Приемы источниковедческого анализа произведений литературы 6 страница
Законодательство относится к тем видам источников, кото-
 рые не возникают в новое время, а переходят из предыдущего пе-
 риода. Однако законодательство нового времени приобретает
 ряд новых черт, рассмотрению которых и уделяется преимущест-
 венное внимание в данной главе. Поскольку свойства законода-
 тельства нового времени определяются в России на протяжении
 XVIII в., этому периоду уделяется преимущественное внимание14.
 Сразу же отметим, что законодательство XVIII в. отличается ря-
 дом особенностей, которые обусловлены двумя группами причин.
Во-первых, в это время возникают и проходят длительный и
 противоречивый путь становления те его особенности, которые
 можно определить как особенности законодательства нового
 времени, с одной стороны; а с другой стороны, российское зако-
 нодательство приобретает ряд характеристик, свойственных за-
 конодательству империи и сохраняющихся в российском законо-
 дательстве не только в XIX в., но и на протяжении большей ча-
 сти XX в.
Во-вторых, законодательство XVIII в. обладает целым рядом
 специфических черт, что обусловливает необходимость его спе-
 циальной разработки.
В XVIII в. распространяется «философское направление» в
 законотворчестве, которому свойственна «мысль о возможности
 произвольно устраивать правовую жизнь посредством новых за-
 конов»15, что способствует значительной активизации законо-
 творчества и расширению сферы законодательного регулирова-
 ния, а также тематики законодательства.
Активизация законотворчества ведет к противоречию, особо
 остро ощущавшемуся в XVIII в., когда еще не была окончательно
 отработана законодательная процедура, - между абсолютист-
 ской государственной властью и стремлением к детальной (если
 не сказать мелочной) регламентации жизни общества и частной
 жизни подданных.
Нестабильность государственной власти на протяжении зна-
 чительной части XVIII в. ярко выявляет противоречие между ус-
 тойчивостью (инертностью) законодательства и его зависимо-
 стью от политической конъюнктуры, что позволяет проследить
 стабилизирующую роль законодательства.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ XVIII - НАЧАЛА XXВЕКА 337
Характерная черта законодательства нового времени - регла-
 ментированная публикация законодательных актов - находит в
 XVIII в. оригинальное преломление. Если взять ситуацию
 XVIII в. в сфере информирования населения, то можно предпо-
 ложить, что при зародышевом состоянии газетного дела законо-
 дательные акты во многом выполняли функцию средства инфор-
 мации. По крайней мере, ни один другой источник XVIII в. не
 может быть сопоставлен с законодательством по распространен-
 ности. Это подтверждается возникновением и достаточно широ-
 ким распространением в XVIII в. такой разновидности законода-
 тельных актов, как манифесты.
1. Историография
Наиболее существенные заслуги в изучении зако-
 нодательства как источника права принадлежат историкам пра-
 ва XIX - начала XX в.16 История права в XIX в. была одной из
 быстро развивающихся научных дисциплин. Среди разнообраз-
 ных теорий происхождения права (теологическая, рационали-
 стическая, «естественного права»), противоборствовавших в
 XVIII - начале XIX в. в России, как и в Германии, распространя-
 лась историческая концепция, изучение которой, в том числе и
 в русле исследования идейной борьбы «западников» и «славяно-
 филов» и более поздней концепции «свразийства», представля-
 ет самостоятельный интерес.
Суть исторического подхода к проблеме происхождения пра-
 ва формулировали многие авторы. В частности, М.Ф. Владимир-
 ский-Буданов, отмечая кризис господствовавшей в XVIII в. тео-
 рии «естественного права», писая: «После переворота XVIII в. и
 разочарования, постигшего европейское общество в первой чет-
 верти XIX в., нельзя уже было признать истинным выражением
 права ни законы действующие, ни право философски построен-
 ное; оставалось признать таким право, исторически данное (т. е.
 выразившееся в целой истории какого-нибудь народа)»17. Анало-
 гичную мысль находим у Н.П. Загоскина: «...право не должно и
 не может быть рассматриваемо ни как исключительный импера-
 тив разума, ни как исключительный продукт природы, ни как ре-
 зультат непосредственной творческой деятельности человека...
