Шершеневин Г.Ф. Указ. соч. С. ЗЮ8.
2 То, что при изложении казуса это обстоятельство прямо не указано, лишний раз говорит о том, что судебная практика не придает юридической роли владению.
заместителя Председателя Верховного Суда РФ Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда.РФ.посгаиовле-ние президиума отменила, оставив в силе судебное решение. При этом было указано, что торги проведены с нарушением установленных правил, "помимо воли собственника"; Фоменко не является добросовестным приобретателем и не пользуется защитой по ст. 302 ГК' РФ.
В том, что иск Головенко должен быть удовлетворен2, сомнений не возникает. Но вот с аргументами, использованными судами всех инстанций, согласиться нелегко. Здесь (и это присуще сегодняшней практике) налицо стремление выводить право собственности прямо из продажи, и как следствие этого — вязкая, часто безуспешная борьба, направленная на уничтожение всех сделок о вещи, кроме одной: ведь суды никак не могут допустить, что возможна неоднократная продажа одной и той же вещи без перехода собственности к каждому из покупателей, и высшая судебная инстанция, как видим, не всегда помогает судам в преодолении этого заблуждения.
Теперь вернемся к нашему делу. Головенко, купив квартиру, оплатив ее и вселившись, приобрела не собственность, а только владение. Уже здесь видна одна из ошибок судов, которые либо считали Головенко собственником, либо вовсе не признавали ее позицию. Это владение является незаконным (но небезразличным для права), пока не зарегистрирована сделка. И хотя сделка ничтожна, если налицо уклонение одной из сторон от ее регистрации, то возникает возможность придать ей силу (ст. 165 ГК РФ). В данном случае установлены именно такие обстоятельства. С регистрацией сделки покупатель получает право требовать передачи ему недвижимости, а если недвижимость уже передана, — регистрации акта передачи. Только в этот момент и возникает собственность (ст. 223 ГК РФ). Изменить этот момент, когда
' БюллетеньВерховного СудаРФ. 1998. № 6. С. 7—8,
Оговорки должныбыть сделанылишь в части требования о признании недействительными торгови продажи по результатам торгов: еслиистец, сохраняя владение, добьется титуласобственника, то он уже утрачивает интересв оспариваний дальнейших сделок относительноспорной веши, если только сам не был стороной в них. Ведь пока ответчик имеет один титул покупателя, он вправелишь заявлять обязательственное требование к продавцу о передаче вещи(которой у продавцанет, и потому этот иск подпадает поддействие нормы ст. 398 ГК РФ о последствиях передачи веши третьемулицу,имеющему правособственности), а не вещное требованиек собственнику, следовательно, собственник ненаходится в опасности ни прямого,ни даже косвенного иска. Впрочем, это достаточнотонкая материя, и практика обычно ее упрощает дополнительным усилением позиций собственника,позволяя ему оспаривать всесделки о принадлежащей ему пещи.
речь идет о недвижимости, невозможно. Значит, в момент спора ГоловенкО|Выступада'С)Точкя зрения обязательственного права как сторона<покулатель) незарегистрированного договора с вос-полнимым пороком, а с точки зрения вещного — как фактический (незаконный) владелец. Фоменко имел лишь права покупателя, а собственником квартиры оставалось АО ФК "Русская недвижимость", утратившее уже владение. Понятно, что главным для Фоменко является иск о выселении Головенко, т.е. о передаче владения. Но если Фоменко выступает только как покупатель (а у него имеется только этот статус), то его требование может быть обращено лишь к продавцу. При продаже с торгов продавцом выступает судебный исполнитель, но требовать от него передачи владения в нашем случае бессмысленно, так как он не отобрал квартиру при организации торгов и совершении последующей продажи квартиры, хотя и имел такое право, основанное на процессуальном законодательстве, и потому не может обеспечить покупателю владения. Нельзя такое требование предъявить и собственнику — АО ФК "Русская недвижимость", и не столько потому, что собственник уже лишен владения, но прежде всего потому, что собственник не сторона в договоре купли-продажи.
Конечно, Фоменко лишен виндикации как вещного средства защиты, ведь он не приобрел ни собственности, ни законного владения. Но если бы Фоменко получил владение (оказавшееся незаконным) по договору купли-продажи, то последующее аннулирование этого договора не поколебало бы его владения, ведь в этом случае добросовестность почти не может быть оспорена.
Кстати, продажа, совершенная по результатам торгов, может быть аннулирована по соображениям нарушения процедуры либо по мотиву отсутствия права собственности на вещь у должника, но никак не по тому основанию, что торги проведены "вопреки воле собственника", ведь очевидно, что судебный пристав-исполнитель никогда не проводит торги по воле собственника.
Не менее серьезные осложнения в сфере вещных прав происходят и тогда, когда аннулированы торги, по которым покупатель получил владение вещью. '
Недавно пришлось столкнуться с такой ситуацией. Собственник имел долг перед бюджетом, по которому было описано и продано с торгов его недвижимое имущество, а вырученная сумма поступила в бюджет и была направлена на погашение задолженности. После этого, сославшись на процедурные нарушения, которые действительно имели место, прежний собственник потребовал признать торги недействительными, а к
продаже применить правила ст. 16ТГК РФ и вернуть ему проданное имущество.
Конечно, собственник не сможет истребовать недвижимость прямо от покупателя, который защищен как добросовестный приобретатель по ст. 302 ГК. Но тут и обнаруживается "гвоздь" этого дела — он не вправе и претендовать на получение имущества по ст. 167 ГК, если сделка будет признана недействительной, ведь механизм ст. 167 ГК действует — об этом уже много говорилось — только на стороны в сделке, а при продаже с торгов ими были судебный пристав и покупатель; должник, как известно, торги своим имуществом не проводит.
