выступают в качестве явления особенного, единичного (например, национальная правовая система РФ, НПС Англии, НПС Германии и т.п.)

Группой правовых систем –являетсясовокупность национальных правовых систем, выделяемая в рамках той или иной правовой семьи и характеризуемая, помимо общих для всей семьи, еще и рядом дополнительных признаков.

Правовая семья – это совокупность национальных правовых систем, основанная на общности источников, структуры права и исторического пути его формирования.

Существует множество классификаций правовых семей. Поэтому ни одна из классификаций не является исчерпывающей. Рассмотрим 3 самых известных классификации.

1) Согласно подходу Р.Давида (Приложение № 1):

2) К. Цвайгерт и Х. Кетц предложили классификацию правовых систем на основе выработанного ими понятия «правовой стиль» (отличительная особенность), который различает не только правовые семьи, но и правовые системы (Приложение № 2).

3) Попыткой создать классификацию правовых систем на принципах множественности критериев и совокупности как объективных, так и субъективных факторов типологизации отличается концепция американского профессора К.Осакве. Согласно этому подходу, классификация проводится на трех уровнях, т.е. на двух уровнях (Приложение № 3).

Общим в этих классификациях является выделение 4-х главных массивов в современной правовой карте мира, а именно:

Типы (виды) Общая характеристика
Романо-германская (законодательная) правая семья (статутное право) 1) Объединяет правовые системы всех стран континентальной Европы 2) Возникла на основе рецепции римского права 3) Основной источник права – нормативный акт (закон) 4) Четкое деление права на отрасли, которые подразделяются на частное (гражданское, семейное, трудовое, международное частное) и публичное (административное, конституционное, международное публичное) право 5) В системе органов государства проводится четкое различие на законодательные и правоприменительные органы 6) Законотворческие функции составляют монополию законодателя 7) Характерно наличие писанной конституции
Англосаксонская правовая семья (общее право) 1) Прародительница – Англия 2) Основной источник – судебный прецедент 3) Основные принципы берутся из решений суда 4) Характерно развитие процессуальных дисциплин 5) Суд – правотворческий орган 6) Отсутствует деление на частное и публичное право 7) Нормативные акты (хотя и присутствуют) не играют ведущей роли
Религиозная - мусульманское право Источник – Коран (священная книга ислама из высказываний пророка Мухаммеда), сунна (мусульманское священное придание, рассказывающее о жизни пророка; сборник норм-традиций, которые должны служить образами для мусульман), иджма (это комментарии ислама, созданные его толкователями, восполняют пробелы в религиозных нормах; в отличие от Корана и сунны – имеет юридическое значение - индусское право 1) В основе лежит система вероучения 2) Страны мусульманского права образуют одну из закрытых правовых систем 3) Главный творец права Бог, а не общество, государство. В соответствии с этим юридические предписания даны раз и навсегда, в них нужно верить и строго соблюдать. 4) Источниками права являются религиозно-нравственные нормы и ценности, содержащиеся в Коране, Сунне, иджме или в Шастрах, Ведах, законах Ману. 5) Доктрины – главный источник права, конкретизируют и толкую первоисточники, лежащие в основе конкретных решений. 6) Отсутствует деление права на частное и публичное. 7) Нормативно-правовые акты (законодательство) имеют вторичное значение. 8) Судебная практика в собственном смысле слова не является источником права. 9) Право основано на идее обязанностей, а не прав человека (как это имеет место в современных правовых системах)
Традиционное право 1. Доминирующее место в системе источников права занимают обычаи и традиции, имеющие, как правило, неписанный характер и передаваемые из поколения в поколение. 2. Обычаи и традиции представляют собой синтез юридических, моральных, мифических предписаний, сложившихся естественным путем и признанных государством. 3. Обычаи и традиции регулируют отношения в первую очередь групп или сообществ, а не отдельных индивидов. 4. Нормативные акты (писанные законы) имеют вторичное значение, хотя в последнее время их принимается все больше и больше. 5. Судебная практика (юридический прецедент) не выступает в качестве основного источника права. 6. Судебная власть руководствуется идей примирения, восстанавливая согласие в общине и обеспечивая ее сплоченность. 7. Юридическая доктрина не играет существенной роли в юридической жизни данных обществ. 8. Архаичность многих ее обычаев и традиций (действие старинных, древних обычаев, не менявшихся долгое время и остающихся актуальными и по сей день).  
  1. Национальное, международное, иностранное право (соотношение)

Международное право – система юридических принципов и норм, выражающих согласованную волю участников международных отношений и регулирующих их взаимное общение. Основной источник международного права – международный договор.

Национальное (внутригосударственное) право - право, целиком находящееся в компетенции одного государства (позитивное право – действующее законодательство)

Иностранное право – право (действующее законодательство) иностранного государства

Международное право по своей природе не может быть отнесено ни к одной из правовых систем и занимает «наднациональное» положение. Вместе с тем, в последнее время формируется стойкая тенденция к внедрению общепризнанных принципов и норм международного права во внутригосударственные правовые системы. Так, в КРФ (ч. 4 ст. 15) записано: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Т.О., международные договоры не только признаются частью системы права России, но и имеют приоритет над ее внутренним законодательством (ратификация РФ Хартии МСУ (15 октября 1985 г.) – 20.03.1998 г. (т.е. взяла на себя обязательство по соблюдению прав МСУ)) + ФЗ «О международных договорах РФ» от 15.07.1995 г..

На примере российского права (отраслей права), мы можем проследить влияние международного права (МП) на национальное право:

1) Конституционное право – важнейшее значение, где для норм МП именно принципы и положения КРФ являются «входной дверью» в национальную правовую систему

2) Административное право – в меньшей степени: к институту госслужбы, административной юстиции

3) Гражданское право – широкий спектр применения международное частное право (МЧП)

4) Финансовое право – фрагментарное влияние международных норм (например, стандарты международной бухгалтерской отчетности, нормативы Европейского Союза, Международный валютный фонд)

5) Трудовое право – эффективное внедрение Конвенций Международной организации труда.

Взаимодействие иностранного с национальным правом:

Право иностранного государства рассматривается через призму его использования в регулировании конкретных отношений (между физическими, юридическими лицами). Это в отличие от международного права, где его нормы признаются всем обществом. Например, брак между гражданином РФ и гражданкой Германии может быть заключен как на основе российского законодательства, так и на основе германского законодательства (заключение брака на территории иностранного государства). Например, вопросы наследования: открытие наследства в иностранном государстве, где гражданин РФ является наследником имущества, находящегося в Израиле (пользуется законодательством Израиля). Также пример заключения коммерческого договора между какой-либо организации РФ и организации иностранного государства (частный интерес) – в договоре обязательно оговариваются условия о том, на территории какого государства будет рассматриваться иск в случае неисполнения обязательств по договору и пр.

 

 


Приложение 1