Царина дослідження соціології права та її практичне значення

Соціологія права — відносно молода галузь науки про суспіль­ство, яка, проте, стрімко розвивається і демонструє блискучі успіхи в теоретичній та практичній площині.

 

• Сферу дослідження сучасної соціології права становить аналіз механізмів дії права та обґрунтування напрямів практичної діяльності щодо вдосконалення правотворчості та правозастосування, а також щодо зміцнення законності.

 

Ця наука вивчає закономірності дії права у їх емпіричній даності. Отже, вона в змозі формулювати емпірично перевірювані гіпотези стосовно того, як право впливає на соціальну дійсність і, навпаки, як соціальна дійсність впливає на право. А в такому разі соціологи цілком можуть претендувати на роль експертів у питаннях конкрет­ної правової політики.

Розвиток соціології права на емпіричному рівні розпочався приб­лизно у 60-ті роки XX ст. Вже перші дослідження переконливо про­демонстрували, що припущення, нібито правильно сформульований та офіційно виданий правовий припис сам по собі веде до окресле­них благих цілей, — небезпечна й навіть шкідлива ілюзія. Своїми емпіричними дослідженнями та теоретичними узагальненнями отри­маних результатів соціологи спростовують подібні ілюзії догматич­ної свідомості, доводячи на практиці, що вивчення ефективності дії правових інституцій та правових норм має не тільки навчити, як слід розумно використовувати право для досягнення окреслених соціаль­них цілей, але також об'єктивно інформувати про те, в який саме спосіб право повинне досягати поставлених цілей. Іншою важливою проблемою досліджень у галузі прикладної соціології права є проб­лема соціальних, економічних та політичних цінностей, що обслуго­вують певну правову систему та обслуговуються нею.

Теоретиками соціології права називають Е. Дюркгейма, М. Вебе­ра та Є. Ерліха (1862—1922), юриста з Чернівців, автора фундамен­тальної праці "Підстава соціології права". Важливий внесок у ста­новлення соціології права зробили також професор Московського університету С. Муромцев (1850—1910), професори Київського уні­верситету Б. Кістяківський (1868—1920) та Є. Спекторський (1873— 1951), петербурзький професор Л. Петражицький (1867—1931), німець­кий вчений Т. Гейгер, автор "Начал соціології права" та польські соціологи, послідовники Петражицького (М. Боруцька-Арктова, Є. Врублевський, Є. Турецький, В. Ланг, Є. Ланда, М. Лось, Г. Піон-та, Ф. Стундницький та ін.). Найвидатнішим представником соціо­логії права вважають американського вченого Р. Паунда (1870—1964), главу Гарвардської школи права.

Сьогодні лідируючі місця з проблематики соціології права посі­дають такі країни, як США (Дж. Скольник, Є. Шур та ін.), Італія (Г. Мартинотті, Є. Моріодо, А. Пагані, Р. Тревес та ін.), Німеччина (В. Каупен, X. Штайнер та ін.), Польща (А. Подгурецький та ін.), країни Скандинавії (В. Лундстедт, К. Олівекрон, А. Росе, Т. Сегерстедт та ін.), Франція (М. Гравитць, Ж. Карбоньє, Р. Пенто та ін.).

Факультет права університету Мацерата (Італія) та Європейський інститут соціології права (Франція) видають європейський щорічник з соціології права, а також проводять регулярні міжнародні сим­позіуми та конференції.

Щоб визначити предмет соціології права, треба з'ясувати, які го­ловні питання та завдання стоять перед соціологічним поясненням права. Передусім це питання про ґенезу поняття правової норми, ви­окремленої з інших соціальних норм, та про походження, диферен­ціацію й еволюцію способів нормотворчості (звичай, судова практи­ка, законодавство). Друга група питань стосується походження та розвитку соціально-правових і державних інституцій, правового ста­тусу колективних об'єднань та окремих особистостей у рамках гро­мадянського суспільства і держави. Ця група питань належить пере­важно до соціології політики, яка перебуває на стику загальної соціології та соціології права. Можна ще вказати на питання, пов'я­зані з ґенезою правової регламентації різних форм соціальної поведінки (релігійної, етичної, економічної, політичної), а також з розвитком юридичних норм та юридичної техніки.