В случае недействительности торгов и ничтожности продажи стороны купли-продажи — судебный пристав независимо от того. произведено ли было исполнение (платеж) на его имя или непосредственно взыскателю, с одной стороны, и покупатель — с другой, — возвращаются в первоначальное положение. Затем устраняются допущенные нарушения, и торги, если этого требует взыскатель, могут быть повторены. Если торги аннулированы по тому основанию, что продано имущество не должника, а третьего лица (чужое), то действительный собственник получает возможность истребовать свое имущество, применяя известные средства защиты.
Если исполнение производится на имя не того лица, которое организует торги, а иного (чаще всего им будет взыскатель), то это еще не означает, что возникает другой продавец, скорее мы имеем ситуацию исполнения иному управомоченному лицу по указанию кредитора (ст. 312 ГК РФ). В этом случае сторона в договоре, конечно, не меняется, а значит, и стороной, получившей исполнение по недействительному договору, должен считаться кредитор, а не то лицо, которому переадресовано действительное исполнение. Следовательно, именно лицо, проводящее торги, кроме, естественно, случая, когда оно выступает по поручению и от чужого имени, рассматривается с позиций ст. 167 ГК как сторона, получившая имущество по недействительной сделке. Реальное осуществление реституции в этом случае ведет к возникновению на стороне взыскателя обязательства из неосновательного обогащения в размере фактически полученного. Поэтому взыскатель вправе вступить в процесс о реституции в качестве третьего лица.
Участие взыскателя в процессе о реституции в качестве (со)ответчика (по этому пути часто идет практика) может быть обосновано только тем, что он рассматривается как лицо, получившее имущество по сделке, а это, надо признать, расширительное толкование ст. 167 ГК.
Глава 21
Правовые проблемы застройки
Принадлежность недвижимости в классическом праве обычно предопределяется правом на землю, причем право на землю имеет приоритет перед постройкой. Наиболее последовательно этот подход проявлен в классическом институте суперфиция. Superficies — наследственное и отчуждаемое право пользования строением, возведенным на чужой земле. Superficies (буквально '^- то, что на поверхности) первоначально возник в римском праве на базе аренды общественных земель. Арендатор возводил здание за свой счет и могим пользоваться и распоряжаться, располагая сначала интердиктной защитой, а позже и исковой защитой in rem, т.е. вещным иском (actio de superfi-cio) против третьих лиц, в том числе против собственника (земли и строения). Суперфицйарий мог распоряжаться суперфи-цием, отдавать его в залог, отчуждать, но с согласия собственника.
Суперфиций мог быть срочным или бессрочным, переходил по наследству. Собственник сохранял право на земельный ежегодный налог рентного типа и в случае неплатежей мог возбудить иск о собственности.
Суть суперфиция состояла в том, что все возведенные постройки ipso iure принадлежали собственнику земли в силу правила semper.superficiem solo cedere (все находящееся на поверхности следует земле, т.е. принадлежит собственнику земли в качестве accessio (принадлежности)'.
' Подробнее см.:Римское частноеправо / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М., 1948. С. 230—232; ПокровскийИ.А.История римскогоправа. Пг., 1918. С. 276-
Попутнонужно отметить,что, если возникаланеобходимость раздела здания,оно делилосьтолько вертикально, поскольку недопускался разрыв строения с землейи любые горизонтальные разделы(Римское частное право. С. 160).
По русскому праву также считалось, что "строение, составляя принадлежностьземли, предполагается (собственностью того, на чьейземле поставлено*'1. ; i
Интересно, что в царствование Алексея Михайловича в результате борьбы посадов с "обелением", т.е. освобождением новых покупателей посадских усадеб от тягла, была предпринята попытка установить различие прав частных лиц на здания и права города на землю — было запрещено отчуждать участки беломестцам, а владельцам оставалось право распоряжения зданиями. Однако вследствие неэффективности этой меры через несколько лет пришлось запретить продажу усадеб вовсе, но затем под давлением оборота ограничения пришлось все же устранить2.
Связь строения с землей, сильнее всего обнаруживаемая в суперфиций^ оказывается решающей и для определения недвижимости, Согласно § 95 ГГУ, и этот подход был воспринят русским правом: "недвижимостью не должны считаться строения,, воздвигнутые на чужой земле в силу какого-либо договорного отношения"3.
Гражданский кодекс 1922 г. воспроизвел право застройки, достаточно близкое к классическому суперфицию. Право застройки (ст. 71—84 ГК РСФСР 1922 г.) определялось как владение и распоряжение строениями, возведенными на государственных земельных участках на началах договорности, срочности и воз-мездности. Допускались залог и отчуждение права застройки. После прекращения этого права застройщику компенсировалась стоимость строений. Но уже в 1927 г. в институт права застройки были внесены принципиальные изменения: жилищным кооперативам (первоначально с последующим расширением круга застройщиков) земля стала предоставляться в бессрочное пользование с одновременным возникновением у них права собственности на возведенные строения.
Таким образом было нарушено и прямо перевернуто классическое правило о строении как принадлежности земли (superficies solo cedit)4. Исторической справедливости ради следует заметить, что принцип superficies solo cedit не проводился
' Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. С. 106. (автор приводит лишь одно исключение из этого правила: на казенной земле Нижегородского ярмарочного гостиного двора могут быть построены торговцами лавки, на которые им принадлежит право собственности.)