Стадії правозастосувальної діяльності

 

 

Питання про стадії правозастосовчого процесу в юридичній науці розглядається в двох аспектах: з позицій загальної логічної характеристики будь-якої правозастосовчої діяльності, що є характерним, головним чином, для загальної теорії права, і з позицій розкриття функціонального прояву цієї діяльності по відношенню до реалізації норми матеріального права, яка застосовується.

Для більш вірного розуміння характеру процесуальних форм і структури (стадій) правозастосовчого процесу (діяльності), з одного боку, слід виділяти стадії виключно процедурного характеру, які утворюють логічну послідовність створення правозастосовчих актів (постанов про порушення кримінальної справи, зміну обвинувачення, обвинувальний висновок тощо), а з іншого – чітко відмежовувати стадії функціонального характеру, стадії розгляду всієї справи, які являють собою послідовність різних процесуальних дій, що закріплюються у різноманітних правозастосовчих актах і спрямовані на досягнення єдиної мети, що передбачена нормою матеріального права, яка застосовується [42].

Очевидно, що на кожній стадії функціонального характеру суб’єкт, який застосовує закон, повинен вчинити певну логічну послідовність дій спрямованих на те, щоб застосувати конкретну кримінально-правову норму і оформити результат у відповідному правозастосовчому акті. Тобто “всередині” будь-якої зі стадій функціонального характеру можна виділити стадії (етапи) процедурного характеру, які утворюють логічну послідовність створення правозастосовчих актів на даній функціональній стадії. А тому не слід змішувати стадії процесу застосування правової норми зі стадіями кримінального процесу.

Як зазначає Д.О. Бочаров, на даний час найпоширенішою є концепція триелементної структури правозастосовчої діяльності, прибічниками якої є С.С. Алексєєв, І.В. Бенедик, Ю.Н. Бро, В.М. Горшеньов, В.В. Лазарев, С.М. Олейніков та інші. На їхню думку, елементами структури правозастосовчої діяльності є [59,c.559-566]:

– установлення фактичних обставин (фактичної основи) справи;

– вибір та аналіз норми, що підлягає застосуванню;

– ухвалення рішення та його належне оформлення.

Вважаємо, що процес застосування кримінально-правових норм теж містить в собі такі етапи (стадії), хоча і має свою специфіку, що зумовлена особливостями відповідних матеріальних норм.

Порядок застосування норм права може бути простим і складним. Прикладом простого порядку (процесу) застосування норм права є застосування санкції за безквитковий проїзд у міському транспорті (пропозиція контролера сплатити штраф, одержання суми і виписка квитанції). Інша річ складний процес застосування норм права (наприклад, застосування Особливої частини Кримінального кодексу).

Складний порядок застосування норм права, як правило, складається з трьох стадій правозастосувальної діяльності [66,c.453-457]:

1) встановлення фактичних обставин справи;

2) встановлення юридичної основи справи — вибір і аналіз юридичних норм (інакше: юридична кваліфікація фактичних обставин);

3) вирішення справи і документальне оформлення ухваленого рішення.

Зазначені стадії є умовними, оскільки на практиці вони збігаються.

Розглянемо кожну з них.

І. Встановлення фактичних обставин справи (юридична кваліфікація фактичних обставин) — це стадія підготовча, але надзвичайно відповідальна, оскільки іноді має вирішальне значення, її можна поділити на такі підстадії:

1. Встановлення юридичних фактів і юридичного (фактичного) складу. Це можуть бути головні факти (тобто факти, що підлягають доведенню) і факти, що підтверджують головні, але обов'язково у тому обсязі, як того вимагає нормальне вирішення юридичної справи. У деяких випадках коло обставин, що підлягають встановленню, позначене у законі.

Головний факт (наприклад, факт вбивства, вчиненого громадянином Г.) належить, як правило, до юридичних фактів, тобто до фактів, що спричиняють виникнення або припинення юридичних наслідків[30]. Зазвичай досліджуються не всі факти, а лише ті, які мають безпосереднє відношення до вирішення юридичної справи.

Часто збирання доказів і попереднє встановлення фактів є справою одних осіб, а ухвалення рішення у справі - інших. Однак завжди відповідальна особа правозастосовного органу (прокурор, суддя, директор підприємства, начальник УВС та ін.) зобов'язана переконатися у вірогідності фактів, їх обґрунтованості та повноті.

