Форма завещания

Гражданский кодекс РФ формулирует общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания (ст. 1124). Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных ГК РФ (п. 7 ст. 1125, ст. 1127, п. 2 ст. 1128).

Несоблюдение установленных Кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ.

Вопросы нотариального удостоверения завещания наряду с ГК РФ регламентируются Основами законодательства Российской Федерации о нотариате 1993 г.

Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и др.).

Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

В силу личного характера завещания его текст должен быть собственноручно подписан завещателем. В качестве исключения предусмотрено, что если завещатель из-за физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. При этом в завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать его собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.

По общему правилу на завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением составления закрытого завещания (ст. 1126 ГК РФ). В целях придания стабильности и доказательственности завещанию предусмотрено, что при составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель.

Для обеспечения независимости и беспристрастности нотариуса или иного лица, удостоверяющего завещание, а также сохранения тайны завещания не могут быть свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:

— нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;

— лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

— граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;

— неграмотные;

— граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

— лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.

В случае, когда в соответствии с законом при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля требованиям, установленным законом, может являться основанием признания завещания недействительным.

Свидетель является полноценным участником нотариальной процедуры удостоверения завещания, наделенным правами и обязанностями. Так, если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.

Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (ст. 1123 ГК РФ).

При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю ОГЛАВЛЕНИЕ ст. 1149 ГК РФ о праве на обязательную долю в наследстве и сделать об этом на завещании соответствующую надпись.

В соответствии со ст. 1127 ГК РФ к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание.

В остальном к такому завещанию соответственно применяются общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещаний.

Завещание, удостоверенное не нотариусом, а иным компетентным лицом, должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя.

Если в каком-либо из случаев, в которых завещание вправе удостоверить не нотариус, а иное лицо, гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется возможность выполнить это желание, лица, которым предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса.

В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением правил ГК РФ о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.

Следует отметить, что нотариальная форма завещания совершенно закономерно признана законодателем в качестве общего правила о форме завещаний.

Законодательно урегулированная процедура нотариального действия по удостоверению завещания, высокий уровень профессионализма нотариусов, особый статус нотариусов — публичность, независимость и осуществление нотариальной деятельности под собственную ответственность, как правило, гарантируют соблюдение всех предусматриваемых требований к завещанию, а также необходимый уровень защиты и обеспечения наследственных прав как завещателя, так и наследников.

В ОГЛАВЛЕНИЕ нотариального действия по удостоверению завещания по общему правилу входят следующие действия нотариуса:

1) установление завещательной дееспособности завещателя;

2) анализ текста завещания на предмет соответствия принципу свободы завещательной воли наследодателя;

3) разъяснение завещателю смысла и значения представленного им проекта завещания;

4) проверка соответствия содержания проекта завещания действительным намерениям завещателя и требованиям закона;

5) собственно удостоверение завещания — проставление удостоверительной надписи, при необходимости — в условиях, квалифицированно обеспечивающих защиту прав завещателя[1].

С учетом специфики наследственных прав и характерных признаков нотариальной деятельности, нотариальная деятельность по удостоверению завещания имеет следующие особенности.

Прежде всего, при совершении нотариального действия по удостоверению завещания нотариус должен строго соблюдать требования действующего законодательства, в соответствии с которым наследование осуществляется "на основе и в строгом соответствии с правилами, установленными законом"[2].

Нотариус в процессе совершения нотариального действия по удостоверению завещания придает ему установленную законом форму, тем самым обеспечивая предпосылки стабильности и доказательственности наследственных прав еще до возникновения наследственных правоотношений (т.е. до смерти наследодателя).

Перед удостоверением завещания нотариус должен проверить дееспособность потенциального завещателя.

В настоящее время право завещать свое имущество по своему усмотрению принадлежит только полностью дееспособным гражданам. Не могут завещать свое имущество лица, полностью лишенные дееспособности и ограниченно дееспособные лица.

Данное право имеет аналогии в зарубежной правовой практике. Так, для большинства стран необходимым условием, определяющим способность к составлению завещания, является достижение определенного возраста. Например, для Франции, Великобритании, Швейцарии, большинства штатов США — это 18 лет.

В то же время в законодательстве Франции указано, что несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет могут составить завещание на половину своего имущества, а при отсутствии у них наследников по закону до шестой степени родства — на все имущество.

В Англии военнослужащие и моряки могут составлять завещание по достижении 14 лет, в Испании завещание может составить любое лицо, достигшее 14 лет, в Словении и Черногории — 15, в ФРГ, Сербии и Хорватии — 16, в Швейцарии — 18 лет.

