Тема 2. Отношения, регулируемые законодательством об интеллектуальной собственности. 4 страница

Личные неимущественные права создателя разработки, в частности право авторства и право на авторское имя, по наследству не переходят и погашаются смертью автора. Это, конечно, не означает, что авторство и другие личные неимущественные права умершего изобретателя не охраняются после его смерти. Напротив, они охраняются бессрочно, но уже не в качестве субъективных прав, а в качестве общественно значимого интереса и защищаются в случае их нарушения по иску прокурора или общественной организаций, объединяющей изобретателей. С иском в их защиту могут выступать и наследники создателя разработки, хотя в самом законе данное право прямо не закреплено. Такой вывод можно сделать исходя из общих положений гражданского права, а также опираясь на аналогичное правило, содержащееся в авторском праве.

При наследовании патентных прав к наследникам переходят права патентообладателя в полном объеме. Однако период их действия ограничено оставшимся сроком действия патента. Будучи полноправным патентообладателем, наследник может переуступить патент любому заинтересованному лицу.

В случае отсутствия у автора (патентообладателя) наследников в качестве наследника выступает государство. Действующее наследственное законодательство не предусматривает в этом случае прекращения соответствующих прав, как это установлено в отношении прав умерших авторов произведений науки, литературы или искусства, не имеющих наследников.

Если наследников несколько, они реализуют перешедшие к ним изобретательские и патентные права по взаимному соглашению.

Оформление наследственных прав в рассматриваемой области имеет некоторые особенности по сравнению с общим порядком. Обычно наследники в подтверждение своего права представляют свидетельство о праве на наследство, выдаваемое нотариусом. Однако до вынесения решения о выдаче патента нотариус не вправе выдать свидетельство о праве на его наследование. Поэтому при подаче заявки на выдачу патента наследники по сложившейся практике представляют иные документы, подтверждающие их право на подачу заявки. С одной стороны, ими являются документы, свидетельствующие об открытии наследства (свидетельство о смерти наследодателя, решение суда об объявлении его умершим); с другой – документы, свидетельствующие о том, что заявитель является наследником по закону (выписки из метричных книг, судебное решение об установлений отцовства и т.д.) или по завещанию (копия завещания). Процедура оформления заявки и ведение по ней делопроизводства осуществляются в обычном порядке. Наследники полностью замещают автора: подписывают за него все материалы, самостоятельно или через патентного поверенного ведут переписку по заявке и т.д.

При переходе по наследству уже выданного патента наследники обязаны получить у нотариуса специальное свидетельство о праве наследования патента, в котором также должно быть указано, кто и в какой доле наследует вытекающие из патента права. Общее свидетельство о наследовании имущества наследодателя, в котором особо не упомянуто о переходе прав на патент, по сложившейся практике признается недостаточным. Если в завещании наследодателя не определены точно доли наследников и между ними возникает спор относительно раздела наследственного имущества, включая входящие в состав наследства патентные права, данный спор разрешается судом по иску любого из наследников.

Национальным патентным ведомством является Комитет Министерства юстиции по правам интеллектуальной собственности – Казпатент, регулирующий патентные и авторские права.

Национальное патентное ведомство РК было создано в июне 1992г. в соответствии с Указом Президента РК «О национальном патентном ведомстве при кабинете Министров РК» с целью организации национальной патентной системы, направленной на поддержку изобретательства в республике, сохранение и защиту и творческого потенциала. С тех пор ведомство претерпело 8 реорганизаций.

Казпатент имеет свое официальное издание, ежемесячный официальный патентный бюллетень РК «Өнеркәсіп меншігі – Промышленная собственность» выходит с 1993г. на казахском и русском языках.

Казпатент осуществляет взаимообмен патентными изданиями других стран мира.

Экспертная организация - организация, подведомственная уполномоченному органу, осуществляющая деятельность в сферах, отнесенных к государственной монополии (оказание услуг в области охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов).

К компетенции экспертной организации относятся:

1) прием заявок на изобретения, полезные модели, промышленные образцы;

2) проведение экспертизы изобретений, полезных моделей, промышленных образцов;

3) ведение государственных реестров охраняемых изобретений, полезных моделей, промышленных образцов;

4) публикация сведений об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах;

5) осуществление иных функций, возложенных на нее законодательством Республики Казахстан.

