Организационно-правовые формы юридических лиц

 

Классификация юридических лиц может быть проведена по различным основаниям.

В зависимости от характера деятельности все юридические лица подразделяются на коммерческие и некоммерческие орга­низации. Коммерческими являются организации, преследую­щие извлечение прибыли в качестве основной цели своей дея­тельности, а некоммерческими — не имеющие извлечение при­были в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (п. 1 ст. 50 ГК РФ).

Закон устанавливает исчерпывающий перечень организаци­онно-правовых форм, в которых могут создаваться коммерче­ские организации: полное товарищество, товарищество на вере, общество с ограниченной ответственностью, общество с дополни­тельной ответственностью, акционерное общество, производствен­ный кооператив, государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Предусмотренные ГК РФ организационно-правовые формы некоммерческих организаций, а именно: потребительский коо­ператив, общественные или религиозные организации (объеди­нения), финансируемые собственником учреждения, благотво­рительные и иные фонды, ассоциации и союзы коммерческих и (или) некоммерческих организаций, не составляют закрыто­го перечня. Специальными законами устанавливаются и такие формы некоммерческих организаций, как, например, государ­ственные корпорации, некоммерческие партнерства, автономная некоммерческая организация и другие.

Общим признаком для всех хозяйственных товариществ и обществ является разделение их уставного (складочного) капи­тала на доли (вклады) учредителей (участников). Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности (п. 1 ст. 66 ГК РФ). Сами учредители в отношении указанного имущества имеют лишь обязательствен­ные, а не вещные права.

Основное отличие хозяйственных товариществ от хозяйствен­ных обществ заключается в том, что товарищества рассматриваются как объединения лиц, а общества — как объединения ка­питалов. Другими словами, помимо внесения вклада товарищ должен лично участвовать в делах товарищества.

В полном товариществе его участники (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимают­ся предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.

По сравнению с остальными организационно-правовыми фор­мами юридических лиц полное товарищество характеризуется максимальной степенью ответственности участников по обяза­тельствам товарищества. Согласно п. 1 ст. 75 ГК РФ участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответствен­ность по обязательствам товарищества.

В товариществе на вере (коммандитном товариществе) на­ряду с полными товарищами имеется один или несколько участ­ников-вкладчиков (коммандитистов), которое несут риск убыт­ков, связанных с деятельностью товарищества, только в преде­лах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятель­ности (п. 1 ст. 82 ГК РФ). Основное право вкладчика - получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале.

Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере могут быть только индивидуальные пред­приниматели и (или) коммерческие организации. Между эти­ми субъектами и заключается учредительный договор, являю­щийся единственным учредительным документом товарищества.

Наиболее распространенной организационно-правовой формой хозяйственных обществ является общество с ограниченной от­ветственностью (ООО), которое характеризуется тем, что его участники не отвечают по обязательствам самого общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов (п. 1 ст. 87 ГК РФ). Посколь­ку участники ООО не обязаны лично участвовать в деятельнос­ти общества, эти функции возложены на органы управления, состав и компетенции которых определяются уставом общества. Вторым учредительным документом ООО является учредитель­ный договор.

Как правило, структура управления в обществах с ограничен­ной ответственностью является двухзвенной, включающей об­щее собрание участников как высший орган управления обще­ством и единоличный исполнительный орган (генеральный ди­ректор и др.). Учредительными документами общества может быть предусмотрено создание дополнительно совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного орга­на (правление, дирекция и др.). Детально вопросы управле­ния в данных обществах регламентируются ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Участник ООО вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества другим участникам общества, а также, если иное не предусмотрено уставом обще­ства, и третьим лицам. При этом участники общества пользу­ются преимущественным правом покупки доли участника про­порционально размерам своих долей. Данным правом необходи­мо воспользоваться в течение одного месяца со дня извещения, в противном случае доля может быть отчуждена третьему лицу.

Участник ООО вправе в любое время выйти из общества неза­висимо от согласия других его участников. При этом ему долж­на быть выплачена стоимость части имущества, соответствую­щей его доле в уставном капитале.