Традиційне право не визнавало інших методів дослідження, крім формально-нормативістських. Тому вважалося, що соціологія не по­винна й не може вивчати право, а правова наука не зобов'язана вра­ховувати мінливу соціальну дійсність. Проте багато які вчені інтуї­тивно відчували, що правові явища утворюють цілісну систему зв'яз­ків, які відрізняються від інших груп соціальних явищ та у принципі можуть стати предметом спеціальних соціологічних і психологічних досліджень, але для цього необхідно уточнити поняття "цінність" та "норма".

Відомо, що поведінка людей передбачає наявність таких соціаль­них регуляторів, як цінності та норми, які не завжди формально зафіксовані, проте вони впливають на людину та ЇЇ поведінку. Крім того, цінності та норми, які стали фактами свідомості, не завжди ви­являють себе у поведінці (наприклад, релігійні та моральні цінності можуть облудно декларуватись, але від цього вони не стають ідей­ним стрижнем життєдіяльності особистості). Таким чином, цінності та норми часто-густо існують незалежно від поведінки окремих людей, хоча і входять складовою частиною до складного комплексу соціальної дійсності.

Ієрархії соціальних цінностей відповідає певна ієрархія норм. Нормативні системи, подібно до цінностей, можуть бути узгодженими між собою або просто співіснувати. Всередині кожної норматив­ної системи існує власна ієрархія.

Норми не завжди відповідають вчинкам. Щоб такі невідповід­ності не перетворилися на лавиноподібне наростання конфліктів, застосовуються певні санкції (від лат. sanctio — непорушна постано­ва; частина правової норми, в якій зазначають правові наслідки її порушення). Ефективність санкцій багато в чому залежить від ре­зультату конфлікту цінностей, спричиненого конфліктом потреб та інтересів.

Хоча правові норми властиві багатьом історично відомим дер­жавним утворенням, це не означає, що люди завжди та скрізь виз­навали їх. Ось чому наукове уявлення про право — порівняно недавній факт суспільної свідомості. Тому немає нічого дивного в тому, що сьогодні точаться палкі суперечки з приводу норм права, їхньої сутності. Сперечальників умовно можна поділити на дві ве­ликі групи. Представники однієї групи ототожнюють норми права з іншими соціальними нормами, інші не бажають бачити у нормах права нічого соціального у тому розумінні, що норми права є загальнолюдськими, а не прив'язаними до певних соціальних інтересів.

У разі ототожнення норм права із соціальними нормами мо­ральні або релігійні норми можуть виявитися "правовими". І тоді поняття "норма права" втрачає будь-яку специфіку.

Фундатор та глава Віденської нормативістської школи права, ре­дактор австрійської Конституції 1919 року, автор "Чистого вчення про право" Г. Кельзен (1881 — 1973) розглядав норми права як спе­цифічну соціальну техніку, мета якої полягає в тому, щоб примуси­ти людей дотримуватися бажаної соціальної поведінки. Іншими сло­вами, хоча Кельзен частково й визнає соціальний характер норм права, а проте обмежується суто формальним аспектом, вважаючи, що правові норми є незалежними від соціальної поведінки, яку вони приписують. Головний сенс теорії права полягає у вивченні логіки права, а не у соціальній зумовленості цієї логіки.

На противагу Кельзену багато які сучасні вчені вважають, що правова норма — це соціальна норма плюс специфічний юридичний момент, що підтверджують порівняльно-історичні дослідження пра­вознавців. Ці дослідження свідчать, що право як самостійна інсти­туція з'явилося тоді, коли сформувалися уявлення про форми влас­ності й відбувся процес диференціації раніше єдиних соціальних норм на релігійні, моральні, політичні тощо. Тоді ж виник і суд як особлива соціальна інституція, покликана реалізовувати правові норми для організації нормативних відносин у державних рамках.