В России обязательным условием действительности завещания в соответствии с ГК РФ является дееспособность завещателя в момент совершения завещания, а возраст полной дееспособности для нашей страны —18 лет.

Правоведы, основываясь на зарубежном опыте, активно обсуждают целесообразность предоставления права завещать несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет[3].

Ряд исследователей придерживается мнения, что частично дееспособные правом завещать не обладают. Сейчас именно эта позиция полностью соответствует действующему законодательству.

В то же время несовершеннолетние в соответствии с п. 2 ст. 26 ГК РФ имеют право распоряжаться своим заработком и стипендией. Получается, распоряжаться — но не в полной мере. Анализ же содержания понятия "распоряжаться" позволяет утверждать, что в него входит и право завещать. Следовательно, в отношении указанного имущества несовершеннолетние обладают завещательной правоспособностью. При ином толковании закона трудно было бы объяснить, почему несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет имеет право устраиваться на работу, самостоятельно получать заработную плату, распоряжаться ею по своему усмотрению, но не может распорядиться тем же имуществом на случай своей смерти.

Совершенно справедливой представляется позиция, в соответствии с которой следует предоставить несовершеннолетнему право завещать денежные средства и имущество, источником накопления которых являются его личные заработок и стипендия, а также гонорары автора изобретения или рационализаторского предложения либо иные авторские вознаграждения. Вместе с тем в отношении имущества и денежных средств, полученных несовершеннолетними иным путем (наследование, дарение и т.п.), несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не должны обладать правом составлять завещательные распоряжения[4].

Право завещать должно быть полным, а не ограниченным. Гражданское и семейное отечественное законодательство допускают возможность эмансипации или признания несовершеннолетнего полностью дееспособным в случае регистрации брака. В таких случаях право завещать не должно оспариваться.

По вопросу возможности составлять завещания для ограниченно дееспособных спор правоведов разрешил законодатель, указав в ст. 1118 ГК РФ, что завещатель должен обладать дееспособностью в полном объеме. В настоящее время на этой же позиции базируется нотариальная практика.

Отметим, что в правовой науке данная концепция не единственная. Так, существует мнение, что этой категории лиц должно быть предоставлено право завещать, и исходить при этом надо из следующего: лицо, злоупотребляющее спиртными напитками или наркотическими веществами, не лишается законом полностью гражданской дееспособности, но лишь ограничивается в ней, наследство же открывается после смерти наследодателя и при жизни последнего не может быть средством использования имущества в целях злоупотребления спиртными напитками и наркотическими веществами[5].

В обоснование этого мнения приводится и такой аргумент: ограниченно дееспособный может совершать сделки, выходящие за пределы бытовых, только с согласия попечителей, а последние — не вправе дать согласие на совершение такой сделки без предварительного разрешения органа опеки и попечительства[6].

Обе точки зрения представляются не лишенными правовой перспективы, более того, в настоящее время они имеют подтверждение и в судебной практике[7].

Проблема завещательной правоспособности ограниченно дееспособных является весьма перспективной для более глубокого исследования.

Итак, установление дееспособности завещателя является необходимым для удостоверения завещания.

Нотариус проверяет дееспособность документально — путем исследования документов, удостоверяющих личность завещателя, в которых указан его возраст, а также при разговоре, общении с завещателем. По совокупности этих критериев нотариус может дать оценку адекватности поведения завещателя.

Однако в ряде случаев этих мер явно недостаточно, поскольку, напомним, нотариус не имеет и не обязан иметь специальной медицинской, в частности психиатрической, квалификации.

Установление же адекватности гражданина необходимо для выяснения его действительных намерений, разъяснения ему смысла и правовых последствий совершаемого завещания — необходимого условия законности нотариального действия.

Законодательно установленная процедура совершения нотариального действия по удостоверению завещания не закрепляет правового механизма проверки нотариусом дееспособности лица, для чего следовало бы прописать в законе возможность для нотариуса совершать ряд необходимых действий. Так, нотариусу должно быть предоставлено право назначать психиатрическую экспертизу на предмет способности гражданина осознавать ОГЛАВЛЕНИЕ и характер совершаемых им действий, полноценно руководить ими, понимать значение и правовые последствия своих действий.

В соответствии с действующим нотариальным законодательством нотариус не может истребовать у гражданина или в соответствующем медучреждении необходимые сведения, обратиться за помощью к специалистам-психиатрам для получения официальной справки о состоянии гражданина, не говоря уже о возможном его освидетельствовании, поскольку указанные сведения являются врачебной тайной.