Отличие общества с дополнительной ответственностью от ООО заключается в том, что его участники солидарно несут суб­сидиарную ответственность по его обязательствам своим иму­ществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов (п. 1 ст. 95 ГК РФ).

Наиболее сложной формой объединения крупных капиталов является акционерное общество (АО). Положения ГК РФ, лишь в самом общем виде регулирующего правовой статус акционер­ных обществ, получили развитие в ФЗ от 26.12.1995 г. «Об ак­ционерных обществах» (с изменениями, внесенными ФЗ от 07.08.2001 г.). С точки зрения характера ответственности участ­ников общества по его обязательствам АО сходно с ООО, поскольку акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Един­ственным учредительным документом акционерного общества является его устав.

Акционерные общества бывают двух видов: открытые и зак­рытые.

В открытом акционерном обществе (ОАО) его участники мо­гут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Только такое АО вправе проводить открытую под­писку на выпускаемые им акции и их свободную продажу.

Акции закрытого акционерного общества (ЗАО) распреде­ляются только среди его учредителей или иного заранее опре­деленного круга лиц. Акционеры ЗАО могут без согласия дру­гих акционеров продать принадлежащие им акции. Однако ак­ционеры имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

В отличие от хозяйственных товариществ и обществ государ­ственные и муниципальные унитарные предприятия не на­делены правом собственности на закрепленное за ними собствен­ником имущество (п. 1 ст. 113 ГК РФ). Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределе­но по вкладам (долям, паям). Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия принадлежит само­му предприятию на таких вещных правах, как право хозяйствен­ного ведения и право оперативного управления. Предприятиям, основанным на нраве хозяйственного ведения, предоставлены более широкие права по распоряжению закрепленным за ними иму­ществом по сравнению с казенными предприятиями, основан­ными на праве оперативного управления. Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закреп­ленным за ним имуществом лишь с согласия собственника это­го имущества.

Последней организационно-правовой формой коммерческих организаций является производственный кооператив (артель), под которым понимается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хо­зяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами имущественных пае­вых взносов (п. 1 ст. 107 ГК РФ). Члены производственного коо­ператива несут по его обязательствам субсидиарную ответствен­ность. Вопросы правового статуса данной коммерческой органи­зации конкретизированы в ФЗ от 08.12.1995 г. «О сельско­хозяйственной кооперации» и в ФЗ от 08.05.1996 г. «О произ­водственных кооперативах».

Потребительские кооперативы представляют собой доброволь­ные объединения граждан и юридических лиц на основе членства и, в отличие от производственных кооперативов, ют не цель извлечения прибыли, а удовлетворение материальных и иных потребностей участников (п. 1 ст. 116 ГК РФ). Это достигается путем объединения членами кооператива имущественных паевых взносов. При необходимости члены потребительского кооператива покрывают образовавшиеся убытки пу­тем дополнительных взносов.

Для общественных и религиозных организаций (объеди­нений) характерно то, что их участники (члены) не сохраняют прав на переданное ими этим организациям в собственность имущество, в том числе на членские взносы. Они не отвечаю по обязательствам общественных и религиозных организаций, в которых участвуют в качестве их членов, а указанные организа­ции не отвечают по обязательствам своих членов.

Фондом в соответствии со ст. 118 ГК РФ признается не име­ющая членства некоммерческая организация, учрежденная граж­данами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотво­рительные, культурные, образовательные или иные обществен­но полезные цели. В отличие от других некоммерческих орга­низаций фонд вправе заниматься предпринимательской деятель­ностью, необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых создан фонд, и соответствующей этим целям.

Учреждением признается организация, созданная собствен­ником для осуществления управленческих, социально-культур­ных или иных функций некоммерческого характера и финан­сируемая им полностью или частично (ст. 120 ГК РФ). Учреж­дение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточнос­ти субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего имущества.

Коммерческие организации в целях координации их пред­принимательской деятельности, а также представления и за­щиты общих имущественных интересов могут по договору меж­ду собой создавать объединения, в форме ассоциаций или со­юзов. Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответст­венность по ее обязательствам в размере и в порядке, предусмот­ренными учредительными документами ассоциации.