Історично судове право було одним з важливих джерел права, хоча з часом суд дедалі більше ставав органом застосування, а не творення права. Проте творча роль судового права зберігається і в сучасних правових системах, оскільки деякі правові норми виника­ють у результаті розв'язання конкретного конфлікту судовою вла­дою. Судове рішення (прецедент; від лат. ргаесеdens (ргаесеdentis) — попередній; випадок, який мав місце раніше і є прикладом або вип­равданням для наступних подібних випадків) створює норму права тоді, коли воно надходить від високого судового органу (скажімо, Касаційний суд та Державна рада у Франції).

Найсучаснішою формою права є законодавство. Законодавче право знає безліч форм, до яких можуть бути віднесені одноосібні акти глави держави, парламентська законотворчість, урядовці декре­ти, інструкції державних служб тощо.

У процесі створення та утвердження права особливу роль відіграє його застосування, яке потребує відповідного тлумачення норми, оскільки застосування правових норм ніколи не було нейтральною та суто технічною операцією. У результаті тлумачень ми іноді отри­муємо додаткові норми, які можуть розширити, звузити чи змінити дію первинної норми.

Тлумачення передбачає, що юридичний сенс норм має бути точ­ним, а самі вони — взаємопов'язаними. Ці питання вивчає юридич­на екзегетика (від грецьк. ехеgetikos — тлумачний), яка послугову­ється методами, що застосовуються в історичній науці та філології, оскільки має справу з прецедентами та документами-текстами. Що стосується останнього, то юрист повинен уміти правильно вибирати та оцінювати значення відповідних термінів. Тому судді змушують законодавців ретельно та з максимальною відповідальністю підходи­ти до визначення вживаних термінів.

Крім філологічного тлумачення, в юридичній науці та практиці використовують і логічні методи (індукцію, дедукцію). Наприклад, за допомогою дедукції інтерпретатор (екзегет, тлумач) виводить із загальної норми всі конкретні випадки, які вона здатна охопити. Застосовуючи індукцію, юрист з норми, призначеної для розв'язан­ня конкретного випадку, виводить загальний принцип.

Як відомо, різноманітність логічних систем не вичерпують ті зав­дання та проблеми, які стоять перед математикою чи технікою. Логічному аналізові доступні й інші сфери раціональної людської діяльності. Свого часу представники логічного позитивізму, який оформився у 20-ті роки XX ст. і який характеризують інтенсивні логіко-методологічні дослідження, загострили увагу на таких тради­ційних для філософії та логіки поняттях, як "можливість", "ймовір­ність", "дійсність", "необхідність", "випадковість" тощо, тим самим стимулювавши розробку не тільки питань загальнометодологічного характеру, а й власне логічної проблематики під егідою так званої модальної логіки. (Слово "модальність" походить від лат. modus (міра, спосіб). За допомогою слова "модальність" у логіці та граматиці поз­начають певний спосіб відношення суб'єкта висловлювання до предмета висловлювання.) У модальній логіці вивчають такі мірку­вання, до складу яких входять вирази, аналогічні словам "необхід­но", "можливо", "випадково" тощо. Ці логічні константи називають модальностями, або модальними операторами.

Одним з важливих розділів сучасної модальної логіки є так зва­на деонтична логіка, яка вивчає вирази типу "обов'язково", "дозво­лено", "заборонено" тощо. У деонтичній логіці слово "необхідно" використовують у розумінні "належно", а слово "можливо" — у розу­мінні "допустимо". У контекстах, де має місце така смислова транс­формація слів "необхідно" та "можливо", "належно" та "допустимо", ми зазвичай маємо справу з моральними або юридичними належнісністями, з допустимістю тих чи тих дій, вчинків.