В то же время в правовой литературе отмечается, что даже наличие медицинской документации не всегда является выходом из положения. Само по себе наличие либо отсутствие пусть достоверных сведений о психическом заболевании завещателя еще недостаточно для того, чтобы делать из этого какие-либо выводы. При наличии диагностированного психического заболевания у гражданина могут быть различной продолжительности периоды, когда он находится в состоянии ремиссии, способен руководить своими действиями и давать им отчет. При отсутствии решения суда о признании его недееспособным такой гражданин может совершить завещание. И наоборот, гражданин, никогда не состоявший на учете в психоневрологическим диспансере, может не понимать значения своих действий и быть неспособным руководить ими. Определить грань состояния такого гражданина, при которой совершение завещания возможно либо невозможно, для нотариуса, не обладающего достаточными медицинскими знаниями и вдобавок не располагающего специальными для этого методиками, бесспорно, далеко не всегда реально.

На этом основании исследователи делают вывод: если у нотариуса имеются сомнения в способности завещателя понимать значение своих действий или руководить ими и давать им отчет, хотя бы такой гражданин и не был признан в судебном порядке недееспособным, в удостоверении завещания следует отказать[8].

Данный вывод представляется необоснованно ограничивающим завещательную правоспособность гражданина. Заинтересованные лица, сомневающиеся в способности завещателя в момент совершения завещания осознавать характер и последствия своих действий, вправе обращаться в суд с иском о признании завещания недействительным — это является достаточной гарантией для защиты их прав.

В процессе обеспечения наследственных прав нотариусу следует исходить из того, что необходимым условием возникновения наследственных правоотношений является смерть гражданина либо объявление судом его умершим в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством. Факт возникновения наследственных правоотношений именуется ГК РФ открытием наследства. Не влечет открытия наследства признание гражданина безвестно отсутствующим (ст. 42—43 ГК РФ) или факт пропажи его без вести на фронте, если он не был объявлен умершим[9].

Днем открытия наследства считается день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим таким днем считается день вступления в законную силу соответствующего решения суда, которым гражданин признан умершим. Если днем смерти гражданина признается день его предполагаемой гибели, днем открытия наследства признается день, указанный в решении суда. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

Как мы уже отмечали, завещание должно быть нотариально удостоверено — под угрозой его недействительности.

Однако в настоящее время гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание, может изложить свою волю в присутствии двух свидетелей в простой письменной форме (ст. 1129 ГК РФ). Такое завещание утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения чрезвычайных обстоятельств не воспользовался возможностью оформить его в установленном порядке.

Если же до истечения указанного периода человек скончается, не успев оформить завещание, оно вступит в силу только после судебного подтверждения, что направлено на избежание разного рода злоупотреблений[10].

Стоит заметить, что отношение к такой форме завещания у многих правоведов неоднозначное[11]. Действительно, во многих зарубежных государствах (Голландии, Германии, Англии, США и др.) существует практика собственноручных письменных завещаний, необязательно удостоверенных нотариусом.

Но нельзя забывать, что без сложившихся правовых традиций, в условиях недоступности (а порой отсутствия) квалифицированной юридической помощи, с учетом большого количества случаев похищения людей такая форма завещания существенно снижает уровень гарантий для завещателя и наследников.

Представляется, что в России институт завещания в чрезвычайных обстоятельствах следовало бы вводить с некоторыми ограничениями: на первом этапе (в настоящее время) становления данного института ввести запрет на распоряжение в таком завещании особо дорогостоящими объектами имущества — недвижимостью, крупными пакетами акций и пр.; впоследствии, оценив стабильность судебной и нотариальной практики по исполнению данного вида завещаний, можно было бы снять данные ограничения.

Еще одной новеллой наследственного законодательства является возможность для наследодателя составить закрытое завещание.

В соответствии со ст. 1126 ГК РФ завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможность ознакомиться с его ОГЛАВЛЕНИЕм (закрытое завещание).

Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания. В заклеен ном конверте оно передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт; на нем нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, а также указывает в ней фамилию, имя, отчество, место жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю то, что завещание должно быть им собственноручно написано и подписано — под угрозой недействительности, а также правила об обязательной доле, и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, затем выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.

По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

Следует заметить, что такая форма завещания давно используется в зарубежных странах[12]. Так, в Испании оно называется закрытым, в Венгрии — письменным личным, в Италии — секретным, хотя написано может быть и третьим лицом, во Франции — тайным, в Болгарии — собственноручным.

