Гришаев – интеллектуальная собственность (для экзамена).

 

Договор фрактования – не договор перевозки, а больше договор арендного типа.

Лицо (перевозчик) обязуется предоставить часть вместимости судна (или всю вместимость). Тот, кому предоставили, может сам распоряжаться этой вместимостью (продавать билеты и т. д.).

ТАЙМ-ЧАРТЕР - -//-, но на время.

ЛЕКЦИЯ № 9

 

ДОГОВОРЫ ОБ ОКАЗАНИИ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ УСЛУГ

К ним относятся:

- договор поручения,

- договор комиссии,

- договор агентирования (=агентский договор).

 

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ

В соответствии со ст. 971 ГК РФ по договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия.

Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным возникают непосредственно у доверителя.

Черты договора:

- консенсуальный,

- двухсторонний,

- может быть возмездный и безвозмездный.

Особенности договора:

- все действия совершаются от имени клиента (доверителя) и он же приобретает все права по заключенной сделке.

- это договор носит лично доверительный характер и относится к категории ФЕДУЦИАРНЫХ сделок (любая из сторон вправе в одностороннем порядке прекратить договор, по договору не допускается передоверие).

Поскольку в этом договоре наряду с отношениями доверителя и поверенного возникают еще отношения, между поверенным и третьими лицами, то к данному договору, кроме гл. 49 ГК РФ, субсидиарно применяются еще правила о коммерческом представительстве и доверенности.

 

Элементы договора:

1. Стороны = доверитель + поверенный.

Могут быть любые субъекты гражданского права, обладающие правоспособностью, но если дело касается коммерческого поручительства, то в роли доверителя должен выступать спецсубъект (ИП или коммерческая организация).

2. Предмет договора – услуги по совершению определенных юридических действий (те, которые влекут юридические последствия). Ст. 973 ГК РФ предъявляет дополнительные требования к предмету договора, где говорится, что указания доверителя должны быть:

1) Правомерными (в соответствие с законом).

2) Осуществимыми (возможность исполнения всеми известными и доступными средствами).

3) Конкретными (полная ясность для поверенного относительно условий и характера действий и т. д.).

3. Форма договора – специально законом не установлена, поэтому применяются общие правила о форме сделки и форме доверенности.

4. Цена – не является существенным условием. Устанавливается соглашением сторон в виде определенного процента о суммы сделки. Если спор - суд по обычаям делового оборота – аналогичная цена за аналогичные услуги при аналогичных условиях.

5. Содержание договора

Поверенный обязан:

1) Исполнить поручение в точном соответствии с указаниями доверителя. В исключительных случаях допускается отступление от указаний доверителя, если это было необходимо в его интересах и не было возможности предварительно запросить его, ил не было получено ответа в разумный срок. Если он сам произвел действия, он должен немедленно сообщить (коммерческий представитель может только уведомить, не запрашивая).

2) Лично исполнять поручения, но может быть перепоручение в случае необходимости, но обязан уведомить поручителя и запросить его согласие. Если перепоручил – за исполнение не отвечает. Отвечает только за то, что подобрал такого заместителя.

3) Сообщать доверителю по его требованию всю информацию о ходе исполнения поручения.

4) Передать доверителю все полученное по сделкам во исполнение поручения.

5) Вернуть доверенность, срок действия которой не истек и предоставить отчет с приложением всех оправдательных документов.

Доверитель обязан:

1) Выдать поверенному доверенность на совершение юридически значимых действий от имени и за счет доверителя. Анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что отсутствие у поверенного доверенности влечет недействительность договора поручения. Одного договора поручения не достаточно!!!

2) Обеспечить поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения.

3) Возместить поверенному убытки и понесенные издержки.

4) Если договор коммерческого поручения, то доверитель обязан уплатить вознаграждение.

5) По исполнению поручения незамедлительно принять все исполненное.

6) Даже если работа поверенного не привела к результату, оплатить фактически выполненную работу.

 

Прекращение договора

Поскольку в соответствие со ст. 977 ГК РФ договор носит федуциарный характер, закреплено специальное правило, которое предоставляет возможность обеим сторонам в любое время отказаться от договора в одностороннем порядке.

Ограничение такого права носит ничтожный характер.

Основаниями прекращения договора являются:

- отмена поручения доверителем,

- отказ поверенного от договора,

- смерть доверителя или поверенного, либо признание кого-либо из них недееспособным, ограничено дееспособным или безвестно отсутствующим.

Перечень оснований является исчерпывающим.

Однако, для коммерческого поручения устанавливается дополнительное требование в соответствие с которым, сторона, желающая расторгнуть договор, должна уведомить вторую сторону не позднее чем за ТРИДЦАТЬ дней, если более длительный срок не предусмотрен договором.

Надо произвести взаиморасчеты!

 

ДОГОВОР КОМИССИИ

 

В соответствии со ст. 990 ГК РФ одна сторона по договору комиссии (комитент) обязуется по поручению другой стороны (комиссионера) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

Права и обязанности по сделке, совершенной комиссионером с третьими лицами возникают у комитента.

Черты договора:

- консенсуальный,

- двухсторонний,

- возмездный.

Особенности договора:

- комиссионер действует от своего имени,

- он самостоятельно приобретает права и обязанности,

- предметом договора является совершение одной или нескольких сделок,

- этот договор всегда носит возмездный характер.

Элементы договора:

1. Стороны = комитент (гражданин или организация, в интересах которых совершаются сделки) + комиссионер (лицо, совершающее сделки, в интересах комитента, как правило, это предприниматель (организация или ИП).

2. Предмет договора - оказание посреднических услуг по совершению одной или нескольких сделок (обычно это сделки купли-продажи товаров) – часто с комиссионными магазинами.

КОНСИГНАЦИЯ – это внешнеэкономическая комиссия (есть иностранный элемент). В отличие от комиссии в консигнации комиссионер обязательно должен иметь свои товарные склады (быть профессионалом в торговой деятельности).

3. Форма договора комиссии – специально не установлена, должна соответствовать общим правилам о форме сделок – письменная форма, чаще бывает, так как сумма обычно более 10 МРОТ.

4. Срок – период, в течение которого комиссионер обязан исполнить свои обязательства, то есть совершить сделки, отчитаться по ним, вручить все причитающееся по сделке. Срок не является существенным условием. Можно заключить договор без установления срока.

Срок исполнения – только когда исполнены заключенные комиссионером сделки с третьими лицами.

