Приказ министра обороны Российской Федерации 36 страница

В зависимости от правовой природы полученного результата в отношении его права за субъектом могут быть закреплены, оформлены в рамках таких наиболее используемых правовых институтов, как авторское право и патентное право. Кроме этого, права на результат могут быть закреплены не только законодательными средствами, но и мерами организационного характера, позволяющими осуществить сохранение в тайне полученных результатов. Статья 139 ГК РФ определяет служебную и коммерческую тайну: а) если информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности; б) к ней нет свободного доступа на законном основании; в) обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Лица, незаконными методами получившие информацию, составляющую служебную и коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную и коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том числе контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору.

В содержании государственных контрактов условие о конфиденциальности оформляется отдельным соглашением, в котором указывают состав, объем сведений, признаваемых конфиденциальными, документы, в которых такие сведения содержатся, срок неразглашения сведений.

Отнесение сведений к конфиденциальным, разработка способов предотвращения несанкционированного доступа к таким сведениям должны осуществляться руководством военной организации. Если полученные результаты могут относиться к сведениям, составляющим государственную тайну, принимаются меры к их засекречиванию.

Авторским правом охрана предоставляется объектам, которые неповторимы разными лицами независимо друг от друга. Это научное, литературное, художественное произведение, представляющее собой систему идей, образов, символов, выраженную в какой-либо объективной форме (письменной, устной, звуко-, видео- и т. д.). С помощью авторского права охрана предоставляется только форме выражения результата интеллектуальной деятельности. Содержание произведения, тема, сюжет, концепция и т. п. юридически безразличны.

Объекты патентного права по своей природе объективно повторимы, т. е. могут быть созданы разными лицами независимо друг от друга. Поэтому патентное право предоставляет правовую охрану существу, содержанию результата, если результат отвечает установленным законом условиям (условия патентоспособности). Права на объекты патентного права у их обладателей возникают только после официального признания этого права компетентным органом, после проведения им соответствующей проверки заявленного объекта: установление первенства (приоритета) за лицом, заявившим этот объект, при условии новизны заявленного объекта и проверки других условий патентоспособности.

Рассмотрим содержание правовой работы, связанной с приобретением прав на результаты интеллектуальной деятельности.

§ 1. Авторское право

Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г. № 5351-I (в редакции Закона от 20 июля 2004 г.) (далее — Закон об авторском праве) регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, искусства, литературы (авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного вещания (смежные права).

Авторское право распространяется на произведения независимо от их назначения и достоинства, как на обнародованные, так и необнародованные произведения, если: а) произведение является результатом творческой деятельности; б) произведение существует в объективной форме. При этом авторское право не распространяется на материальный носитель, в котором произведение выражено. Право владения материальным объектом не влечет передачи каких-либо авторских прав на произведение.

Объекты авторского права. В соответствии со ст. 7 Закона об авторском праве объектами авторского права являются:

— литературные произведения, включая программы для ЭВМ. Например, это различные публикации в журналах, газетах Министерства обороны Российской Федерации, учебные издания по заданию военных организаций, сборники научных трудов, отчеты о научных исследованиях, альбомы, буклеты, сборники, базы данных и т. п.;

— музыкальные, хореографические, аудиовизуальные произведения, произведения живописи и другие произведения (например, музыкальные произведения военных оркестров, ансамблей песни и пляски армии и флота, драматических театров и других творческих коллективов); кино-, теле-, видеофильмы, фотоматериалы, выпускаемые Министерством обороны Российской Федерации, произведения изобразительного искусства военных художников;

— производные произведения (переводы, аннотации, рефераты, резюме, обзоры и другие произведения науки, литературы и искусства); сборники (энциклопедии, базы данных, антологии) и другие составные произведения, представляющие собой по подбору и расположению материалов результат творческого труда. Производные и составные произведения охраняются авторским правом независимо от того, являются ли объектами авторского права произведения, на которых они основаны или которые они включают.

Не являются объектами авторского права официальные документы: законы, судебные решения, приказы, директивы, распоряжения и иные тексты законодательного, административного, судебного характера, а также их официальные переводы, поскольку они обращены к неопределенному кругу лиц, с обязательным для них применением и исполнением этих актов. По этой же причине не являются объектами авторского права государственные символы и знаки. Произведения народного творчества также не являются объектом авторского права из-за неопределенности субъекта этого права — народ. Сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер, правовой охране не подлежат. Однако комментарии о событиях и фактах, так же, как и комментарии законов и других документов официального характера, являются объектом авторского права.

Субъекты авторского права. Ими являются автор — физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение, либо соавторы, если произведение создано совместным творческим трудом двух или более лиц, независимо от того, образует произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, имеющих самостоятельное значение, каждая из которых может быть использована независимо от других частей этого произведения (нераздельное и раздельное соавторство[139]). Автор и соавтор являются первоначальными носителями авторского права. Другие лица — работодатель, заказчик, правообладатель являются производными носителями авторского права на произведение, которое переходит к ним от автора по закону или договору.