 право каждого отдельного народа - есть продукт всей предшест-
 вовавшей исторической жизни его и... единственным источни-
 ком права является правовое сознание народа, представляющее-
 ся органической частию всего его мировоззрения»18. Но наибо-
 лее резко историческую концепцию происхождения права сфор-
 мулировал И.Д. Беляев, что, учитывая его славянофильское ми-
338 РАЗДЕЛ 2
ровоззрение, легко объяснимо: «Самостоятельное общество, по-
 ка оно самостоятельно, не может подчиниться чуждым законам,
 принесенным со стороны; подчинение чуждым законам есть уже
 явный признак падения общества. Законы должны вытекать из
 исторической жизни народа. Связь между законом и внутреннею
 историческою жизнью народа так неразрывна, что ни изучение
 законодательства не может быть вполне понятно без изучения
 внутренней жизни парода, ни изучение внутренней жизни - без
 изучения законодательства»19.
Значительный интерес среди трудов по истории права пред-
 ставляют работы И.Д. Беляева, Г.В. Вернадского, М.Ф. Влади-
 мирского-Буданова, А.Д. Градовского, Н.П. Загоскина, Н.М. Кор-
 кунова, В.Н. Латкина, Ф.И. Леонтовича, А.В. Романовича-Слова-
 тинского, В.И. Сергеевича, А.Н. Филиппова, И.П. Числова,
 Б.Н. Чичерина, М.И. Ясинского. В ряде работ интересующий
 нас период - XVIII-XIX вв. - рассматривается частично, но все
 эти работы представляют интерес с точки зрения теории и ме-
 тода историко-правоведческого исследования.
Законодательство в историко-правовых исследованиях рас-
 сматривается как один из источников права, и в общих курсах
 истории права ему уделяется большее или меньшее внимание, в
 первую очередь в работах В.Н. Латкина. В его «Учебнике русско-
 го права периода империи (XVIII-XIX ст.)»20, имеющем весьма
 традиционную структуру: государственное право, уголовное пра-
 во, гражданское право, судопроизводство, - значительное место
 отводится «внешней истории права». В «Лекциях по внешней
 истории русского права: Московское государство - Российская
 империя» В.Н. Латкин под «внешней историей русского права»
 понимает историю законодательных памятников, а под «внут-
 ренней историей права» - историю юридических норм и инсти-
 тутов21. «Внешняя история права», по мнению исследователя,
 «показывает причины появления законодательных памятников,
 время и порядок их издания: затем источники, внешний состав
 и содержание памятников и, наконец, их соотношение с други-
 ми, как предшествующими им, так и последующими за ними па-
 мятниками»22. Вслед за Ф.И. Леонтовичем23 В.Н. Латкин форму-
 лирует схему разбора законодательных памятников. Во-первых,
 надо рассмотреть историю «каждого памятника в отдельности»,
 указав «причины издания памятника - мотивы и цели, руково-
 дившие законодателем при издании памятника; элементы, лег-
 шие в основание памятника, или его источники; редакцию па-
 мятника, т. е. как он составлен, в какое время, при участии каких
 лиц, учреждений и вообще органов законодательной власти;
 дальнейшую судьбу памятника - силу и действие его в последую-
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ХVIII - НАЧАЛА XX ВЕКА 339
щие эпохи развития законодательства; наконец, научную обра-
 ботку и литературу памятника». Во-вторых, «систему и содержа-
 ние памятников», причем «само содержание их настолько может
 быть предметом исследования в этой части науки, насколько это
 необходимо для общего знакомства с памятниками». И наконец,
 в-третьих, необходимо «показать общее значение каждого памят-
 ника в целой системе современного законодательства, чтобы та-
 ким образом яснее определить общее направление законодатель-
 ства известной эпохи». Как мы видим, задачи изучения памятни-
 ков законодательства, по Леонтовичу-Латкину, относимые
 В.Н. Латкиным к «внешней истории права», во многом совпада-
 ют с задачами источниковедческого анализа. Соответствует на-
 шим представлениям о смысле источниковедческого анализа и
 понимание В.Н. Латкиным значения изучения законодательных
 памятников при исследовании истории права: «...об истории от-
 дельных постановлений памятников, само собой разумеется,
 нельзя говорить без предварительного ознакомления с самими
 памятниками. Таким образом, внешняя история права, рассмат-
 ривая закон, как памятник известной эпохи, исследуя списки его,
 критически доказывая достоверность, подлинность или подлож-
 ность его, разлагая его на составные элементы и пр., этим самым
 работает, так сказать, для очистки материала, оперирование над
 которым составляет функцию внутренней истории»24.