5. Цена договора – обычно зависит от цены совершаемой комиссионером сделки, то есть вознаграждение определяется процентом от суммы сделки. В размер вознаграждения может включаться плата за ручательство (ДЕКРЕДО) перед комиссионером, за исполнение сделки третьими лицами, с которыми комиссионер заключил договор.

Если не довел до конца – надо оплатить фактически совершенные действия.

Если комиссионер совершил сделку на условиях, более выгодных, чем условия, согласованные с комитентом, дополнительная выгода делится между ними поровну, если иное не предусмотрено договором.

Иногда комитент вправе по своему желанию определить в договоре территорию, на которой он должен будет осуществлять деятельность по заключению сделок.

Дистрибъютерский договор – на рынок выдвигается конкретный товар и ограничивается территория (существенный признак). Есть дилеры, которые распространяют конкретный товар.

 

ЛЕКЦИЯ № 10

 

Характеристики комиссионера

Комиссионер обязан:

1) Исполнять поручения комитента на наиболее выгодных условиях в соответствии с указаниями комитента, а при их отсутствии в соответствии с обычаями делового оборота (в отличие от договора поручения).

2) В некоторых случаях вправе продать имущество по цене ниже согласованной с комитентом и возместить ему расходы. Он освобождается от возмещения разницы в цене, если докажет, что эта продажа была необходима и предупредила возникновение еще больших убытков. Например, скоропортящиеся товары.

3) Нести ответственность за утрату, недостачу или повреждение имущества комитента. Иногда на него может быть возложена обязанность застраховать имущество.

4) По исполнению сделки – передать отчет и все исполненное по сделкам.

Комиссионер вправе:

1) Требовать вознаграждения и возмещения всех своих расходов.

2) Заключать договор субкомиссии оставаясь при этом ответственным за действия субкомиссионера перед комитентом, если иное не предусмотрено договором (в отличие от поручения).

Напрямую комитент с субкомиссионером не взаимодействуют, если иное не предусмотрено договором.

3) Удерживать, находящиеся у него вещи, которые подлежать передачи комитенту, либо лицу, указанному комитентом в обеспечение своих требований по договору.

4) Требовать возмещения убытков, которые причинены отменой договора. Комиссионер не отвечает за исполнение сделок третьими лицами, кроме случаев, предусмотренных договором за дополнительное вознаграждение. Декреде – ручательство за исполнение сделки.

Комитент обязан:

1) Возместить комиссионеру расходы и уплатить вознаграждение.

2) Принять от комиссионера все исполненное по договору.

3) Принять отчет от комиссионера (письменный, финансовый) и сообщить возражения в течение ТРИДЦАТИ дней, если иной срок не установлен договором. В противном случае отчет считается принятым.

4) Освободить комиссионера от обязательств, принятых на себя перед третьими лицами, по исполнению поручения.

Комиссионер вправе:

1) В любое время отказаться от исполнения договора с возмещением комиссионеру причиненных убытков с предварительным предупреждением за ТРИДЦАТЬ дней, если иной срок не установлен договором.

 

Прекращение договора

Основания прекращения:

1) Если договор заключен на неопределенный срок – за 30 дней предупредить и после этого расторгнуть в одностороннем порядке.

2) Смерть комиссионера, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или несостоятельным банкротом.

 

ДОГОВОР АГЕНТИРОВАНИЯ (=АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР)

Только в РФ.

В соответствии со ст. 1005 ГК РФ по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала.

Черты договора:

- консенсуальный,

- взаимный,

- возмездный.

Особенности договора:

1) Сфера применения шире, чем у комиссии и поручения, так как его предметом может быть не только юридические, но и фактические действия. Например, рекламирование, маркетинговое исследование, подыскание клиентов, преддоговорные консультации и т. д.

2) Отношения, регулируемые этим договором, всегда носят длящийся характер, агент обязуется многократно совершать для принципала какие-либо действия.

3) В зависимости от ситуации агент может прибегнуть как к конструкции договора поручительства, так и к конструкции договора комиссии в зависимости от того, как это предусмотрено договором или по усмотрению агента.

4) В целях защиты интересов одной из сторон сфера договора может быть ограничена определенной территорией. Например, принципал вправе требовать от агента не заключать аналогичных договоров с другими принципалами на конкретной территории, а агент в свою очередь вправе потребовать от принципала не заключать аналогичных договоров с другими агентами и самому не действовать на их территории. Тем самым гарантируются имущественные интересы агентов и принципалов.

Нельзя потребовать, чтобы продавал товар конкретным лицам.

Элементы договора:

1. Стороны = принципал + агент. Специальных требований закон не предъявляет, но, как правило, это лица, имеющие статус предпринимателя. Нужен для обслуживания предпринимателей.

2. Предмет – оказание юридических и фактических посреднических услуг.

3. Форма договора – простая письменная, так как обычно больше 10 МРОТ. Доверенность, как в договоре поручения, не требуется.

4. Срок не является существенным условием. Договор можно заключать как на определенный срок, так и без указания срока. Чаще заключается без указания срока, так как он носит длящийся характер.

5. Содержание договора

Агент обязан:

1) Выполнить поручения в соответствии с указаниями принципала, и предоставить отчет о выполнении договора в порядке и сроке, предусмотренными договором. Обязательной частью такого отчета является финансовый отчет.

2) Не заключать аналогичных договоров с другими принципалами, если это предусмотрено в договоре.

3) За 30 дней сообщить о расторжении договора.

Агент вправе:

1) Заключать субагентские договоры с другими лицами, если иное не предусмотрено договором. Принципал и субагенты не взаимодействуют.

2) Требовать уплаты вознаграждения, а также возмещения понесенных расходов. Вознаграждение по общему правилу должно быть выплачено в течение НЕДЕЛИ после получения отчета. Агент может сам изъять сумму вознаграждения, а вернуть только остаток.

Принципал обязан:

1) Выплатить агенту вознаграждение и возместить понесенные расходы в течении СЕМИ дней после представления отчета.

2) Принять отчет и сообщить свои возражения в течении 30 дней со дня его получения, если иной срок не установлен соглашением сторон.

 

Прекращение договора:

1) По исполнению.

2) Законом предоставлена возможность обеим сторонам отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора, который заключен без указания срока действия.

3) Если изменился статус агента, в частности, если он признан недееспособным, ограниченно дееспособным, умершим, безвестно отсутствующим, несостоятельным банкротом.

Если изменился статус принципала, договор не прекращается, так как будет правопреемство, наследники будут продолжать и т. д.