Термин «собственность» нередко употребляется в самых раз­нообразных значениях. В одних случаях его используют как синоним, эквивалент понятий «имущество» или «вещи», гово­ря, например, о «передаче собственности» или о «приобретении собственности». В других случаях собственность понимают как экономическую или юридическую категорию. В резуль­тате этой путаницы складываются ошибочные представления и стереотипы относительно собственности.

Собственность как экономическая категория представляет собой присвоение предметов и средств труда, отношение инди­вида или коллектива к принадлежащей ему вещи как к своей, при этом кто-то должен относиться к этой вещи как к чужой. Собственность основана на различении понятий «моего» и «тво­его». На одной стороне находится собственник, относящийся к вещи, как к своей, на другой - несобственники, т.е. все третьи лица, которые относятся к ней, как к чужой, и должны воздер­живаться от посягательств на чужую вещь. В этом смысле под собственностью понимаются отношения между людьми по пово­ду вещей.

Собственность как экономическая категория не совпадает с понятием права собственности, в котором экономические отно­шения получают юридическое выражение.

Собственность как экономическая категория возникает вмес­те с человеческим обществом. Правовое закрепление эти отно­шения получают значительно позднее, с появлением государ­ства и права. Отношения собственности закрепляются и охраня­ются с помощью института права собственности.

Право собственности как юридическую категорию следует понимать в объективном и субъективном смыслах.

Право собственности в объективном смысле - это совокупность правовых норм, регулирующих отношения собственности. Пра­во собственности в субъективном смысле — это юридическая возможность лица владеть, пользоваться и распоряжаться при­надлежащим ему имуществом своей властью, по своему усмот­рению, в пределах, которые установлены законом.

Субъективное право собственности всегда принадлежит кон­кретному лицу на конкретное имущество. Возникает оно на ос­нове определенных юридических фактов, например, в результате наследования, дарения, приобретения на основании иной воз­мездной сделки.

Объектами права собственности являются вещи, тем или иным образом индивидуализированные, то есть выделенные из массы подобных. Относиться как к своей можно лишь к определенной конкретной вещи, независимо от ее стоимости и характерных признаков.

Субъектами права собственности может быть любой субъект гражданского права - физические лица, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, му­ниципальные образования.

Экономические отношения присвоения вещи определенному лицу выступают в различных формах в зависимости от того, кто является их субъектом: конкретный человек, группа лиц или образованный ими коллектив, государство или общество (народ) в целом. Соответственно этому обычно различают индивидуаль­ное, групповое или коллективное и общественное, а также сме­шанное присвоение. Эти экономические формы присвоения и принято называть формами собственности.

Принадлежность имущества вышеперечисленным субъектам права собственности является критерием разграничения форм собственности, которые представляют собой экономические, а не юридические категории. Участниками имущественных от­ношений, регулируемых гражданским правом, в том числе субъектами права собственности, могут быть не все субъек­ты экономических отношений присвоения (например, трудовые коллективы, не имеющие своего обособленного имущества).

В ч. 2 ст. 8 Конституции РФ провозглашается частная, госу­дарственная, и муниципальная формы собственности. При этом частная форма собственности является общим, собирательным понятием для присвоения любых частных (негосударственных, непубличных) лиц, в этом смысле противостоящим публичному или общественному присвоению (государственной и муниципаль­ной (публичной) собственности).

Никаких «иных» форм собственности», кроме частной и пуб­личной, в действительности, не существует. Встречающиеся иногда в конституциях (уставах) субъектов Российской Федерации иные формы собственности, такие как корпоративная (акционерная), собственность отдельных граждан и творческих кол­лективов не имеют ни юридического (гражданско-правового), ни логического смысла, ибо субъектами соответствующих иму­щественных отношений на самом деле всегда являются либо от­дельные граждане, либо созданные ими организации-собственники (юридические лица), что вполне укладывается в рамки обычного понимания частной собственности.

В п. 1 ст. 209 Гражданского кодекса РФ правомочия собствен­ника раскрываются с помощью традиционной для русского граж­данского права «триады» правомочий: владения, пользования и распоряжения.