К сожалению, интересующий нас период В.Н. Латкин в «Лек-
 циях по внешней истории русского права...» исследует весьма бег-
 ло, отводя ему лишь одну главу (глава VI - «Законодательство и ко-
 дификация в период империи»). Гораздо больше внимания он уде-
 лял памятникам более раннего времени. Примечателен подход
 В.Н. Латкина к разработке этих памятников, что отразилось в на-
 званиях глав: глава I - «Развитие законодательства путем издания
 отдельных грамот» (рассматриваются уставные, судные, губные и
 прочие грамоты), глава II - «Первые опыты кодификации: Псков-
 ская и Новгородская судные грамоты», глава III- «Судебники
 1497 и 1550 г. и дополнительные к ним указы», глава IV - «Сто-
 глав», глава V - «Уложение 1648-49 гг. и новоуказные статьи».
Итак, В.Н. Латкин разрабатывал отдельные законодательные
 памятники и не смог преодолеть этот подход, переходя к изуче-
 нию законодательства XVIII-XIX вв., исследование которого как
 анализ отдельных памятников принципиально невозможно в
 связи с изменением характера законодательства. В.Н. Латкин в
 рамках выработанного им, да и всей историко-правовой наукой
 подхода ограничился рассмотрением преимущественно вопро-
 сов кодификации, сосредоточившись на исследовании тех зако-
 нодательных памятников, которые явились ее результатом.
340 РАЗДЕЛ 2
Определенное внимание законодательству как источнику
 при изучении истории русского права уделял Н.П. Загоскин. На-
 до отметить, что труд Н.П. Загоскина задумывался как чрезвы-
 чайно обширный. Планировалось двенадцатитомное исследова-
 ние, которое должно было охватывать период до конца правле-
 ния Александра П. В соответствии с замыслом исследованию
 предпослана объемная вводная часть, в которой автор стремил-
 ся упомянуть все источники (хотя бы на уровне видов и типов),
 которые могли быть полезны при изучении истории русского
 права: вещественные памятники, летописи и хронографы, па-
 мятники государственного и юридического быта, памятники
 письменной и устной словесности, записки и письма современ-
 ников, сказания иностранцев. Законодательные источники он
 относил к «памятникам государственного и юридического бы-
 та». По мнению Н.П. Загоскина, законодательные памятники -
 «памятники юридического быта в тесном смысле этого поня-
 тия». Сюда же он включал архивные материалы и их публика-
 ции, «Архив Государственного Совета», «Доклады и приговоры
 Правительствующего Сената», акты фамильных архивов и пр.
 Но из законодательных актов рассматриваемого нами периода
 автор упоминает лишь Полное собрание законов Российской им-
 перии, отмечая его неполноту.
К аналогичному корпусу источников в «Обзоре истории рус-
 ского права» обращался М.Ф. Владимирский-Буданов. Автор от-
 мечал, что «прежде эта наука именовалась историей законода-
 тельства, и в соответствии с этим излагала лишь сведения о за-
 конодательных памятниках прошлых времен. Теперь же в содер-
 жание ее входит изложение не только норм, установленных в за-
 коне, но и существовавших помимо закона (в обычном праве)»25.
 И далее: «Источники истории русского права - те же, что и ис-
 точники самого права, т. е. обычай и закон. Памятниками обыч-
 ного права являются все памятники русской истории (летописи,
 записи, акты, отчасти литературные памятники), а равно живое
 обычное право и юридические пословицы. Памятниками зако-
 нов служат: договоры (международные и внутренние), уставы и
 указы (отдельные законы) и кодексы»26. Упоминая отдельные
 разновидности законодательных актов XVIII-XIX вв., М.Ф. Вла-
 димирский-Буданов, наряду с большинством других авторов, ос-
 новное внимание уделяет вопросам кодификации.