 

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

Данный договор регулируется гл. 53 ГК РФ и является новым в гражданском обороте.

В соответствии со ст. 1012 ГК РФ по договору доверительного управления одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Особенности договора:

1) Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него и доверительному управляющему.

2) Доверительный управляющий осуществляет управление от своего имени, однако, обязан указывать при этом что он «ДУ».

3) ДУ вправе совершать как юридические, так и фактические действия по договору.

4) Доверительное управление может возникнуть не только в силу договора, но и в силу закона (признание гражданина умершим, вступление в наследство, при наступлении банкротства).

Черты договора:

- реальный,

- возмездный (но может быть безвозмездный (жена за мужа)),

- взаимный. Если безвозмездный, то не взаимный (односторонний).

 

Отличие этого договора от других договоров и институтов:

1) В отличие от договора поручения, ДУ действует от своего имени, а не от имени доверителя, а также может совершать не только юридические, но и фактические действия.

2) В отличие от договора комиссии ДУ может совершать не только юридические, но и фактические действия.

 

ЛЕКЦИЯ № 11

 

ДУ использует имущество, извлекает из него прибыль, потом получает из этой прибыли часть своего вознаграждения.

Цель – собственник не обладает специальными навыками для управления своим имуществом.

 

Элементы договора:

1. Стороны = учредитель управления (любой собственник) + доверительный управляющий. ГУП и МУП не могут, так как они не собственники имущества.

Доверительный управляющий чаще является ИП или коммерческая организация, но могут быть другие лица, обладающие дееспособностью.

ГУП и МУП управляющими быть не могут.

Третьи лица – выгодоприобретатель – может совпадать в одном лице с учредителем управления.

В роли выгодоприобретателя сам доверительный управляющий быть не может.

2. Предмет договора – оказание услуг по доверительному управлению, причем в соответствии со ст. 1013 ГК РФ, к объектам доверительного управления относятся:

1) Движимое и недвижимое имущество.

2) Ценные бумаги и права, удостоверяемые бездокументарными ценными бумагами.

3) Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.

4) Иное имущество.

Не могут быть объектом ДУ нематериальные блага.

По общему правилу не могут быть объектом ДУ денежные средства. Заключение такого договора допускается только, если в роли доверительного управляющего выступает кредитная организация или иное юридическое лицо, получившее разрешение (лицензию) на осуществление доверительного управления денежными средствами граждан и юридических лиц.

3. Форма договора – в соответствии со ст. 1017 ГК РФ – письменная, причем обязательно, в виде единого документа, подписанного обеими сторонами. Если передается недвижимость, то обязательна государственная регистрация.

Ст. 1016 ГК РФ специально выделяет существенные условия этого договора, без которого он не считается заключенным:

1) Состав имущества, передаваемого на доверительное управление. Оно должно быть обособлено от имущества собственника, должно вестись на отдельном балансе (-//- пожертвованию).

2) Наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которого осуществляется управление имуществом (или учредителя управления или выгодоприобретателя).

3) Размер и форма вознаграждения доверительного управляющего, если оно предусмотрено.

4) Срок действия договора, который по общему правилу не может быть более ПЯТИ лет. Если стороны по окончанию срока договора не заявили о его прекращении, договор автоматически считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, которые были предусмотрены первоначальным договором (аналогично договору аренды).

4. Содержание договора

Доверительный управляющий обязан:

1) Осуществлять доверительное управление лично, кроме случаев, когда это предусмотрено в договоре, если он получил на это разрешение (согласие) учредителя управления, или если в силу обстоятельств он вынужден, с целью обеспечения интересов учредителя управления, перепоручить управление другому лицу, и не имеет возможности получить согласие в разумный срок, но ответственный – только ДУ.

2) Проявлять должную заботу об интересах учредителя управления и предоставлять последнему отчет в порядке и в сроки, установленные договором.

Доверительный управляющий вправе:

1) Осуществлять все полномочия собственника на переданное ему имущество.

2) Применять все гражданско-правовые способы для защиты переданного имущества.

3) Требовать выплатить вознаграждение, если это условие предусмотрено договором.

Учредитель управления вправе:

1) Осуществлять контроль за деятельностью ДУ, не вмешиваясь в его хозяйственно-оперативную деятельность.

2) Требовать передачи ему доходов и иных поступлений, полученных от использования имущества.

3) В любое время отказаться от договора ДУ с предупреждением об этом другой стороны за ТРИ месяца, если иной срок не установлен договором при условии выплаты вознаграждения за отработанное время.

Учредитель управления обязан:

1) Выплатить вознаграждение ДУ.

2) Возместить расходы, связанные с управлением имуществом.

Ответственность ДУ:

- в случае непроявления должной заботливости об имуществе учредителя управления. ДУ обязан возместить ему убытки, причиненные утратой или повреждением имущества, включая и упущенную выгоду.

ДУ освобождается от этой ответственности, если докажет, что убытки наступили вследствие непреодолимой силы, либо действий учредителя управления или выгодоприобретателя.

- по обязательствам перед третьими лицами, возникающим в связи с осуществлением доверительного управления, убытки погашаются из имущества, находящегося в доверительном управлении, при его нехватки – из личного имущества доверительного управляющего, и только в конечном итоге, из имущества самого учредителя управления, не переданного в доверительное управление.

- если при совершении сделки с третьими лицами доверительный управляющий действует с превышением своих полномочий, то ответственность по возникшим обязательствам несет он сам, своим собственным имуществом.

Основания прекращения договора:

1) Смерть гражданина или ликвидация юридического лица, являющегося выгодоприобретателем.

2) Отказ выгодоприобретателя от получения выгоды, если иное не предусмотрено договором.

3) Смерть доверительного управляющего, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, несостоятельным банкротом.

4) Отказ доверительного управляющего или учредителя управления от договора с предупреждением об этом другой стороны за ТРИ месяца.

 

ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ

(гл. 47 ГК РФ)

Договор хранения является одним из древнейших.

В соответствии со ст. 886 ГК РФ, по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем) и возвратить эту вещь в сохранности.

Черты договора:

- по общему правилу он реальный, хотя может быть и консенсуальный.

- предполагается, что он безвозмездный, однако, может быть и возмездным, если это специально предусмотрено в законе или договоре.

- договор взаимный (некоторые считают его односторонним).

 

Отличительные особенности:

- от договоров имущественного найма (аренды, ссуды (безвозмездного пользования имуществом)), он отличается тем, что в целях сохранения вещи поклажедателем и не предполагает пользование этой вещью.