Вказівки на фактичні обставини справи містяться в гіпотезі норми права.

2. Встановлення фактичних обставин справи здійснюється за допомогою юридичних доказів. Правозастосувач не може спостерігати фактичні обставини справи безпосередньо, тому що вони, як правило, належать до минулого[55,c.101-108]. Тому вони підтверджуються доказами — слідами минулого, які мають матеріальний і нематеріальний характер і зафіксовані в документах (показання свідків, протокол огляду місця події, висновок експерта та ін.).

Доказами є відомості про факти, інформація про них, а також самі факти (пожежа, крадіжка) і джерела відомостей про них — документи, акти, показання свідків. Джерела відомостей про факти потрібно засвідчити (наприклад, протокол про предмети, виявлені при обшуку, має бути підписаний понятими). Юридична справа як сукупність документів, зібраних разом і певним чином оформлених, включає також документи правозастосовних органів (про прийняття справи до провадження, про призначення експертизи та ін.).

Вимоги до доказів:

а) вірогідність — залучення і аналіз лише тих фактів, які мають значення для справи, що розглядається. Виключається підтасування фактів і залучення фактів, що не стосуються справи;

б) обґрунтованість — використання лише зазначених процесуальними нормами засобів доведення. Наприклад, для встановлення причин смерті необхідно проведення експертизи. Виключається використання засобів доведення, взятих з іншого джерела, який не вказується;

в) повнота — встановлення всіх даних, які мають значення для справи, що розглядається.

3. Встановлення фактичних обставин справи відбувається через доведення — творчу діяльність з встановлення і надання доказів [19], участь в їх дослідженні та оцінці. Доведення дозволяє відтворити той чи інший фрагмент дійсності, реконструювати обставини з метою встановлення істини для застосування норм права.Наприклад, предметом доведення у кримінальній справі є система обставин, встановлення яких необхідно для правильного вирішення кримінальної справи і виконання завдань кримінального судочинства. На стадії порушення кримінальної справи предмет доведення незрівнянно вужче, ніж в інших стадіях судочинства.

Законодавство фіксує, які обставини потребують доведення, а які ні (загальновідомі, презумпції, преюдиції), які факти доводяться певними засобами (наприклад, експертизою) [9, c.178-182]. Остаточна оцінка доказу завжди є справою правозастосувача.

Презумпції у галузі доказів і доведення — це припущення про факти, їх наявність чи відсутність.

Види презумпцій:

1) неспростовні — це закріплене в законі припущення про наявність чи відсутність певного факту, який не підлягає сумніву і тому не потребує доведення (наприклад, презумпція недієздатності неповнолітньої особи);

2) спростовні — це закріплене в законі припущення про наявність чи відсутність факту, який має юридичне значення, доки щодо цього факту не буде встановлене інше (наприклад, презумпція невинності особи.

Преюдиція — це виключення заперечуваності юридичної вірогідності одного разу доведеного факту. Якщо суд або інший юрисдикційний орган вже встановив певні факти (після їх перевірки і оцінки) і закріпив це у відповідному документі, то вони визнаються преюдиціальними -- такими, що при новому розгляді справи вважаються встановленими, істинними, такими, що не потребують нового доведення.

II. Встановлення юридичної основи справи — вибір і аналіз юридичних норм.

Встановлення юридичної основи справи є юридичною кваліфікацією фактичних обставин справи. Юридична кваліфікація -це правова оцінка всієї сукупності обставин справи через співвіднесення даного випадку з певними юридичними нормами.

Вказівки на правові наслідки містяться в диспозиції (санкції) норми права [29, c.405-418].

Встановлення юридичної основи справи (юридична кваліфікація фактичних обставин) включає:

1. Вибір галузі, підгалузі, інституту права і знаходження норми, яка може бути застосована до даного випадку. Не можна підганяти факти під гіпотезу обраної норми.

2. Перевірку дійсності тексту того акта, в якому міститься шукана норма, тобто встановлення офіційного тексту норми. Не можна посилатися на неофіційні тексти. Слід керуватися останньою редакцією офіційного видання закону з усіма змінами і доповненнями на день застосування норм права.

3. Аналіз норми з погляду її дії в часі, просторі і за колом осіб. Слід встановити:

а) чи діяла норма права в момент, коли відбувалися досліджувані обставини;

б) чи діє вона в момент розгляду конкретної справи;

в) чи діє вона на території, де розглядається справа;

г) чи поширюється вона на осіб, пов'язаних з цією справою.