Ведение дел о выдаче патентов на объекты промышленной собственности и решение иных патенто – правовых вопросов требуют специальных знаний как в соответствующей области науки и техники, так и в сфере патентного права. Поэтому Патентный закон РК предоставляет изобретателями и их правопреемникам право не только выступать в патентных отношениях лично, но и пользоваться услугами других лиц. Собственно говоря, такая возможность существовала всегда в связи с наличием в гражданском праве института представительства. В соответствии с патентным законом РК создается особый институт патентных поверенных, призванных оказывать заявителям квалифицированную помощь по патентным делам.

В 1999 г. было создано общественное объединение «Ассоциация патентных поверенных РК».

Отношения, связанные с профессиональной деятельностью патентных поверенных на территории РК, регулируются ст.36 Патентного Закона РК.

Согласно п.2 ст.36 Патентного закона РК физические лица, проживающие за пределами РК, или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные ведут дела по получению охранных документов и поддержанию их в силе через патентных поверенных, зарегистрированных в Казпатенте.

Законодательство РК, нормы которого регулируют в основном отношения, связанные с приобретением, осуществлением и защитой патентных прав на объекты промышленной собственности, признает и гарантирует также охрану прав действительных создателей технических новшеств.

Традиционно в советской юридической литературе права изобретателей подразделялись на личные неимущественные и имущественные и рассматривались применительно к трем основным юридическим фактам, а именно:

- созданию разработки;

- признанию разработки объектом промышленной собственности;

- внедрению (использованию) разработки заинтересованными лицами.

Такая схема, рассчитанная в основном на получение изобретателями авторских свидетельств на созданные или разработки, малопригодна для введенной в Казахстане патентной формы охраны объектов промышленной собственности. Конечно, деление авторских прав на личные неимущественные и имущественные по-прежнему сохраняется имеет большое практическое значение. Однако разделение прав изобретателей на отдельные группы применительно к различным стадиям развития изобретательских отношений едва ли уместна в связи с быстрым превращением изобретателя в патентообладателя или уступкой им своих прав правопреемнику (патентообладателю). Поэтому целесообразно просто остановиться на тех правах авторов, которые закрепляются за ними патентным законодательством.

Патентный Закон предоставляет автору изобретения, полезной модели или промышленного образца право подать заявку на выдачу патента и стать патентообладателем. Законодательство РК исходит из того, что подать заявку на выдачу патента может лишь лицо, творческим трудом которого сделана соответствующая разработка, за исключением случаев, указанных в законе. При этом в отличие, например, от патентного права США, не требуется, чтобы заявитель был «действительным и первым изобретателем». Вполне достаточно, чтобы заявитель был изобретателем, что и предполагается при подаче заявки. Иными словами, от заявителя, который называет себя изобретателем, не требуется представления каких-либо доказательств того, что именно он создал ту или иную разработку. Напротив, если в качестве заявителей выступают другие лица, являющиеся правопреемниками изобретателя, они должны доказать свое правомочие на подачу заявки. Обычно для этого они представляют надлежащее оформленный документ, подтверждающий свое правопреемство в правах изобретателя. Таким образом, право на подачу заявки является исключительным правом того лица, которое создало соответствующее решение. Иные лица могут подавать заявки на тождественное решение, лишь получив на это разрешение автора или став его законным правопреемником, либо самостоятельно получив тождественное решение.

Закрепляя за изобретателем исключительное право на подачу заявки, закон исходит из того, что разработчику принадлежит интеллектуальная собственность на достигнутый им творческий результат. Поэтому только он сам вправе решать вопрос о возможности и целесообразности ознакомления общества со своей разработкой. Он может сохранить свое изобретение или иную разработку в тайне, например, желая извлекать выгоду из монопольного владения секретом производства, стремясь максимально использовать свои более ранние разработки, считая разработку потенциально опасной для общества, и т.п. Изобретатель должен лишь учитывать, что эта его фактическая монополия может быть в любой момент прервана, если аналогичный результат будет достигнут другим лицом.