У передісторії сучасної деонтичної логіки виокремлюють дві головні традиції. Одна з них пов'язана з ім'ям німецького філософа Г. В.Лейбніца (1646—1716), інша стосується праць відомого англій­ського філософа та юриста Й. Бентама (1748—1832). Головні ідеї деонтичної логіки вперше передбачив саме Лейбніц, який ще 1672 р. заявив про так звані модальності права. Під останніми він розумів деонтичні категорії "обов'язково", "дозволено", "заборонено" та "байдуже".

Саме модальна логіка й стала логічним базисом сучасної теорії права. Пояснюється це не стільки розширенням сфери логічного аналізу, скільки неможливістю ототожнювати право із законом як об'єктом, документально зафіксованим у відповідній мовній формі. Якщо таке ототожнення здійснити, то, на думку вчених, кваліфі­кація юриста вичерпуватиметься його вмінням записувати або зачи­тувати текст закону без помилок. Проте закон може містити понят­тя, точний смисл яких не завжди очевидний. Крім того, у законо­давстві трапляються протиріччя, які перешкоджають ефективному застосуванню законів. Отже, закони у таких випадках потребують коментарів, а тут без апробованого логічного інструментарію не обійтися. Все це наводить на думку, що поняття права потребує кри­тичного ставлення до закону. Критика має бути конструктивною не тільки по суті, а й за формою, тобто за своєю логічною раціональ­ністю. Ось чому юридична наука, яка займається питаннями теорії права, має добре володіти сучасним логічним апаратом, і апаратом модальної (деонтичної) логіки зокрема.

Доволі часто юридичні проблеми розв'язують не за рахунок ви­користання перевірених наукових інструментів, які дають змогу встановити об'єктивну істину, а у результаті суперечок між предс­тавниками різних соціальних груп, які обстоюють свої групові або класові інтереси, свою "правду". У такому разі перемагає та "прав­да", яка має більше впливових прихильників, тобто проблему роз­в'язують за рахунок вольових зусиль. Тому вчені охочіше говорять не про науку, а про юридичну догматику, підкреслюючи тим самим переважання ціннісних чинників над чинниками об'єктивними. Тут надійною підмогою для юридичної науки має бути соціологія права, яка аналізує за допомогою достатньо об'єктивних методів ціннісні чинники для розвитку власної наукової самосвідомості. Це фактич­но визнає й такий західний фахівець з теорії права, як К. Адомайт, розвиваючи свою теорії вірогідності догматичних висловлювань про право.

Будь-яке догматичне судження, на думку Адомайта, має певну величину вірогідності або рівень ймовірності його прийнятності. Цю величину можна визначити шляхом опитування (фактичного або мисленнєвого, що спирається на відповідні публікації). Наприклад, можна запропонувати ста випадково вибраним юристам схвалити або заперечити певне судження з правового питання. Величину віро­гідності (/) визначають за формулою:

де у — кількість голосів "за", а « — кількість голосів "проти". У діль­никові стоїть сума їх, а не 100, оскільки частина опитаних може ут­риматися від відповіді.

Звичайно, зауважує Адомайт, величина вірогідності ні до чого не зобов'язує суддю, який, не знаходячи відповідей у законі, має чини­ти передусім згідно зі своєю совістю, а ця совість може підказати інше рішення порівняно з тим, яке має більшу величину вірогідності. Однак практика показує, що нехтування рекомендаціями дог­матики призводить до судових помилок.