При визначенні чинності закону в часі необхідно додержуватися правила: «Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи» (ст. 58 Конституції України).

При виявленні в процесі вибору норм протиріч або суперечностей змісту двох чи більше формально діючих норм необхідно дозволяти колізію норм у такий спосіб:

а) якщо норми мають різну юридичну чинність, то діє норма, що має більшу силу;

б) якщо норми мають рівну юридичну чинність, то діє норма, прийнята пізніше.

4. З'ясування змісту норми права. Необхідна перевірка, чи немає офіційного тлумачення норми. Якщо правотворчий орган видав нормативно-правовий акт, а потім — акт, у якому наводиться офіційне тлумачення, то таке тлумачення є обов'язковим для того, хто застосовує норму [68].

Недостатньо перевірити, чи було офіційне тлумачення. Пра-возастосовний орган має сам її тлумачити, тому що без тлумачення не можна застосовувати правову норму.

Всі зазначені дії є головними вимогами до застосування норм права і служать одній меті — правильній кваліфікації фактів, а відтак — зміцненню законності та правопорядку.

III. Вирішення справи і документальне оформлення ухваленого рішення.

Результат вирішення юридичної справи виражається в індивідуальному державно-владному велінні, розпорядженні, акті-документі, який називається правозастосовним актом. Правозастосовний акт може мати подвійну правову функцію:

1) юридичної констатації, тобто визнання існування певних фактів, їх правомірності (неправомірності), визнання того чи іншого права за даною особою або констатації у даній події факту правопорушення;

2) нового юридичного обов'язку, тобто після ухвалення рішення (а саме: накласти покарання, встановити обов'язок, здійснити певні дії у встановлений строк, передати майно, сплатити борг та ін.) необхідна додаткова діяльність, новий обов'язок компетентних органів щодо виконання рішення.

Не вдаючись до цитування автентичних роз’яснень щодо ролі наведених стадій у структурі правозастосовчої діяльності й синтезувавши, наскільки це можливо, підходи згаданих учених до її визначення, можна констатувати, що:

-установлення фактичних обставин справи полягає в з’ясуванні сутності й специфіки конкретної ситуації, яка потребує офіційної констатації або владного втручання.

-установлення фактичних обставин справи зазвичай здійснюється шляхом безпосереднього сприймання або одержання, розгляду й оцінки даних про фактичні обставини (доказування).

Вирішення справи передбачає офіційне визнання відповідності або невідповідності встановлених фактичних обставин справи передбачуваним юридичними нормами та визначення в зв’язку з цим юридичних наслідків, а в разі потреби – і гарантій їх забезпечення.

Проблема визначення змісту правозастосовчої діяльності вимагає хоча б побіжного розгляду питання стосовно форми, в якій об’єктивується зміст. Адже загальновідомо, що зміст і форма – явища нерозривно пов’язані й взаємозалежні: специфіка змісту зумовлює специфіку форми, а зміна форми зазвичай приводить до певних змістовних змін.

Елементарні явища характеризують з огляду лише на зовнішню форму їх вираження, натомість складні явища, до яких, безперечно, належить і правозастосовча діяльність, потребують диференціації форм на внутрішні й зовнішні. Внутрішньою формою вважають структуру складного явища, зовнішньою – спосіб його втілення в об’єктивній дійсності. “Подвоєння форми, – пише Д. Керімов, – полягає не в роз’єднаності “формалізованої” й “змістовної” форм, а в різних аспектах вираження однієї. По-перше, “рефлектована в саму себе” форма не стає змістом, а залишається формою, яка “створює” зміст шляхом внутрішньої організації субстанції. По-друге, “не рефлектована в саму себе” форма є не що інше, як зовнішня оболонка “рефлектованої в саму себе” форми. По-третє, “не рефлектована в саму себе” форма також не байдужа до змісту, оскільки виступає його зовнішнім виразом і тому від нього залежна” .

У теорії права наявні й альтернативні погляди на структуру правозастосовчої діяльності. Так, М. Александров та Ю. Ткаченко, окрім зазначених вище, виділяли такі стадії, як визначення юридичної сили нормативного акта й перевірка правильності його тексту; з’ясування змісту норми; тлумачення норми.