Судебная и нотариальная практика уверенно подтверждают, что меньшее количество споров вызывает "открытое" завещание, удостоверяемое нотариусом по общим правилам. В этом случае участие нотариуса при его составлении гарантирует от ошибок в случае незнания завещателем правил составления завещания. Ведь если после открытия наследства окажется, что завещание составлено с нарушениями установленных требований, оно может быть признано недействительным, и последняя воля наследодателя окажется неисполненной. Иная ситуация с закрытым завещанием наблюдается в странах, где оно уже давно используется: там наработана достаточно обширная судебная практика по решению коллизионных вопросов[13]. Российским же судьям еще предстоит упорядочивать подобную практику.

А пока можно констатировать, что завещатель при составлении закрытого завещания лишается важнейшей составляющей нотариальной процедуры удостоверения — права на разъяснение смысла и значения текста документа. Гражданский кодекс РФ предусматривает, что, принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю лишь то, что завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, что несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания (п. 2 ст. 1126) и что существует право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149). В условиях низкой правовой грамотности населения нашей страны это представляется явно недостаточным. Думается, что при принятии закрытого завещания ОГЛАВЛЕНИЕ разъяснений нотариуса должно быть шире и включать наиболее часто встречающиеся в судебной и нотариальной практике проблемы: права супруга при наследовании; особенности наследования отдельных видов имущества (ценных бумаг, долей в имуществе, недвижимости); наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя и пр.

При возникновении у завещателя вопросов нотариус должен дать на них ответы, чтобы избежать включения в текст завещания невыполнимых условий, искажающих волю завещателя.

Полезно подробнее рассмотреть и такую специфику нотариальной процедуры по наследственным делам, как участие в ней помимо нотариуса и лица, обращающегося за совершением нотариального действия, также иных лиц.

Нотариальная процедура в настоящее время предусматривает, что при составлении и нотариальном удостоверении завещания может присутствовать свидетель. По желанию завещателя свидетель (их может быть и несколько) может присутствовать при совершении любого завещания, независимо от формы, в которой оно совершается. Безусловно, участие в нотариальной процедуре удостоверения завещания свидетелей может стать положительным моментом в случае возможного оспаривания завещания лицами, споров в связи с исполнением завещания.

Статус лиц, присутствующих при нотариальных действиях по обеспечению наследственных прав (свидетелей, рукоприкладчиков), характеризуется следующими обстоятельствами:

— данные лица являются незаинтересованными в совершении завещания, не являются стороной в материальных наследственных отношениях, в силу чего не имеют права заявлять спор в отношении завещания, однако показания данных лиц имеют существенное доказательственное значение при решении вопроса о действительности завещания;

— указанные лица принимают участие в нотариальной процедуре в рамках, очерченных законом. Так, если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано, и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность;

— на свидетеля и рукоприкладчика распространяется требование соблюдать тайну завещания (ст. 1123 ГК РФ).

Представляется, что значение свидетелей и рукоприкладчиков в нотариальной процедуре и последующих отношениях, связанных с исполнением и возможным оспариванием завещания, достаточно велика, в силу чего следует более подробно законодательно урегулировать их роль в процессе совершения нотариального действия. Необходимо внести в действующее законодательство дополнения, регламентирующие роль свидетелей, рукоприкладчиков при удостоверении завещания, прописав необходимость разъяснения им нотариусом значения и правовых последствий совершаемых ими действий, возможность проверки нотариусом их дееспособности.

Кроме того, целесообразно было бы закрепить обязанность нотариуса, удостоверяющего завещание, проверить дееспособность свидетеля и рукоприкладчика, поскольку в соответствии с п. 2 ст. 1124 ГК РФ не могут быть такими свидетелями при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу и не могут подписывать завещание вместо завещателя (т.е. быть рукоприкладчиками) граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме.

Особо регулируется Кодексом порядок совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках (ст. 1128).

Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в порядке, предусмотренном общими правилами, касающимися формы и порядка совершения завещания (ст. 1124— 1127 ГК РФ), либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.

Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определяется Правительством РФ.

Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами ГК РФ. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за исключением случаев использования этих средств для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя в порядке п. 3 ст. 1174 ГК РФ.

Правила ст. 1128 соответственно применяются и к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан.

Изложенное законодательное регулирование порядка совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках представляет собой новеллу наследственного законодательства.