- имеется сходство с договором займа, однако, при договоре займа происходит передача права собственности на вещь, а при хранении переходит только правомочия владения, но не переходит правомочие пользования и распоряжения.

- этот договор нужно отличать от сторожевой охраны, которая регламентирована нормами о возмездном оказании услуг, поскольку при сторожевой охране, вещь не передается во владение хранителя, а остается у собственника, как правило, это недвижимое имущество.

Виды хранения:

1) Обычное хранение, которое регулируется общими нормами о хранении (параграф 1 главы 47 ГК РФ).

2) Специальные виды, которые регулируются нормами отдельных параграфов главы 47 ГК РФ. Специальные правила должны применяться в первую очередь.

Специальные виды:

- хранение на товарном складе (складское хранение).

- хранение в ломбарде.

- хранение в банке.

- хранение в камерах хранения в транспортных организациях.

- хранение в гардеробах организаций.

- секвестр – хранение вещей, являющихся предметом спора.

 

Кроме этого, хранение можно разделить на:

- обычное хранение (регулярное) – когда на хранение сдаются индивидуально определенные вещи и они же подлежат возврату.

- иррегулярное – то есть хранение с обезличиванием, когда имущество покалажедателя смешивается при хранении с имуществом других лиц того же рода и качества. Например, на элеваторах, в овощехранилищах, в нефтебазах. Риск утраты всегда несет собственник имущества. Возникает общая долевая собственность – в случае утраты, собственник получает обратно долю, кратную внесенного им имущества.

- профессиональное (камера хранения – за хранение получает прибыль, несет строгую ответственность за несохранность) и непрофессиональное хранение (чаще носит безвозмездный характер).

- обычное и горестное (чрезвычайное) хранение.

Если стоимость вещи больше 10 МРОТ, нужна письменная форма.

При горестном хранении можно ссылаться на все доказательства, в том числе на показания свидетелей, если даже больше 10 МРОТ, но при чрезвычайных обстоятельствах.

- по закону и по договору.

 

ЛЕКЦИЯ № 12

 

Элементы договора хранения:

1. Стороны = поклажедатель + хранитель. Это могут быть любые субъекты гражданского права. Хранитель должен быть обязательно дееспособным лицом, может профессионально заниматься хранением. Для отдельных видов хранения нужна лицензия (например, для ломбарда).

2. Предмет – существенное условие, к нему относятся движимые, индивидуально-определенные вещи, однако, в иррегулярном хранении может выступать вещь, определенная родовыми признаками. По общему правилу – это движимые вещи, однако, при договоре секвестра, предметом может выступать недвижимая вещь.

3. Срок – период времени, в течение которого должна храниться вещь.

Договор может быть срочным и до востребования.

Собственник может в любое время потребовать вернуть вещь обратно.

4. Цена – присуща только возмездным договорам, устанавливается соглашением сторон, а в предпринимательской деятельности, часто на основе ставок и тарифов.

5. Форма договора – обязательна письменная форма, если одна из сторон юридическое лицо, или если заключен договор между гражданами на сумму более 10 МРОТ. Многим видам хранения присуща упрощенная письменная форма – выдача квитанций, сохранных расписок, других документов, подписанных хранителем, выдача жетонов, номерков – если такая форма предусмотрена законом, иным правовым актом, либо обычна для данного вида хранения. Если сделка не была обличена в письменную форму (более 10 МРОТ), нельзя использовать показания свидетелей.

6. Содержание договора

Хранитель обязан:

1) Принять вещь на хранение и обеспечить сохранность переданной вещи, принять все предусмотренные договором хранения меры, а также меры, соответствующие обычаям делового оборота, существу обязательства, исходя из свойств вещи.

2) Профессиональный хранитель должен заботиться о переданной ему вещи, не менее чем о своей собственной и обязан нести ответственность за несохранность вещи во всех случаях, если только не докажет, что вещь погибла в результате непреодолимой силы, грубой неосторожности самого поклажедателя или в результате особых свойств вещи, о которых он не знал и не должен был знать.

3) Хранитель не вправе пользоваться переданное ему на хранение вещью, кроме случаев, когда пользование вещью необходимо для ее сохранности.

Хранитель вправе:

1) Изменить условия хранения, предусмотренные договором с согласия поклажедателя (893), но если на лицо обстоятельства, которые грозят гибелью или повреждением вещи и получить согласие поклажедателя не представляется возможным, допустимо изменение условий договора и без согласия.

2) Передать вещь на хранение третьим лицам без согласия поклажедателя (895), если это необходимо для обеспечения сохранности вещи и невозможности получения предварительного согласия поклажедателя, но ответственным по договору продолжает оставаться этот же хранитель.

Если на хранение сданы вещи, обладающие опасными свойствами и они начинают проявляться, хранитель имеет право немедленно возвратить эту вещь поклажедателю. При невозможности такого возврата, он может обезвредить или уничтожить эти вещи, при этом он освобождается от причиненных поклажедателю убытков и сохраняет право на вознаграждение по договору.

Хранитель обязан:

1) В соответствии со ст. 889 ГК РФ – хранить вещь в течение обусловленного срока и выдать по первому требованию поклажедателю.

2) В соответствии со ст. 900 ГК РФ – вернуть вещь в том состоянии, в котором она была принята, а также вернуть полученные плоды и доходы, если иное не предусмотрено договором. При безвозмездном хранении ответственность хранителя за утрату или повреждение вещи ограничивается этой стоимостью, а при возмездном – он обязан возместить все убытки, включая упущенную выгоду.

 

Поклажедатель

По консенсуальному договору он обязан:

1) Сдать вещь в обусловленный срок на хранение, или предупредить об отказе от сдачи вещи.

2) Предупредить хранителя об опасных свойствах вещи, передаваемой на хранение.

3) Забрать сданную на хранение вещь по истечению срока.

4) Возместить хранителю расходы на хранение вещи, а при возмездном хранении выплатить также вознаграждение.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ХРАНЕНИЯ

1. ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ НА ТОВАРНОМ СКЛАДЕ

Чисто предпринимательский договор.

В соответствии со ст. 907 ГК РФ по договору складского хранения товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, передаваемые ему товаровладельцем (поклажедателем) и возвратить эти товары в сохранности.

Особенности договора:

1) Особый субъектный состав (в роли хранителя выступает товарный склад (организация, осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности хранение товаров и оказывающая, связанные с хранением услуги)). Если это склад общего пользования, то договор является публичным. Вторая сторона чаще предприниматель.