Кроме того, хотя закон признает и охраняет право на секреты производства, данная охрана не является надежной и не обеспечивает гарантию того, что все потери, которые может понести обладатель секрета, будут ему возмещены лицом, завладевшим этим секретом, в связи с трудностями процесса доказывания. Для обеспечения более надежной, хотя и ограниченной определенным сроком и обремененной рядом обязанностей охраны своей интеллектуальной собственности, гарантирующей исключительное право на ее использование, изобретатель может получить патент на свою разработку. При этом, однако, он должен раскрыть сущность своего изобретения, полезной модели или промышленного образца, что является непременным условием предоставления ему такой охраны.

Следует различать две его стороны права на выдачу охранного документа – процессуально-правовую и материально-правовую. Право на заявку в процессуальном смысле означает возможность любого лица оформить и подать в установленном порядке заявку на выдачу патента.

Право на заявку в материальном плане означает возможность действительного создателя разработки или его правопреемника добиться официального признания достигнутого творческого результата в связи с одним из охраняемых объектов промышленной собственности и закрепления за собой исключительного права на его использование. Данному праву соответствует обязанность Казпатента вынести положительное решение по заявке и выдать патент заявителю, если заявленный объект отвечает всем критериям патентоспособности и не имеется установленных Законом препятствии к выдаче патента. Право на заявку в материально-правовом смысле может быть утрачено, если разработка перестает быть патентоспособной.

В случаях, прямо указанных Законом, право на подачу заявки может принадлежать не создателю разработки, а иным лицам. В частности, таким лицом является работодатель, если разработка носит служебный характер или выполнена по его конкретному заданию и если договором между ним и автором (авторами) не предусмотрено иное.

Если разработка создана творческими усилиями двух и более лиц, право на подачу заявки принадлежит совместно всем соавторам. Поэтому заявку, решается всеми ими по взаимному согласию. Если согласие по этому вопросу отсутствует, каждый из соавторов может самостоятельно запатентовать лишь ту часть совместной разработки, которая создана его личным творческим трудом. Тогда, когда это невозможно либо нельзя практически разграничить вклад соавторов, что данный спор как спор о праве гражданском может быть передан на разрешение судебных органов. Это может быть сделано любым из соавторов – как тем, кто желает подать заявку, так и тем, кто против этого возражает, желая, например, сохранить разработку в тайне.

Решая данный спор, суд должен рассмотреть доводы сторон, оценив, в частности, цели совместной работы соавторов, намерения авторов по использованию будущей разработки и т.п., и вынести решение либо в пользу подачи заявки, либо в пользу сохранения ее в тайне. При этом, если не будет доказано иное, следует исходить из того, что стороны приступили к совместной работе с намерением приобрести в последующем исключительные права на достигнутый результат, так как это является обычным намерением разработчиков. При наличии судебного решения в пользу подачи заявки любой из соавторов может подать заявку, в которой в качестве заявителя будет фигурировать не только он сам, но и другие соавторы. Взаимоотношения сторон после выдачи патента определяются соглашением сторон, а при отсутствии согласия каждый из патентообладателей может использовать охраняемый объект по своему усмотрению, за исключением выдачи лицензий и уступки патента третьим лицам.

Важнейшим личным неимущественным правом изобретателя является право авторства, которое в общем виде можно определить как возможность, предоставленную Законом действительному создателю изобретения, полезной модели или промышленного образца, быть признанным единственным их творцом. В юридической литературе долгие годы дискутируется вопрос о моменте возникновения данного права. Одни ученые связывают его появление только с фактом создания соответствующей разработки и выражением ее в объективной форме, доступной для восприятия третьих лиц. Другие специалисты считают, что право авторства возникает из сложного юридического состава, в который наряду с созданием разработки входят подача заявки и решения компетентного государственного органа о признании предложения патентно-способным объектом промышленной собственности.

Не вдаваясь в аргументы сторонников той или другой точки зрения, отметим, что Закон во всяком случае признает и охраняет права создателей разработок с момента достижения творческого результата и выражения его в объективной форме, поскольку именно с этого времени появляется опасность его присвоения другими лицами. По этому возникновение права авторства правильней связывать уже с этим этапом развития изобретательского правоотношения.

Право авторства носит абсолютный и исключительный характер. Абсолютный характер права авторства вытекает из предоставляемой автору возможности требовать от всех третьих лиц признания и уважения того факта, что он является разработчиком соответствующего объекта. Исключительность права авторства означает, что никто другой, кроме самого автора, не может быть носителем права авторства на тождественный объект промышленной собственности.

