Субъекты наследственных правоотношений
Важнейшим элементом любого правоотношения (и наследственное правоотношение не исключение) являются его субъекты, т.е. лица или организации, за которыми закон признает свойство правосубъектности, а именно возможности быть носителями прав и обязанностей в рамках правоотношений.
В правовой литературе отсутствует единая точка зрения на возможность считать тех или иных лиц субъектами наследственного правоотношения. Обусловлено это в том числе разнообразием взглядов на само наследственное правоотношение, момент его возникновения и ОГЛАВЛЕНИЕ.
Так, с точки зрения одних авторов, субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники[1].
Другие исследователи не включают наследодателя в состав субъектов наследственного правоотношения, аргументируя тем, что "...покойники субъектами правоотношений быть не могут"[2].
Представляется, что, понимая наследственное правоотношение как отношение, возникшее в связи со смертью физического лица — наследодателя и состоящее в переходе к наследникам в порядке универсального правопреемства (т.е. в неизменном виде как единого целого и в один и тот же момент) прав и обязанностей наследодателя, существующих на момент его смерти, в состав субъектов наследственного правоотношения наследодателя включать не следует.
Безусловно, наследодатель — лицо, после смерти которого осуществляется правопреемство, — является одной из центральных фигур в наследственном праве[3], именно с его смертью закон связывает возникновение наследственных отношений.
Однако для того, чтобы быть субъектом любых правоотношений, необходимо обладать правоспособностью и дееспособностью. В соответствии с п. 2 ст. 17 ГК РФ правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается с его смертью. Дееспособность, соответственно, тоже прекращается, поскольку самостоятельно, без правоспособности, существовать не может.
Лицо становится наследодателем с момента смерти (до этого момента оно может быть завещателем; отношения по составлению завещания, как мы уже рассмотрели, наследственными правоотношениями не являются, хоть и регулируются наследственным правом). Следовательно, утратив в связи со смертью праводееспособность, наследодатель утрачивает и способность быть субъектом правоотношений.
Аналогичным образом следует рассуждать, анализируя возможность являться субъектами наследственных правоотношений для нерожденных детей наследодателя.
Наследственное законодательство предусматривает ряд правил, направленных на защиту прав еще не родившегося ребенка наследодателя. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1163 ГК РФ при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается; в соответствии со ст. 1166 ГК РФ при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после его рождения.
Впрочем эти обстоятельства не означают, что зачатый, но еще не родившийся ребенок наследодателя признается субъектом права. Даже именовать его наследником не совсем корректно. Законодательство формулирует права и обязанности на случай рождения живого ребенка — вот тогда он приобретет правоспособность, вместе с ней — возможность быть субъектом наследственных правоотношений, а следовательно, станет наследником. Если родится мертвый ребенок — субъектом наследственных правоотношений он не станет. Однако если ребенок родится живым, но умрет после рождения — правоспособность он приобретет, в том числе наследственную, а значит, будет считаться призванным к наследованию со всеми вытекающими из этого последствиями.
Субъектами наследственных правоотношений являются прежде всего наследники.
Наследник — это лицо, к которому переходит имущество умершего в порядке универсального правопреемства, т.е. лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя.
Статья 1116 ГК РФ формулирует исчерпывающий перечень лиц, которые могут призываться к наследованию. Это:
— граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства;
— лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;
— юридические лица, существующие на день открытия наследства (призываются к наследованию по завещанию);
— Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации (наследуют по завещанию);
— Российская Федерация, ее субъекты — города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, муниципальные образования (наследуют по закону выморочное имущество в соответствии со ст. 1151 ГК РФ).
Физические лица — граждане могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию, если находились в живых к моменту смерти наследодателя.
В том случае если открывается наследство после лица, объявленного в судебном порядке умершим, то к числу его наследников относятся только те лица, которые находились в живых на день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда, или на день вступления решения суда в законную силу.
Право наследовать является одним из элементов гражданской правоспособности лица. С момента рождения и до наступления смерти любое лицо имеет право быть наследником.
Право на наследство не зависит от гражданства наследника, его пола, возраста, национальности, даже дееспособности — право наследования имеют лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия.
Иностранные граждане и лица без гражданства также имеют право наследовать имущество, поскольку они пользуются гражданской правоспособностью в России наравне с ее гражданами.
В настоящее время законодателем существенно, по сравнению с ранее действовавшим ГК РСФСР 1964 г., расширен круг наследников по закону. Сейчас к наследованию призываются наследники первой, второй, третьей, четвертой и последующих очередей, вплоть до седьмой.
Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей. Наследниками могут быть довольно дальние родственники: дяди и тети наследодателя, племянники и двоюродные братья и сестры (по праву представления) и т.п.
В соответствии с ГК РФ в основу очередности наследования положена степень родства, которая определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Все призываемые к наследованию наследники одной степени родства наследуют в равных долях.
Статьей 1147 ГК РФ к кровным родственникам (родственникам по происхождению) приравниваются усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники, с другой стороны.
Юридические лица могут быть наследниками по завещанию. Наследодатель, составив завещание, может завещать ему как все имущество, так и его часть. Юридическое лицо, как и гражданин, вправе отказаться от наследства.