В целом анализу законодательных памятников, как и других
 источников, историки права уделяли мало внимания, используя
 источники прежде всего в выборочно-иллюстративных целях,
 что особенно заметно при описании истории права
 XVIII-XIX вв. Рассматривая законодательство в рамках истори-
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ XVIII -НАЧАЛА XX ВЕКА 341
ческой концепции происхождения права лишь как один из ис-
 точников права наряду со многими и многими другими, истори-
 ки права понимали историю права гораздо шире, чем историю
 законодательства, но лишь в определенном, историко-правовом
 смысле. За рамками исследования остался огромный массив за-
 конодательных актов, преимущественно XVIII-XIX вв.
В трудах по истории права, написанных в советский и пост-
 советский периоды, анализу источников, в том числе и законо-
 дательных, внимания почти не уделялось, в лучшем случае упо-
 минались основные разновидности законодательных актов и да-
 вался очерк истории кодификации27. В советский период проб-
 лемы истории законодательства затрагивались попутно при изу-
 чении истории государства и права, а также истории государст-
 венных учреждений28.
Итак, историки права, обращаясь к законодательным актам
 как к одному из источников права (наряду с обычаем, отразив-
 шимся преимущественно в нарративных источниках) и в силу
 этого как к источникам по истории права, использовали законо-
 дательство XVIII-XIX вв. лишь в незначительной степени, под-
 ходя к его исследованию почти так же, как к исследованию зако-
 нодательства предшествовавших эпох, т, е. рассматривая отдель-
 ные законодательные акты, в лучшем случае упоминая в качест-
 ве обобщающих категорий некоторые их разновидности, и со-
 средоточиваясь на проблемах кодификации. Однако наблюде-
 ния и выводы, сделанные при изучении истории права преиму-
 щественно исследователями XIX - начала XX в., весьма ценны и
 для исследования истории законодательства. Это, в первую оче-
 редь, наблюдения над изменением соотношения обычая и зако-
 на как источников права и выводы о его причинах и следствиях,
 которые позволяют опираться на историко-правовые исследова-
 ния при характеристике нового этапа в истории российского за-
 конодательства.
2. Закон: попытки определения понятия
Основная сложность при изучении законодатель-
 ства XVIII-XIX вв. состоит в том, что в историко-правоведче-
 ских исследованиях не сформировано понятие «закон» приме-
 нительно к рассматриваемому периоду. Это, естественно, являет-
 ся следствием отсутствия четкого определения понятия самим
 законодателем. Историки права давали самые общие определе-
 ния понятия «закон». Все исследователи отмечали, что в законо-
 дательстве оформляется воля императора. Г.В. Вернадский пи-
342 РАЗДЕЛ 2
шет: «Начиная с Петра Великого, единственным источником
 права делается воля законодателя; это период правотворчества
 императорских указов...»29. Более четко определял закон
 М.Ф. Владимирский-Буданов: «В период империи установилось
 понятие о законе как о воле государя, правильно объявлен-
 ной»30. На постепенную выработку порядка «объявления воли»
 императора обращал внимание и Г.В. Вернадский, который пи-
 сал: «...сами государи стремились установить незыблемые фор-
 мы для отправления своей законодательной деятельности». Это
 проявилось в том, что «...определена была непременная форма
 публикации и регистрации законов - через Сенат...» и «посте-
 пенно делались попытки установить особую непременную фор-
 му для предварительной подготовки или особой прочности
 юридического бытия группы наиболее существенных законода-
 тельных актов»31.
Идеологизированное, но столь же общее определение зако-
 на дает Б.М. Кочаков в работе, опубликованной в 1937 г.: «Закон,
 являясь общеобязательной, созданной государственной властью
 нормой, есть... определенное, в результате классовой борьбы со-
 зданное выражение воли господствующего класса, определенное
 орудие классовой политики государства...»32. Работа Б.М. Коча-
 кова интересна тем, что общее положение автор конкретизиру-
 ет, исходя из характера эволюции центральной власти, с укреп-
 лением которой «...появляется необходимость и дифференциа-
 ции правительственных распоряжений», тогда «закон - это уже
 определенный вид распоряжения, это - указ, издаваемый опре-
 деленным порядком»33. Однако в XVIII в., по мнению Б.М. Коча-
 кова, в России не было точного понятия закона - господствовал
 «царский указ» и существовало стремление, остававшееся на
 протяжении XVIII в. безуспешным, выделить из всего многооб-
 разия указов те, которые по их юридическому действию можно
 было бы рассматривать как законы. В XIX и. поиск формальных
 критериев разделения закона и указа продолжался, и шел он,
 главным образом, по пути фиксации законодательной процеду-
 ры. Формальным признаком закона со времен Петра I остава-
 лась царская подпись, но это правило в XVIII в. нарушалось
 «объявленными указами», а в XIX в. также и законами Государст-
 венного Совета, одобряемыми словесно.