Правомочие владения — это юридически обеспеченная возможность непосредственного господства над вещью. Владеть— озна­чает держать вещь в своих руках, в своем хозяйстве, в местах своего пребывания. Владение может отделяться от собственника и принадлежать другому лицу. Владение несобственника мо­жет быть законным в незаконным.

Законное, титульное владение опирается на правовое основа­ние — закон, договор, административный акт. Таким будет вла­дение нанимателя, хранителя, комиссионера.

Незаконное владение лишено такого основания. Незаконное владение может быть добросовестным и недобросовестным. Доб­росовестным признается владение, когда владелец не знал и не мог знать о неправомерности своего владения. Так, добросовест­ным будет владелец, купивший краденую вещь в комиссион­ном магазине, так как он не знал и по обстоятельствам дела не мог знать, что в магазин была сдана украденная вещь.

Недобросовестным признается владение, когда владелец знал или по обстоятельствам дела должен был знать, что владеет ве­щью неправомерно. Так, гражданин, который приобрел на рын­ке краденную вещь по заниженной цене, будет недобросовест­ным владельцем. Владение собственника является первоначаль­ным, владение других - производным.

Правомочие пользования тесно связано с правомочием владе­ния. Пользование вещью означает основанную на законе возможность эксплуатации, хозяйственного или иного использования имущества путем извлечения из него полезных свойств.

Правомочие распоряжения — возможность определять юри­дическую и фактическую судьбу вещи, т.е. совершать действия, направленные на установление, изменение или прекращение права собственности. Объем правомочий по распоряжению иму­ществом зависит как от субъектного состава, т.е. от того, кто является собственником, так и от объекта, находящегося в рас­поряжении.

Особенности приобретения и прекращения права собственно­сти на имущество, объем правомочий по владению, пользова­нию и распоряжению им будет различным в зависимости отто­го, находится имущество в собственности гражданина или юри­дического лица, в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, или муниципального образо­вания, и могут устанавливаться только законом.

Законом определяются виды имущества, которые могут нахо­диться только в государственной или муниципальной собствен­ности. Так, в государственной собственности может находиться любое имущество, в том числе изъятое из оборота; государство может приобретать имущество в собственность такими способа­ми (налоги, сборы, пошлины, реквизиция, конфискация, на­ционализация), которых лишены граждане и юридические лица. В России все формы собственности должны защищаться рав­ным образом.

Главное, что характеризует правомочия собственника в рос­сийском гражданском праве — это возможность осуществлять их по своему усмотрению, то есть самому решать, что делать с принадлежащим ему имуществом, руководствуясь исключитель­но собственными интересами, совершая в отношении этого иму­щества любые действия, не нарушающие прав и законных инте­ресов других.

Гражданский кодекс допускает отказ от права собственности. В соответствии со ст. 236 гражданин или юридическое лицо может отказаться от права собственности на принадлежащее ему имущество, объявив об этом, либо совершив другие действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохра­нить какие-либо права на это имущество.

Не всегда можно, и в этом практически нет необходимости, провести четкую грань между отдельными правомочиями. Границы между ними подвижны и в известной мере условны. По­требляя вещь, собственник одновременно осуществляет и право пользования, и право распоряжения. Именно у него концентри­руются все три указанные правомочия. Но порознь, а иногда и все вместе они могут принадлежать и не собственнику, а иному законному владельцу имущества, например, хранителю, арен­датору. Ведь последний не только владеет и пользуется имуще­ством собственника - арендодателя по договору с ним, но вправе с его согласия сдать имущество в поднаем (субаренду) другому лицу. Следовательно, сама по себе «триада» правомочий еще недостаточна для характеристики прав собственника. Кроме того, она не свидетельствует о широте содержания предоставленных ему возможностей. Так, в соответствии с российским законода­тельством собственник должен использовать жилое помещение только для проживания, использование в иных целях не допус­кается. Иными словами, права любого лица (собственника в том числе) заканчиваются там, где начинаются права и интересы иных лиц.