Ранее в соответствии с ГК РСФСР 1922 г. (ст. 436 была введена в действие с 1 апреля 1935 г.) и ГК РСФСР 1964 г. (ст. 561) гражданину, имевшему вклад в трудовых сберегательных кассах или в Государственном банке СССР, также предоставлялось право сделать распоряжение о выдаче вклада на случай его смерти, оформив это непосредственно в сберкассе или банке, но завещанные вклады не входили в состав наследственного имущества и на них не распространялись нормы Кодекса, регулирующие наследственное правопреемство. Завещательным распоряжениям придавался особый характер, устанавливался особый режим наследования и особый порядок выдачи наследникам соответствующих денежных средств.

Денежные средства со вклада могли быть получены наследником, указанным в завещании, в любое время после смерти завещателя без предъявления свидетельства о праве на наследство. Эти денежные средства не учитывались при определении размера обязательной доли, а также при определении размера ответственности по долгам наследодателя, не облагались налогами. При этом страдали интересы обязательных наследников, кредиторов наследодателя и государства.

Сейчас правовое регулирование наследования вкладов соответствует общим принципам наследственного права, однако в связи с указанными изменениями законодательства на практике нередко случаются споры.

ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Ш. М. А. обратилась в суд с иском к Одинцовскому отделению Сбербанка России № 8158 (ответчик), в котором просила признать отказ ответчика в выдаче денежных вкладов, завещанных на ее имя Ф. А. И., умершей 21 июня 2002 г., необоснованным. Решением Одинцовского городского суда от 3 февраля 2003 г. иск был удовлетворен.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 8 апреля 2003 г. решение суда оставлено без изменения.

Определением Одинцовского городского суда от 30 мая 2003 г. разъяснено решение Одинцовского городского суда от 3 февраля 2003 г. и указаны конкретные лицевые счета, с которых следует выдать вклады.

В надзорной жалобе ответчик ставит вопрос об отмене состоявшихся по делу судебных постановлений и направлении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Президиум Московского областного суда (определение от 29 октября 2003 г. № 851), исследовав материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, признал вынесенные по делу судебные постановления подлежащими отмене по следующим основаниям. В соответствии со ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений нижестоящих судов в порядке надзора являются существенные нарушения норм материального и процессуального права.

Из материалов дела видно, что Ф. А. И., являясь вкладчиком Одинцовского отделения № 8158 Сберегательного банка РФ, 14 декабря 2001 г. составила завещательное распоряжение, согласно которому все вклады завещала Ш. М. А. Ф. А. И. умерла 21 июня 2002 г., однако ответчик отказал истице в выдаче вкладов, что и послужило основанием для обращения в суд.

Удовлетворяя требования Ш. М. А. и признавая действия ответчика неправомерными, суд исходил из факта составления Ф. А. И. завещательного распоряжения до введения в действие части третьей ГК РФ. В связи с этим к возникшим правоотношениям судом применен закон, действовавший на тот период времени, т.е. ст. 561 ГК РСФСР в ред. Федерального закона от 14 мая 2001 г. № 51-ФЗ, согласно которой завещанный в Сберегательном банке вклад не входит в состав наследственного имущества и подлежит выдаче банком лицу, указанному в завещательном распоряжении. Между тем с данным выводом согласиться нельзя. Федеральным законом от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" с 1 марта 2002 г. разд. 7 "Наследственное право" ГК РСФСР 1964 г. признан утратившим силу и введена в действие часть третья ГК РФ.

В соответствии со ст. 5 названного Федерального закона часть третья ГК РФ применяется к гражданским правоотношениям, возникшим после введения ее в действие, а по гражданским правоотношениям, возникшим до ее введения в действие, разд. V "Наследственное право" применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. В силу ст. 1128 ГК РФ права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами ГК РФ. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 1174 ГК РФ.

Данный порядок наследования денежных средств, внесенных гражданами во вклад или находящихся на любом другом счете гражданина в банке, распространяется и на те вклады, завещательные распоряжения по которым составлены до 1 марта 2002 г., если смерть вкладчика наступила 1 марта 2002 г. и позднее, поскольку права на денежные средства в банках, независимо от времени совершения завещательного распоряжения, с момента введения в действие части третьей ГК РФ входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

Разрешая настоящий спор, суд не определил правоотношение участников процесса и закон, которым следует руководствоваться. Президиум определил: решение Одинцовского городского суда от 3 февраля 2003 г., определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 8 апреля 2003 г. и определение Одинцовского городского суда от 30 мая 2003 г. отменить.