2) Оформляется по специальным правилам, с помощью выдачи одного из трех складских документов:

а) складская квитанция.

б) простое складское свидетельство, которое является ценной бумагой на предъявителя, и товарный склад должен выдать товар любому лицу, предъявившему простое складское свидетельство.

в) двойное складское свидетельство, которое является ордерной ценной бумагой и состоит из двух частей – тоже ордерных ценных бумаг – складского и залогового свидетельства.

Залоговое свидетельство (ВАРРАН) – предназначено для передачи товара в залог, при этом, в складском свидетельстве делается заметка о сумме и сроке залога.

Order – приказ.

Indossament – нести на спине (передаточная надпись).

3) Товарный склад обязан при приемке товаров за свой счет произвести осмотре товаров, определить их количество, внешнее состояние (с. 909 ГК РФ). Сам товаровладелец вправе осматривать товар, находящийся на хранении и принимать меры для сохранности. Ст. 910 ГК РФ – товарный склад вправе самостоятельно изменять условия хранения, обязан извещать товаровладельца о порче, превышающей естественную убыль, составить акт и уведомить товаровладельца.

4) Товарный склад, наряду с хранением, может осуществлять агентские услуги, выдавать товар, оформлять документы, вести учет, делать пересортицу и за это получать дополнительную плату.

2. ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ В ЛОМБАРДЕ. Кроме ГК РФ регулируется ФЗ «О ломбардах» от 19.07.2007 года № 196, вступил в силу 01.01.2008 года.

Особенности договора:

1) Специфика сторон – в роли хранителя выступает специализированная коммерческая организация – ломбард, то есть юридическое лицо, получившее лицензию, на осуществление деятельности по предоставлению краткосрочных займов под сдачу имущества в залог и хранения вещей. В роли поклажедателя может выступать только гражданин.

2) В качестве предмета выступает только движимые вещи потребительского назначения, а соответственно этот договор носит публичный характер.

3) Этот договор всегда возмездный, обязательным условием является оценка сдаваемых на хранение вещей по соглашению сторон, но в соответствии с ценами на вещи такого рода в торговле.

4) Существенные условия:

- наименование вещи,

- сумма оценки,

- срок,

- размер вознаграждения.

5) Договор оформляется именной сохранной распиской (форма утверждена Постановлением Правительства РФ)

Ломбард обязан страховать сданные на хранение вещи за свой счет в размере полной рыночной стоимости.

6) Данный договор носит срочный характер по истечении срока договора (через ДВА месяца) при невостребовании сданной вещи, ломбард вправе на основании исполнительной надписи нотариуса продать вещь с публичных торгов, а из вырученной суммы издержать все причитающиеся ему платежи (-//- залога).

 

3. ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ В БАНКЕ (ст. ст. 921-922 ГК РФ):

1) С использованием индивидуального банковского сейфа (при утрате банк несет полную ответственность).

2) С предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа (что хранится в сейфе банк не интересует). При утрате банк несет ответственность только, если не обеспечил, чтобы к ячейке имел доступ только владелец ключа.

4. ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ В КАМЕРЕ ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Договор носит публичный характер, поскольку камеры обязаны принимать вещи не только от пассажиров, независимо от наличия у них проездных документов.

Заключение договора подтверждается выдачей квитанций или номерного жетона.

Ответственность хранителя за несохранность вещи ограничивается ее стоимостью, объявленной клиентом при сдаче.

К хранителю вещей в автоматических камерах хранения применяются правила об аренде – отвечает только за исправность ячеек. В магазинах тоже арендный тип.

 

ЛЕКЦИЯ № 13

 

Ответственность за хранение хранителя ограничивается стоимостью имущества, названной клиентом.

По окончании ТРИДЦАТИ дней после истечения срока хранения.

Если вещь не востребована, хранитель вправе продать вещь, а вырученную сумму вернуть поклажедателю, за вычетом причитающихся хранителю платежей.

Сроки хранения устанавливаются транспортными уставами и кодексами.

5. ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ В ГАРДЕРОБАХ ОРГАНИЗАЦИЙ (924).

Этот договор предполагается (презюмируется) безвозмездным, если иное не предусмотрено договором.

Договор оформляется в упрощенной форме, путем выдачи жетона, номерка или иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, однако, хранитель вправе потребовать дополнительных доказательств принадлежности вещи, если у него возникли сомнения в личности поклажедателя. Показания свидетелей можно использовать.

Если обувь или головные уборы хранятся в специально отведенных местах (вешалках) организация несет ответственность.

6. ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ В ГОСТИНИЦЕ (925)

Гостиницы (дома отдыха, пансионаты, мотели, санатории, бани) отвечают за утрату, недостачу или повреждение (то есть несохранность) вещей клиента, внесенных в гостиницу, за исключением:

- денег,

- валютных ценностей, ценных бумаг и драгоценных вещей. За сохранность этих вещей гостиница отвечает только при условии, если они были приняты гостиницей на хранение, либо помещены постояльцем в предоставленный ему гостиницей индивидуальный сейф. При этом гостиницей выдается квитанция.

Гостиница не будет отвечать за сохранность содержимого такого сейфа, если докажет, что по условиям хранения доступ кого-то без ведома клиента был невозможен, либо стал возможным вследствие непреодолимой силы.

Внесенной в гостиницу считается любая вещь, вверенная работникам гостиницы (личные вещи, а/м, другое имущество).

На клиенте лежит обязанность немедленно заявить об утрате вещи и доказать, что эта вещь у него имелась. Иначе гостиница освобождается от ответственности за несохранность вещи.

Сделанное гостиницей заявление (объявление) о том, что она не принимает на себя ответственности за несохранность вещи не освобождает ее от ответственности.

 

7. ДОГОВОР О СЕКВЕСТРЕ (=хранение вещей, являющихся предметом спора)

Ст. 926 ГК РФ.

По договору о секвестре двое или несколько лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, передают эту вещь третьему лицу, принимающему на себя обязанность по разрешению спора вернуть вещь тому лицу, которому она будет присуждена по решению суда, либо по соглашению всех спорящих лиц.

Таким образом, секвестр может быть судебным (по решению суда) или договорным (на основании соглашения сторон).

Секвестр предполагается возмездным, если иное не установлено соглашением сторон.

В качестве предмета секвестра может выступать недвижимая вещь.

 

ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ (=ФРАНЧАЙЗИНГА)

Франчайзинг = франшиза (=лицензия)

Элементы договора возникли в средние века.