П. Недбайло вважав за потрібне додатково виокремлювати стадію фактичного виконання ухваленого рішення . Я. Михаляк пропонувала визнавати окремими стадіями не лише здійснення фактичних дій, спрямованих на забезпечення фактичної реалізації виданого акта, але й контроль за фактичним виконанням виданого акта правозастосування . Окрім того, на думку М. Авдюкова, М. Гурвича, П. Лупінської, П. Недбайла, В. Новицького та інших, установлення фактів та їх юридична кваліфікація мають розглядатись, як єдина стадія правозастосовчої діяльності[43,c.25] .

Пропозиції щодо визнання окремими стадіями перевірки правильності тексту нормативного акта, чинності й юридичної сили норм, казуального їх тлумачення тощо згодом зазнали обґрунтованої критики. В. Лазарев і Ю. Бро зокрема зазначали, що визнання цих дій окремими стадіями є безпідставним, оскільки їх не можна відокремлювати від вибору норм ані в часі, ані функціонально. Дійсно, щонайменше дивною виглядала б спроба обрати належну до застосування норму, не з’ясувавши попередньо її змісту чи не бувши певним щодо її чинності. Значно менш обґрунтованою й переконливою видається мені критика позиції тих авторів, які визнавали стадіями заходи з фактичної реалізації ухваленого рішення та подальший контроль за його виконанням. Ю. Бро, наприклад, зауважив, що за такою логікою суд, який ухвалив вирок, має сам етапувати засуджених до місць позбавлення волі, а відділи соціальногозабезпечення – розносити пенсії . В. Горшеньов та І. Дюрягін запропонували ad hoc концепцію “ступеневого” правозастосування, зазначивши, що в переважній більшості випадків правозастосовча діяльність завершується виданням індивідуального акта, а його виконання – то вже справа іншого суб’єкта правозастосування й наступного правозастосовчого провадження. “Для правильного розуміння змісту правозастосовчої діяльності, – писав І. Дюрягін, – слід розрізняти стадії логічної послідовності дій з видання окремого акта застосування права і стадії функціонального характеру, тобто етапи розгляду справи, які знаходять втілення в численних правозастосовчих актах і спрямовані на досягнення єдиного кінцевого результату, що зумовлений цілим рядом правових норм”.

Детальний і ґрунтовний аналіз відмінностей стадій логічної послідовності від функціональних стадій згодом був здійснений В. Горшеньовим, І. Бенедиком та іншими у фундаментальній праці “Теорія юридичного процесу”[67,c.20], що містить додаткову аргументацію на підтримку концепції “ступеневого” правозастосування. Згодом, очевидно, слушність розрізнення стадій логічної послідовності й функціональних стадій, а відтак – і концепції “ступеневого” правозастосування була визнана й П. Недбайлом .

Вищенаведена критична репліка Ю. Бро, проте, навряд чи виправдана: загальновідомо, що окремі правозастосовчі дії можуть здійснюватися різними суб’єктами, уповноваженими на правозастосування. Наприклад, С. Алексєєв зазначає, що “ на практиці застосування норм права в окремій юридичній справі зазвичай здійснюється декількома правозастосовчими органами (їх “ланцюжком”), що немов би передають справу “з рук до рук” . Тому судові, який ухвалив вирок, зовсім не обов’язково самому етапувати засуджених до місць позбавлення волі, а відділам соціального забезпечення – розносити пенсії.

Отже, складний порядок застосування норм права, як правило, складається з трьох стадій правозастосувальної діяльності:

1) встановлення фактичних обставин справи;

2) встановлення юридичної основи справи — вибір і аналіз юридичних норм (інакше: юридична кваліфікація фактичних обставин);

3) вирішення справи і документальне оформлення ухваленого рішення.

Копейчиков ще виділяє четверту стадію, яка полягає в прийнятті рі-шення по справі, яке знаходить своє закріплення у виданні правозастосовчо-го акта.

На цій стадії виробляється рішення по справі, яке юридично оформлюється виданням правозастосовчого акта, тоб­то індивідуального акта владного характеру (вирок, наказ, рішення і т. ін.), що встановлює права і обов'язки конкрет­них суб'єктів даного правовідношення. Отже, акти застосу­вання норм права виступають як один із засобів державного керівництва і, одночасно, як засіб вирішення конкретних юридичних справ. Таким чином, правозастосовчий акт ви­конує функцію індивідуального регулювання поведінки суб'єктів у конкретних правових відносинах.