Таким образом, при различии исходных посылок определе-
 ния понятия «закон» и М.Ф. Владимирский-Буданов, и Г.В. Вер-
 надский, и Б.М. Кочаков выделяют два критерия: во-первых, на-
 личие подписи императора и, во-вторых, фиксированный поря-
 док принятия, вырабатывавшийся постепенно на протяжении
 XVIII-XIX вв.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ХVIII- НАЧАЛА XX ВЕКА 343
Теоретически понятие «закон» и проблему различия закона
 и указа в XIX в. разрабатывал Н.М. Коркунов. В «Лекциях по об-
 щей теории права» он в теоретическом ключе поставил пробле-
 му отличия естественно-научных и юридических законов34. В ра-
 боте «Указ и закон» Н.М. Коркунов подходил к определению за-
 кона, отталкиваясь от исторического развития понятия власти и
 принципа разделения властей. Исследователь отмечал, что гово-
 рить об отличии закона от указа можно лишь в том случае, если
 исполнительная власть отделена от законодательной. По его
 мнению, в российском законодательстве «...со словом указ не со-
 единяется точно определенного значения. До учреждения мини-
 стерств указами назывались все вообще акты всех органов вла-
 сти, обращенные к подчиненным им местам и лицам». Для
 Н.М. Коркунова указ в XIX в. - научная абстракция, собиратель-
 ное название для «всех общих правил, установленных в порядке
 управления»35.
Итак, четкого определения понятия «закон» и критериев для
 отделения закона от прочих распоряжений верховной власти в
 российской историко-правовой науке выработано не было. По-
 видимому, это в принципе неразрешимая задача, поскольку тео-
 ретически разграничить закон и административное распоряже-
 ние можно только когда исполнительная власть отделена от за-
 конодательной (и здесь мы вполне согласны с Н.М. Коркуно-
 вым), чего в российской истории не было не только в ХVIII-
 ХIX вв., в условиях самодержавной империи, но и на протяже-
 нии большей части XX в.
Однако при этом необходимо учитывать, что на практике ис-
 торики чаще всего относят к законодательным актам второй по-
 ловины XVII - начала XX в. то, что было отобрано в качестве за-
 конодательных актов составителями Полного собрания законов
 Российской империи.
3. Изменение соотношения обычая
 и закона как источников права
Начало нового этапа в истории русского законо-
 дательства, а точнее, в истории русского права и законодатель-
 ства как его источника большинство авторов связывают с изме-
 нением соотношения обычая и закона как источников права и
 относятизменение этого соотношения либо к середине XVII в.
 (послеСоборного уложения 1649 г.), либо к началу XVIII в. (пе-
 риод преобразований Петра I).
344 РАЗДЕЛ 2
Идея приоритета закона как источника права формирова-
 лась постепенно. Некоторые признаки ее зарождения можно ус-
 мотреть, например, в наказе окольничему князю Львову, опреде-
 ленному воеводою в Казань, - «Об управлении казенными и зем-
 скими делами» от 31 марта 1697 (7205) г., в котором, кроме ука-
 зания «всякие дела делать по сему Великого Государя указу», со-
 держится наставление впредь руководствоваться приходящими
 из приказа Казанского Дворца грамотами, «которые наказа про-
 тивны не будут».
В конце 1710-х годов Петр I, по-видимому, считал, что имею-
 щаяся законодательная база, в основе которой по-прежнему ле-
 жало Соборное уложение 1649 г., позволяет Сенату решать боль-
 шинство дел, не обращаясь каждый раз к законодателю. По край-
 ней мере, в именном указе от 22 декабря 1718 г. «О неподаче Го-
 сударю прошений о таких делах, которые принадлежат до рас-
 смотрения па то учрежденных Правительственных мест, и о не-
 чинении жалоб на Сенат, под смертною казнью» говорится, что
 Сенат должен обращаться к царю только в том случае, «разве та-
 кое спорное новое и многотрудное дело от челобитчиков объя-
 вится, котораго по Уложенью (выделено мною. - М.Р.) решить са-
 мому тому Сенату без доклада и без Именнаго от Его Царского
 Величества указа отнюдь нельзя...». Указ из Юстиц-коллегии «О
 вершении дел без всякаго замедления и волокиты по Уложению
 и о выписках из судных дел» от 25 мая 1719 г. числит в составе
 законодательных актов, на основе которых должны решаться де-
 ла, кроме Уложения и «новосостоятельные» указы (по-прежнему
 при ведущей роли Уложения). Отметим, что данный указ был из-
 дан как мера борьбы с волокитой и ускорения судопроизводства.