Английский король позволял баронам собирать налоги, а за это они предоставляли королю солдат.

Впервые такой договор был с фирмой «Зингер».

Это новый договор, которые впервые урегулирован главой 54 части второй ГК РФ.

Кроме того, с введением в действия части 4 ГК РФ, установлено правило, что к этому договору применяются дополнительно в субсидиарном порядке нормы раздела 7 части 4 ГК РФ.

За рубежом этот договор называется франшиза (в переводе – лицензия)

КОНЦЕССИЯ = уступка (разрешение).

В соответствии со ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, включающих право на товарный знак, знак обслуживания, а также право на другие, предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секреты производства (ноу-хау).

Черты договора:

- консенсуальный,

- взаимный,

- возмездный.

 

Значение договора

Выгоден для обоих сторон:

- для правообладателя он выгоднее тем, что содействует поступлению на рынок определенных товаров высокотехнологического оборудования, тем самым расширяя сферу деятельности и получая большую прибыль, в том числе и в качестве вознаграждения от пользователя.

- для пользователя он выгоднее тем, что он может сразу начать получать прибыль без дополнительных вложений, трат на рекламу, только за счет использования исключительных права «раскрученных» на рынке фирм.

Элементы договора:

1. Стороны = правообладатель + пользователь. За рубежом – франчайзер и франчайзи.

Оба субъекта – только коммерческие организации или ИП.

2. Предмет – существенное условие – это комплекс (не менее двух) исключительных прав, перечисленных в ст. 1027 ГК РФ.

Статья 1027. Договор коммерческой концессии

1. По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

2. Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

3. Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

4. К договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII настоящего Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой концессии.

 

3. Форма договора регулируется ст. 1028 ГК РФ, в соответствии с которой, договора должен быть заключен в письменной форме и обязательно должен быть зарегистрирован в федеральной службе по интеллектуальной собственности потентам и товарным знакам (Роспотент или Патентное ведомство). Это второй договор, который должен быть обязательно зарегистрирован (первый – с недвижимостью). Также регистрируются изменения, внесенные в договор и прекращение договора.

4. Цена договора – это вознаграждение за пользование комплексом исключительных прав. Она является существенным условием, поскольку такие права единичны, уникальны и неповторимы, и их потом не представится возможным оценить по общим правилам об исполнении обязательств (то есть как аналогичный товар при сходных условиях.

5. Срок – это не существенное условие. Договор может быть заключен как с указанием срока, так и без указания.

 

ЛЕКЦИЯ № 14

 

6. Отличие данного договора от других сходных институтов:

1) Отличие от уступки права требования:

- при уступке передаются только те права, которые существуют отдельно от личности правообладателя, а тесно связанные с ней права не передаются, а этом договоре передаются права, неразрывно связанные с личностью правообладателя,

- при уступке права передаются в том же объеме, что существовали у кредитора. Уступка бесповоротна.

В рассматриваемом договоре передаются не все права, а некий комплекс и передаются только на определенный срок.

При этом у пользователя эти права не прекращаются, и по окончании договора приходят в прежнее состояние.

2) От договора аренды следует отличать по предмету.

В договоре аренды передается в пользу именно имущество, а по франчайзингу передается права интеллектуальной деятельности, которые не имеют вещественного характера (носят личный неимущественный характер).

3) Следует отличать от доверительного управления имуществом.

В доверительном управлении ДУ, управляя такими правами, действует не в своих интересах, а в интересах чужих и за чужой счет. Причем это отношение фидуциарного характера.

В коммерческой концессии же пользователь действует в своих интересах и за свой счет, а кроме этого еще должен выплачивать вознаграждение (а не наоборот).

4) Отличие от лицензионного договора, по которому передается не комплекс, а только одно исключительное право.

7. Содержание договора

Правообладатель обязан:

- предоставить пользователю необходимую для осуществления переданных прав информацию и документацию, необходимую инструкцию (1031).

- обеспечить регистрацию договора, если не предусмотрено иное (1028).

- контролировать качество товаров, работ, услуг, производимых пользователем с тем, чтобы они не обесценивались, поддерживать деловую репутацию своего предприятия.

- оказывать пользователю техническое и консультативное содействие (в части обучения персонала, повышение квалификации работников), если договором не предусмотрено иное.

- нести субсидиарную ответственность по требованиям о несоответствии качества товаров, работа, услуг, предъявленных к пользователю.

Если пользователю предъявлены требования как к изготовителю продукции правообладателя, он несет солидарную ответственность.

 

Пользователь обязан (1027, 1032):

- использовать комплекс переданных по договору прав в соответствии с условиями договора.

- обеспечивать соответствие производимых им товаров, работа или оказываемых услуг качеству аналогичных производимых самим правообладателем.

- соблюдать все инструкции и указания правообладателя.

- оказывать заказчикам все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая товар, работу или услугу у правообладателя.

- не разглашать секреты производства (ноу-хау) и другую информацию даже по окончании договора.

- уплачивать вознаграждение за пользование комплексом исключительных прав. В соответствии со ст. 1030 ГК РФ их форма может быть различна: разовая; периодическая; отчисление от выручки и др.

 

Пользователь вправе:

- заключить договор на новый срок, на тех же условиях при надлежащем исполнении своих обязанностей (преимущественное право).

- предоставить третьим лицам право на использование всего или части комплекса исключительных прав, полученных им по договору коммерческой концессии, то есть заключить договор субконцессии, если это прямо предусмотрено договором.

В этом случае, вторичный пользователь, за причинение вреда правообладателю отвечает непосредственно перед ним.

Пользователь может быть привлечен к ответственности в субсидиарном порядке (1021).

В договоре правообладатель и пользователь могут предусмотреть обязательства по отношению друг к другу, не заключать аналогичных договоров с другими лицами.

 

Основания прекращения:

- прекращение у правообладателя права на коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания, влечет прекращение всего договора коммерческой концессии.

- если правообладатель изменил коммерческое обозначение, товарный знак или знак обслуживания, у пользователя есть право требовать расторжения договора с возмещением убытков, однако, он может согласиться на продолжение договорных отношений и потребовать уменьшения вознаграждения.

- объявление одной из сторон банкротом.

- заявление любой из сторон о расторжении бессрочного договора с предупреждением об этом другой стороны не менее чем за ШЕСТЬ месяцев.

Переход исключительных прав от правообладателя к другому лицу не является основанием для прекращения договора коммерческой концессии.

 

 

ДОГОВОР ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА

(= ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Раньше (в СССР) назывался артельное товарищество.