Суддя як інтерпретатор закону не ставить за мету негайно й точ­но з'ясувати намір законодавця, виражений у тексті закону. Він з'ясо­вує, як узагалі можна зрозуміти текст закону, тому переважно пос­луговується модальними та оцінними судженнями у своїй інтерпре­тації закону. Питання про те, якими змістовними (неформальними) критеріями слід керуватися для тлумачення закону, належить до царини питань політики права. А юридичний метод дає відповідь тільки на питання про те, які операції необхідно здійснити, щоб врахувати усі обставини для вибору оптимального рішення. Сюди входять:

(1) ретельне вивчення тексту закону;

(2) аналіз термінів у контексті певного законодавства;

(3) встановлення мотивів прийняття закону;

(4) вивчення думок, висловлених у літературі та судовій прак­тиці;

(5) вивчення відповідної літератури та судової практики;

(6) апробована догматична інтерпретація;

(7) аналіз соціальних наслідків догматично допустимих рішень;

(8) прогнозування рішення суду;

(9) аналіз судової промови з обґрунтуванням рішення в інтере­сах однієї зі сторін (адвокатом чи прокурором);

(10) складання проекту судового рішення;

(11) аналіз прийняття рішення;

(12) аналіз окремої думки судді.

Один з провідних представників англо-американської правової думки Р. Дворкін розглядає право як систему принципів інтерпре­тації законотворчості та судових процедур. Що стосується останньо­го, то суддя зазвичай не може просто застосовувати закон або поси­латися на який-небудь прецедент. Він повинен завжди конкретизу­вати норму в контексті принципів, актуальних у певній ситуації, й давати змістовну інтерпретацію цих принципів з урахуванням попе­редньої практики їх витлумачення. За словами Дворкіна, право — це передусім витлумачення. У зв'язку з цим він висуває свою програму витлумачення, яка пов'язує право з політикою та політичною морал­лю. Згідно з цією програмою обов'язковість прийняття судових

рішень з урахуванням попереднього досвіду аналогічних або спорід­нених рішень забезпечує їх передбачуваність та формальну корект­ність, а це гарантує рівність прав та обов'язків, що створює у сус­пільстві сприятливіший клімат і підвищує рівень моральної легітимованості (від лат. lеgіtіmиs — законний; легітимація — визнання або підтвердження законності якогось права, повноваження) політики.

У реальному житті брак доказової сили суджень про право ком­пенсує авторитет суду, який сам не доводить, а тільки визнає право. Суд є останньою інстанцією, яка встановлює право у конкретній су­перечці, а не у сфері теоретичних словесних змагань з юридичної проблематики. Догматика і судова практика доповнюють одна одну, оскільки не можуть замінити одна одну. При цьому вони зазнають певного впливу громадської думки, а також тиску з боку соціальних груп та владних структур.

Юридичне тлумачення завжди має певний соціальний сенс, оскільки інтерпретатор не може працювати ізольовано від умов суспільного життя, не може повністю абстрагуватися від тих суспіль­них відносин, які регулює певна норма. Це особливо добре демон­струє витлумачення норм конституційного права, коли просто не можна абстрагуватися від існуючого політичного режиму. Юридич­на наука пізнає правові явища з точки зору констатації, класифікації та систематизації юридичних норм, правових інституцій, структур, правопорядків. Правові явища привертають до себе увагу філософів та соціологів. Наприклад, юридична соціологія (соціологія права) намагається з'ясувати причини існування тих чи тих правових норм, пов'язати їх з певними соціальними цінностями, потребами, а також встановити ґенезу матеріальних та духовних чинників розвитку пра­восвідомості, спадкоємність правових інституцій та систем.

У сучасному світі право стає однією з найважливіших систем соціального управління, завдяки якій здійснюється планомірний та цілеспрямований вплив суб'єкта управління на суспільні відносини. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває питання про ефек­тивність права як в юридичному аспекті (відповідність поведінки людей правовим нормам цієї поведінки), так і в соціальному (досяг­нення соціальних результатів, які не належать безпосередньо до сфе­ри правового регулювання). Досягнення такої ефективності немож­ливе без соціологічного вивчення соціальної дії права, ролі права у формуванні суспільної психології, думок, переконань, які не тільки засуджують протиправну поведінку, а й стимулюють зростання соціально-правової культури та активності.

На відміну від власне юридичного підходу до питання про меха­нізм дії права соціологічний підхід передбачає дослідження не стіль­ки юридичного, скільки фактичного боку соціальних процесів, регульованих цим механізмом.