 Он не устанавливал новой нормы, а только подтверждал ранее
 введенные. Эти же нормы подтверждались указом из Юстиц-кол-
 легии от 15 октября 1719 г. «О решении дел в Московском Над-
 ворном Суде по Уложению и по новосостоятельным указам, а не
 по сепаратным, и о донесении о делах, которых судьи сами ре-
 шить не могут, в Государственную Юстиц-коллегию». Указом
 предписывалось Московскому надворному суду дела управлять
 по Уложеньюи «по новосостоятельным Его же Великого Госуда-
 ря указам, которые к пополнению того ж Уложения всенародно
 напечатаны и повсюду объявлены...».
Основным законодательным актом, утверждавшим приори-
 тет закона как источника права, стал именной указ от 17 апреля
 1722 г. (опубликован 27 января 1724 г.) «О хранении прав граж-
 данских, о невершении дел против регламентов, о невыписыва-
 нии в доклад, что уже напечатано, и о имении сего указа во всех
 судных местах на столе, под опасением штрафа». В указе гово-
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ XVIII - НАЧАЛА XX ВЕКА 345
рится: «Понеже ничто так ко управлению государства нужно
 есть, как крепкое хранение прав гражданских, понеже всуе зако-
 ны писать, когда их не хранить или ими играть как в карты, при-
 бирая масть к масти, чего нигде в свете так нет, как у нас было,
 а отчасти и еще есть, и зело тщатся всякия мины чинить под
 фортецию правды...». Далее говорится, что «...сим указом яко пе-
 чатью псе уставы и регламенты запечатываются, дабы никто не
 дерзал иным образом всякие дела вершить и располагать не про-
 тив регламентов, и не точию вершить, ниже в доклад вписывать,
 то что напечатано, не отговариваясь о том ни чем, ниже толкуя
 инако».
Хотя в нашу задачу не входит реконструкция постепенно
 складывавшейся новой законотворческой процедуры, отметим,
 что указ «О хранении прав гражданских...» закрепил основные
 элементы системы законотворчества: апробацию указа госуда-
 рем, публикацию и инкорпорирование в соответствующий рег-
 ламент.
Установив приоритет закона как источника права, законода-
 тель этим не ограничился, поскольку еще сохранялись обшир-
 нейшие сферы как государственной, так и, особенно, обществен-
 ной и частной жизни, которые продолжали регулироваться обы-
 чаем из-за пробелов в законодательстве. С 1720-х годов прави-
 тельство начало прилагать существенные усилия для восполне-
 ния этих пробелов. 27 апреля 1722 г. был издан именной указ «О
 должности генерал-прокурора», а 13 июня того же года - «Инст-
 рукция обер-прокурору Святейшего синода», десятые пункты ко-
 торых почти дословно совпадают. В именном указе «О должно-
 сти генерал-прокурора» говорится: «О которых делах указами яс-
 но не изъяснено, о тех предлагать Сенату, чтоб учинили на те де-
 ла ясные указы, против указа Апреля 17 дня 722 года (имеется в
 виду указ «О хранении прав гражданских...». - М.Р.), который
 всегда на столе держится; и как сочинят, доносить Нам, и ежели
 в пополнение сей инструкции что усмотрит, о том доносить же».
 То же самое предлагалось делать обер-прокурору Святейшего си-
 нода с тем отличием, что он должен «предлагать Синоду».
Такой способ восполнения пробелов в законодательстве ак-
 тивизировался в правление Екатерины II. Например, в 11-м пун-
 кте манифеста от 15 декабря 1763 г. «О постановлении штатов...»