В соответствии со ст. 1041 ГК РФ по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуется соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащий закону цели.

Отличительные признаки:

- многосторонний характер (нет традиционных сторон).

- заключение договора не приводит к образованию юридического лица.

- носит консенсуальный характер.

- он может заключаться для коммерческих и некоммерческих целей.

При этом будет различным круг участников.

Если целью договора является предпринимательская деятельность, то участниками могут быть только коммерческие организации, ИП или некоммерческие организации, в правоспособность которых входит право заниматься предпринимательской деятельностью.

- предмет договора - это достижение общей, определенной в договоре цели (существенное условие).

- существенным условием является условие о вкладах товарищей, каждый из которых обязан внести вклад в общее дело, причем вклад может состоять не только из имущества, но и по согласованию товарищей из профессиональных и иных знаний, навыков, умений, деловой репутации, деловых связей.

Денежная оценка таких вкладов производится по согласованию товарищей.

Вклады признаются равными, если иное не предусмотрено договором.

- имущество, которое товарищи внесли в качестве вкладов, а также получая прибыль, является общей долевой собственностью, если иное не предусмотрено договором или законом.

 

Ведение общих дел товарищей

- по общему правилу каждый из товарищей вправе действовать от имени остальных и его полномочия должны быть подтверждены доверенностью или договором простого товарищества, заключенным в письменной форме.

- договором может быть предусмотрен и иной способ ведения общих дел товарищей. Например, дела может вести специально уполномоченный один товарищ, или дела ведут совместно все товарищи, тогда для совершения каких-либо действий нужно получить согласие всех.

При этом ведении общих дел права всех товарищей равны и не зависят от разницы вкладов.

 

Содержание договора:

- каждый товарищ обязан внести вклад в общее дело.

- каждый имеет право на участие в ведении общих дел товарищей.

- каждый имеет право на ознакомление со всей документацией по введению дел товарищества. Условия договора об отказе от этого права ничтожны.

- каждый товарищ имеет право на получение прибыли от совместной предпринимательской деятельности, пропорционально стоимости вкладов, если иной порядок не предусмотрен договором.

- каждый товарищ обязан нести расходы и убытки от совместной деятельности, пропорционально стоимости вкладов, если иной порядок не предусмотрен договором.

Если в договоре будет предусмотрено условие, в соответствии с которым кто-то из товарищей полностью освобождается от участия в покрытии расходов, убытков или распределения прибыли, такое условие носит ничтожный характер.

 

Ответственность товарищей

Товарищи могут отвечать по общим обязательствам как солидарно, так и в долевом порядке, солидарно они отвечают по договорам, связанным с предпринимательской деятельностью или же по общим внедоговорным обязательствам (из причинения вреда).

В долевом порядке они отвечают по договорам, не связанным с ведением предпринимательской деятельности.

Если один из товарищей должен отвечать по своему личному обязательству, не связанному с общим делом товарищей и не хватает его личного имущества, взыскание может быть возложено на его долю в общем имуществе товарищей.

 

Прекращение договора:

- достижение предусмотренной договором цели.

- истечение срока, если он был предусмотрен.

- объявление кого-либо из товарищей безвестно отсутствующим, недееспособным, ограниченно дееспособным, банкротом.

- смерть товарища,

- ликвидация или реорганизация участвовавшего в договоре юридического лица, если в договоре не предусмотрена возможность замены такого товарища правопреемником.

- отказ товарища от участия в бессрочном договоре с уведомлением об этом других товарищей не менее чем за ТРИ месяца.

- выведение доли товарища по требованию кредитора.

В случае выбытия по каким-либо причинам одного из товарищей из договора в котором участвовало более двух товарищей, по соглашению оставшихся товарищей договор может быть оставлен в силе.

С момента прекращения договора его участники продолжают нести солидарную ответственность перед третьими лицами по своим обязательствам.

Негласное товарищество – ведет дела только один товарищ, а остальные не участвуют.

 

ЛЕКЦИЯ № 15

 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

 

Наследование – это переход имущественные прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к одному или нескольким лицам (наследникам).

Совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие при переходе наследственных прав и обязанностей граждан после их смерти к другим лицам в порядке универсального правопреемства представляет собой наследственное право (ст. 1110 ГК РФ).

Наследование регулируется ч. 3 ГК РФ, которая действует с 01.03.2002 года. Также могут применяться основы законодательства о нотариате и другие НПА.

Наследственное право оперирует своими категориями:

- наследственная масса,

- наследодатель,

- наследник,

- время открытия наследства,

- место открытия наследства,

- другие.

Наследственная масса (1112) – это имущество, переходящее в порядке наследования, к нему относятся вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и долги, не включенные в наследственную массу:

- те права и обязанности, которые носят имущественный характер, но тесно связаны с личностью – право получения алиментов, право на возмещения вреда, причиненного наследодателю,

- государственные награды, которые остаются у родственников являющихся наследниками, а при их отсутствии передаются в управление Президента РФ по государственным наградам (регламентировано положением о государственных наградах),

- личные неимущественные права и блага,

- страховые выплаты в пользу третьих лиц (выгодоприобретателя).

Вся наследственная масса переходит к наследникам в виде единого целого, то есть в совокупности всех права и обязанностей, которые переходят одновременно, то есть наследование – это универсальное правопреемство.

Зарплату или пенсию родственники могут получить в течении ТРЕХ месяцев после смерти наследодателя.

Наследодатель – это лицо, чье имущество после его смерти переходит к одному или нескольким наследникам, ими могут быть только физические лица (граждане, иностранцы, апатриды).

Наследник – это лицо, которому после смерти переходит имущество.

Наследником могут быть: физические лица, государство, СРФ, МО, юридические лица.

Наследниками - физическими лицами могут быть только граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти, но зачатые при жизни.

При этом в соответствие со ст. 1117 ГК РФ не могут быть наследниками, так называемые недостойные наследники:

- те лица, которые своими незаконными действиями причинили вред наследодателю или его родственникам или выступали против осуществления последней воли наследодателя и тем самым способствовали призванию именно их к наследованию (эти обстоятельства должны быть подтверждены в суде). ЭТИ ЛИЦА НЕ МОГУТ НАСЛЕДОВАТЬ НИ ПО ЗАКОНУ НИ ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

- граждане, лишенные в отношении своих детей – наследодателей родительских прав и не восстановленные в них, а также родители и несовершеннолетние дети, злостно уклоняющиеся от возложенных на них законных обязанностей по содержанию наследодателя.