Право авторства является неотчуждаемым правом, что обусловлено его личным характером. Оно не может быть передано другому лицу ни при жизни изобретателя, ни после его смерти. Переуступка изобретателем прав на получение патента или самого патента третьим лицам означает лишь передачу прав на использование разработки, но не передачу права авторства. Это право принадлежит изобретателю пожизненно и прекращается лишь с его смертью. Данный вывод логически вытекает из положения о невозможности существования бессубъектного права. После смерти автора охраняется не право авторства, а авторство как общественно значимый интерес, заключающийся в признании изобретателем того, кто является действительным творцом разработки.

С правом авторства тесно связано право на авторское имя, которое состоит в обеспеченной Законом возможности изобретателя требовать. Чтобы его имя как создателя разработки упоминалось в любых публикациях о созданном им объекте. Имя действительного автора в обязательном порядке указывается в заявке на выдачу патента, кто бы ни выступал в качестве заявителя, а также в самом патенте. Что касается публикуемых в официальном бюллетене Казпатента сведений о выданном патенте, то автор может отказаться быть упомянутым в качестве такового. Право выступать под псевдонимом изобретателям не предоставляется.

К имущественному праву создателей разработок, которые по тем или иным основанием не становятся патентообладателями, относится право на получение вознаграждения от патентообладателя или иных лиц, использующих разработку. В том случае, если только соглашением между автором и работодателем не предусмотрено иное, право на получение патента принадлежит работодателю. Но автор при этом имеет право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена работодателем или могла бы быть им получена при надлежащем использовании объекта промышленной собственности.

Вознаграждение работнику за создание служебного задания устанавливается на условиях и в размере, определяемых на основе договора, заключаемого между работодателем и работником при получении последним творческого задания. При этом в договорах должна быть предусмотрена необходимость выплаты вознаграждений 2-х видов: поощрительного - за создание служебного задания и основного – за его использование. Согласно ст.997 ГК РК размер, условия и порядок выплаты вознаграждения автору за служебное изобретение, полезную модель и промышленный образец определяются соглашением между ним и работодателем. В случае не достижения соглашения решение принимается судом. Если невозможно соразмерить вклад автора и работодателя в создание служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца, за автором признается право на половину выгоды, которую получил или должен был получить работодатель.

Поощрительное вознаграждение выплачивается работником за сам факт создания служебного изобретения и зависит от своевременности выполнения работником принятых обязательств и указаний работодателя, усилий и умений работника, проявленных при создании изобретения, степени вклада работодателя и третьих лиц в создание такого объекта. Размер поощрительного вознаграждения не может быть менее одной минимальной заработной платы, установленной в РК на день принятия решения работодателем о правовой охране служебного изобретения, его использование или отказе от использования.

РЕЗЮМЕ

Охрана объектов промышленной собственности осуществляется нормами патентного права, представляющего собой совокупность норм различных отраслей права, направленных на урегулирование отношений по созданию, регистрации, использованию и защите прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Субъектами патентных прав являются авторы, патентообладатели, наследники и правопреемники, а также Казпатент, занимающий особое положение в системе субъектов и выступающий от имени государства.

Тестовые вопросы для самоконтроля знаний:

1. К объектам промышленной собственности не относятся:

a) изобретение;

b) полезная модель;

c) наименование места происхождения товаров;

d) открытие;

e) нет верного ответа.

 

2. К объектам патентных прав относятся:

a) способ изготовления вещества;

b) программы для вычислительных машин;

c) методы выполнения умственных операций;

d) предложения внешнего вида изделий;

e) нет верного ответа.

 

3. Субъектом патентных прав не может признаваться:

a) патентообладатель;

b) работодатель;

c) автор;

d) наследник автора служебного изобретения;

e) наследник патентообладателя.

 

4. Не является источником патентного права:

a) конституция РК 1995г;

b) «Патентный закон РК» 1992г;

c) гражданский кодекс РК (особенная часть) 1999г;

d) гражданский кодекс РК (общая часть) 1994г;

e) Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883г.

5. Патентный поверенный – это:

a) лицо, осуществляющее регистрацию патента;

b) лицо, осуществляющее экспертизу заявки;

c) лицо, представляющее интересы Казпатента в суде;

d) лицо, представляющее заявителя перед Казпатентом;

e) нет верного ответа.