 говорится: «Когда же случится, что к решению дел точных ука-
 зов не будет, о том не реша в департаментах, но иметь общее рас-
 суждение, и представлять, куда надлежит, с мнением...». Анало-
 гичное требование содержит и именной, данный генерал-проку-
 рору, указ «О неотступлении сенатской канцелярии от предпи-
 санного образа при докладе, о приезде присутствующим в Сенат
346 РАЗДЕЛ 2
в установленное время, о неоставлении заседания прежде поло-
 женнаго часа и об основывании определений Сената по всем де-
 лам на законах». В нем говорится, с одной стороны, о необходи-
 мости точно соблюдать законы, а с другой стороны, «в случае не-
 достатка в узаконениях, по зрелому уважению Государственной
 пользы, доносить Нашему Императорскому Величеству».
Итак, не вступая в дискуссию о праве законодательной ини-
 циативы в России XVIII-XIX вв. и считая справедливой сущест-
 вующую в исторической и историко-правовой науке точку зре-
 ния, что право законодательной инициативы принадлежало ца-
 рю, обратим внимание на то, что в XVIII в., особенно в годы пра-
 вления Петра I и Екатерины II, должностные лица не только
 имели право, но были обязаны обращать внимание законодате-
 ля на пробелы в законодательстве.
С установлением приоритета закона как источника права
 связаны и попытки законодателя устранить противоречия в за-
 конодательстве. В частности, в именном, данном Сенату, указе
 от 11 декабря 1767 г. «Об оставлении в Малороссии установле-
 ния Магдебургских прав касательно привода к присяге свидете-
 лей из священнослужителей, в своей силе», разрешающем колли-
 зию между Соборным Уложением и Воинским уставом в связи с
 порядком присяги священнослужителей, содержится ссылка на
 указ, данный Сенату 3 сентября 1765 г. Этим указом «повелевает-
 ся, если которая Коллегия усмотрит в двух равных делах разные
 Сената решения, то, не чиня исполнения, докладываться о сей
 разности Сенату и... Императорскому Величеству, а Сенат имеет
 оныя дела с объяснением своих решений... Императорскому Ве-
 личеству взносить...».
Таким образом, к концу правления Петра I не только законо-
 дательно утвердился принцип приоритета закона как источника
 права, но и был предпринят ряд мер для восполнения пробелов
 в законодательстве. В последующем такая законотворческая дея-
 тельность была продолжена. Среди мер, направленных на созда-
 ние новой законодательной системы, отметим и малоуспешные
 попытки кодификации.
В последующие годы самым сложным оказалось внедрить
 принцип приоритета закона в сознание чиновников. Эту цель, в
 частности, преследовали несколько законодательных актов, из-
 данных в 1740 г. 9 февраля вышел сенатский указ «О нечинении
 Камер-конторе по таким делам, на которые имеются точные ука-
 зы, никаких вымыслов и беззаконных волокит». Поводом для из-
 дания этого указа послужило рассмотрение конкретного дела
 винного подрядчика Воронцова. Камер-контора затребовала се-
 натский указ о мере наказания этому подрядчику за его «продер-
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ XVIII - НАЧАЛА XX ВЕКА 347
зость». Поскольку о винных откупах и корчемстве существовали
 указы от 18 июня 6189 г., 28 января 1716 г., 6 мая 1736 г., на ко-
 торые, кстати, в своем запросе ссылается и сама Камер-контора,
 Сенат указывает, что Камер-конторе «надлежало бы не доклады-
 вая и не утруждая Правительствующий Сенат, по вышеозначен-
 ным указам, а особливо по Именному Ея Императорского Вели-
 чества 736 года указу точное решение чинить...». Более того, в
 указе подчеркивается, что если Камер-контора, несмотря на ра-
 нее данное указание Сената, не приняла решение в соответствии
 с известными ей указами, а обратилась с требованием указа в Ка-
 мер-коллегию, то «явная и беззаконная волокита» чинилась
 «знатно для некоторой страсти, или лакомства». И в конце се-
 натского указа содержится требование не только как можно ско-
 рее и соответствии с имеющимися указами решить дело подряд-
 чика Воронцова, но и «...впредь той Конторе в таких делах, на
 который имеются точные указы (как и на сие дело), отнюдь ни-
 каких вымыслов не употреблять, и беззаконных волокит к разо-
 рению не чинить, под опасением тяжкого штрафа...».