Эти лица не могут наследовать по закону, но могут наследовать по завещанию.

 

МЕСТО ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА

В соответствие со ст. 1115 ГК РФ это последнее место жительства наследодателя.

Если оно неизвестно – значит это место нахождения основной части наследственного имущества, либо наиболее ценного недвижимого имущества, а при его отсутствии наиболее ценного движимого имущества.

Важно установить место открытия наследства, так как все нотариальные действия будут совершаться по этому месту (там заводится наследственное дело, туда подается заявление об открытие наследства).

 

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА

В соответствии со ст. 1113 ГК РФ – это день смерти наследодателя или день вступления в законную силу решения суда о признании гражданина умершим.

Если в решении указана конкретная дата смерти наследодателя, то именно она становится датой открытия наследства.

С этой даты исчисляется ШЕСТИмесячный срок открытия наследства, на эту дату определяется объем наследственной массы.

На эту дату определяется круг наследников, которые находятся в живых и их доли.

 

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Закон предоставляет гражданам право самостоятельно распорядиться своим имуществом на случай смерти.

Такое распоряжение в соответствии со ст. 1118 ГК РФ оформляется путем составления завещания.

Завещание должно быть составлено в письменной форме, лично завещателем, им подписано и удостоверено в нотариальном порядке.

Написать можно только лично, через представителя нельзя.

В некоторых случаях может удостоверить на нотариус, а другое должностное лицо (например, главный врач больницы, заведующий отделением, дежурный врач).

Если сам не может подписать – подписывает рукоприкладчик.

В завещании завещатель имеет право:

1) Распределить свое имущество между всеми наследниками в неравных долях.

2) Завещать только часть имущества, оставив всю другую не завещанной.

3) Лишить одного или нескольких наследников права наследования.

4) Завещать все имущество организациям или государству.

5) Включить в завещание какие-либо завещательные распоряжения, например:

- завещательный отказ (РЕГАТ),

- возложение (в общественно полезных целях),

- можно подназначить наследника (если кто-то умрет до вступления в наследство, то кто-то другой будет наследником,

- можно назначить исполнителя завещания.

 

Кроме основной формы, ГК РФ предусматривает еще ДВА порядка оформления завещания:

1) Закрытое завещание (1126) – его содержание не знает никто, даже нотариус.

2) 1129 – в соответствие с которой, гражданину разрешается составить завещание в простой письменной форме, если он находится в положении, явно угрожающем его жизни и в силу чрезвычайных обстоятельств вынужден это сделать.

Из текста письма должно следовать, что это завещание и должны подписаться два свидетеля.

ЛЕГИТИМИЗАЦИЯ должна происходить через суд (указанные свидетели вызываются в суд).

Если не умер, то в течении ОДНОГО месяца должен написать официальное завещание.

Кроме формы при составлении завещания закон предъявляет обязательные требования к личности завещателя:

- дееспособность – завещание, составленное недееспособным лицом является ничтожным,

- в момент составления заявления, завещатель должен понимать значение своих действий и руководить ими. В противном случае, наследники могут оспорить завещание в судебном порядке.

 

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

В соответствие со ст. 1111 ГК РФ наследование по закону имеет место тогда и поскольку оно не изменено завещанием.

В частности:

1) Если наследодатель не оставил завещание.

2) Когда завещана только часть имущества.

3) Если наследник по завещанию умрет раньше, чем наследователь.

4) Если наследник по завещанию отказался от наследства.

5) Если наследники по завещанию признаны недостойными.

6) Если завещание в целом или в части будет признано недействительным.

В настоящее время частью 3 ГК РФ установлено ВОСЕМЬ очередей законных наследников.

ШЕСТЬ из них – это наследники по закону.

7-я очередь – пасынки и патчерецы, отчим и мачеха.

8-я – нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (плавающая очередь) – наследуют с любой очередью.

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ:

1) Дети, в том числе усыновленные.

2) Переживший супруг.

3) Родители.

4) Дети, родившиеся после смерти, но зачатые при жизни (в течении 300 дней после смерти).

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ:

1) Братья, сестры умершего.

2) Его дед и бабка, как со стороны отца, так и со стороны матери.

При наличии у умершего кровных родственников, сначала к наследованию призываются наследники ПЕРВОЙ очереди, при этом в расчет не берутся наследники всех остальных очередей.

В рамках одной очереди все наследники наследуют в равных долях.

При отсутствии наследников первой очереди, призывается ВТОРАЯ очередь, остальные в расчет не берутся.

Нетрудоспособные иждивенцы наследуют с каждой очередью и, при отсутствие наследников, наследуют все.

Факторы (нужно их сочетать):

- нетрудоспособность (по возрасту, состоянию здоровья (1, 2, 3 (с оговоркой) группа инвалидности),

- иждивенцы (должны были находиться на полном содержании наследодателя).

По возрасту:

- до 18 лет – если учатся,

- до 16 лет – если работают.

Престарелые:

- после 55 – женщины,

- после 60 – мужчины.

Если они являются родственниками – должны состоять на иждивении не менее ОДНОГО года (проживать вместе не обязательно)

Если не родственники – проживать с наследодателем не менее ОДНОГО года.

НАСЛЕДНИК В ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (это может быть внук) – если на момент открытия наследства не оказывается в живых какого-либо наследника, может быть призваны его дети. Например, бабушка умерла, отца у внука нет – будут наследовать внуки.

Не путать! Представление с наследственной трансмиссией!

Наследственная трансмиссия представляет собой переход права на принятие наследования, т.е. если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если всё наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию.

Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.

 

ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА

 

В соответствие со ст. 1152 ГК РФ наследство может быть принято ДВУМЯ способами:

1) Путем подачи соответствующего заявления в нотариальную контору по месту открытия наследства. Если живет в другом месте – к нотариусу по месту жительства – заявление – нотариус удостоверяет – направляет нотариусу по месту открытия наследства.

2) Путем фактического вступления во владение наследственным имуществом.

1153:

а) проживание в квартире,

б) обеспечение сохранности имущества,

в) если за свой счет осуществляет расходы на содержание наследственного имущества,

г) если оплачивает долги наследодателя.

Действия по вступлению в наследственные права необходимо совершить в течении ШЕСТИ месяцев. Этот срок может быть восстановлен в судебном порядке при наличии следующих условий (1155):

- при наличии уважительных причин,

- если наследник обратился в течении 6 месяцев после того, как эта причина перестала существовать.

Отвечает по долгам только кратно своей доли.