Юридическое лицо наследует в том случае, если оно существует на день открытия наследства, т.е. на день смерти наследодателя. Если юридическое лицо, которому наследодатель завещал имущество, ликвидировано, завещание не принимается во внимание нотариусом, и имущество наследуется по закону.
К наследованию могут призываться юридические лица, коммерческие и некоммерческие, различных организационно-правовых форм, базирующиеся на различных формах собственности, и др.
Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, т.е. публичные образования, наследуют тогда, когда имеет место назначение их наследниками по завещанию и нет оснований для признания завещания недействительным полностью или в части.
По мнению исследователей, наследником может быть и юридическое лицо, не являющееся собственником закрепленного за ним имущества (государственные и муниципальные унитарные предприятия, финансируемые собственником учреждения). При этом данное юридическое лицо не станет собственником завещанного ему имущества. Оно поступает согласно п. 2 ст. 299 ГК РФ соответственно в хозяйственное ведение или оперативное управление предприятия или учреждения. А собственником будет учредитель этого юридического лица[4].
Содержится в ГК РФ и институт выморочного имущества.
Имущество умершего считается выморочным, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158).
Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, ее субъектов — городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальных образований. Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Федерации, в собственность муниципальных образований определяется законом.
Отдельные лица, имеющие право наследовать, тем не менее могут быть лишены этого права. Речь идет о так называемых недостойных наследниках.
Прежде всего, это физические лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства.
На практике примером таких действий может быть убийство наследодателя, причем только умышленное, квалифицированное в судебном порядке, т.е. приговором суда по уголовному делу либо судебным решением по гражданскому делу. Неосторожное убийство не влечет последствия в виде признания наследника недостойным.
Недостойные наследники не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию. В то же время, если наследодатель уже после утраты таким наследником права наследования простит его и составит новое завещание, то наследник вправе наследовать имущество в соответствии с таким завещанием, но не по закону.
К недостойным наследникам относятся также родители, в судебном порядке лишенные родительских прав и не восстановленные в них ко дню открытия наследства (ч. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ). Эти граждане не могут наследовать по закону, но вправе наследовать по завещанию.
Недостойными наследниками являются также лица, отстраненные судом от наследования по закону (п. 2 ст. 1117 ГК РФ) за злостное уклонение от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Такое решение суд принимает по требованию заинтересованного лица.
Причем суд может отстранить от наследования только наследника по закону, но не по завещанию. Причина появления такого правила видится в следовании законодателя принципу свободы завещания: если наследодатель при жизни сделал наследником определенное лицо, и недостойное поведение этого лица не повлекло изменения воли завещателя (завещание не было изменено или отменено), то такое лицо должно остаться наследником — воля завещателя должна быть исполнена.
Правила о недостойных наследниках распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, а также применяются к завещательному отказу (ст. 1137 ГК РФ).
Все, что получено недостойным наследником, признается неосновательным обогащением и подлежит возврату по правилам гл. 60 ГК РФ. В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.
Основание признания наследника недостойным имеет значение для наследования потомками такого наследника по праву представления.
Так, если наследник, не имеющий права наследовать в силу того, что своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовал либо пытался способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовал или пытался способствовать увеличению причитающейся ему или другим лицам доли наследства (п. 1 ст. 1117 ГК РФ), умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем, потомки такого недостойного наследника не могут призываться к наследованию по праву представления (п. 3 ст. 1146 ГК РФ).
В то же время если до открытия наследства или одновременно с наследодателем умер недостойный наследник, злостно уклонявшийся от выполнения лежавших на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ), его наследники могут быть призваны к наследованию по праву представления.
Наследодателями могут быть любые физические лица, в том числе иностранные граждане и лица без гражданства, имущество которых после смерти переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства.
Наследодателем при наследовании по закону может быть любое физическое лицо независимо от возраста и дееспособности.
Наследодателем по завещанию (завещателем) могут быть не все, а лишь лица, имеющие в момент совершения завещания дееспособность в полном объеме.
Дееспособностью в полном объеме (а следовательно, и способностью быть завещателем) обладают совершеннолетние граждане, достигшие 18-летнего возраста (п. 1 ст. 21 ГК РФ), граждане, вступившие в брак до достижения 18-летнего возраста (п. 2 ст. 21 ГК РФ), а также эмансипированные в порядке, предусмотренном ст. 27 ГК РФ.
Лица, частично дееспособные (ст. 26, 28 ГК РФ) либо ограниченно дееспособные (ст. 30 ГК РФ), завещательной дееспособностью не обладают, а завещание, составленное недееспособным лицом, не имеет юридической силы.
Если завещатель уже после составления завещания будет признан недееспособным, завещание сохраняет юридическую силу.
Однако, учитывая, что завещание — это односторонняя сделка и к ней применяются все правила, касающиеся признания сделок недействительными, такое завещание может быть оспорено и признано судом недействительным по иску опекуна завещателя, если будет доказано, что в момент совершения сделки завещатель не был способен понимать значения своих действий или руководить ими (п. 2 ст. 177 ГК РФ).