Возникновение авторского права. Согласно ст. 9 Закона об авторском праве авторское право возникает в силу факта создания произведения, не требуется его специальной регистрации, иного специального оформления или соблюдения формальностей. Автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, при отсутствии доказательств иного. Автору принадлежат личные неимущественные и исключительные (имущественные права) на произведение. Содержание исключительных прав на произведение приведено в ст. 16 Закона об авторском праве. Это право на воспроизведение, распространение экземпляров произведения, право на перевод, переработку и другие права. Если экземпляры правомерно опубликованного произведения введены в гражданский оборот посредством их продажи, то допускается их дальнейшее распространение без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения. Авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. Личные неимущественные права охраняются бессрочно.

Обстоятельства создания произведения. Произведение может быть создано автором по собственной инициативе (инициативное произведение), а может быть создано в порядке выполнения автором служебных обязанностей или служебного задания работодателя — служебное произведение (ст. 14 Закона об авторском праве). Автору служебного произведения, так же, как и автору инициативного произведения, принадлежат личные неимущественные права: право авторства; право на имя; право на защиту произведения от всякого искажения или посягательства, за исключением права на обнародование или права разрешать обнародовать произведение, включая право его отзыва. Автор служебного произведения реализует право на обнародование при передаче произведения работодателю и отозвать, запретить его обнародование не имеет права. Названные правомочия реализовывает сам работодатель как преемник автора на основе закона.

Исключительные права на служебное произведение принадлежат лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях (работодателю), если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное.

Например, при выполнении государственного оборонного контракта служебные отношения устанавливаются между исполнителем (сторона контракта), который является работодателем для непосредственного исполнителя (инженера, конструктора, ученого), и заказчиком. Если контрактом предусмотрено, что все права на научные результаты принадлежат заказчику, то полученные исполнителем права как права на служебное произведение подлежат передаче заказчику.

Правовая работа в отношении правовой охраны произведений связана прежде всего с выявлением служебных произведений, поскольку за каждый вид использования служебного произведения работодатель выплачивает автору вознаграждение, размер и порядок выплаты которого устанавливаются договором между автором и работодателем. Вместо заключения договоров индивидуально с каждым автором положения о размере и порядке выплаты вознаграждения могут быть изданы отдельным приказом либо содержаться в коллективном трудовом договоре. При недостижении соглашения между сторонами можно руководствоваться, например, постановлением Правительства Российской Федерации «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства» от 21 марта 1994 г. № 218 и другими аналогичными постановлениями.

Порядок выплаты авторского гонорара в газетах и журналах Министерства обороны Российской Федерации определяет приказ министра обороны Российской Федерации «О размере и порядке расходования сумм авторского гонорара в газетах и журналах Министерства обороны Российской Федерации» от 7 мая 1993 г. № 248. Приказом министра обороны Российской Федерации 1993 г. № 510 утверждены «Временные правила применения авторского права на служебную литературу и финансовое обеспечение издательской деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации по выпуску служебной литературы».

Следует отметить, что работодатель обладает исключительным правом использовать произведение только в той форме, в которой оно создано в рамках выполнения работником служебного задания, и для осуществления работодателем своих функций. Исключительное право на использование произведения в других формах принадлежит его автору, и уже работодатель обязан заключить договор на использование произведения.

Таким образом, содержанием правовой работы, связанной с оформлением прав на результаты интеллектуальной деятельности, права на которые охраняет институт авторского права, является в основном работа по заключению договоров с авторами о выплате им вознаграждения, а также заключение с третьими лицами договоров на использование ими произведений, созданных как служебные. Закон об авторском праве специальных видов авторских договоров не предусматривает. Необходимо только, чтобы договор на использование или создание произведения содержал те существенные условия, которые предусмотрены в ст. 31 Закона об авторском праве, и соответствовал ст. 432 ГК РФ. Это условия: о предмете договора (характеризуется произведение); о способах использования произведения (перечисляются конкретные права, указанные в ст. 16 Закона об авторском праве, которые автор или его преемник передают по договору, а также объем передаваемых прав — исключительные или неисключительные. Права, передаваемые по авторскому договору, считаются неисключительными, если в договоре не предусмотрено иное, — п. 4 ст. 30 Закона об авторском праве). Далее указывают срок и территорию, на которые передается право; размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения (процент от дохода за способ использования либо фиксированная сумма от установленного в договоре максимального тиража), порядок и сроки его выплаты.

Особенности правовой работы с объектами авторского права связаны, прежде всего, с необходимостью осуществлять регистрацию прав на программу для ЭВМ и базы данных.

Особенности правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных. Статья 12 Закона Российской Федерации «О правовой программе для электронных вычислительных машин и баз данных» от 23 сентября 1992 г. № 3523-I (в редакции от 2 ноября 2004 г. № 127-ФЗ) (далее — Закон о программах для ЭВМ и базах данных) дает определение программы для ЭВМ и базы данных. Программа для ЭВМ — это объективная форма представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования электронных вычислительных машин (ЭВМ) и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, а также подготовительные материалы, полученные в ходе ее разработки, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

База данных — это объективная форма представления и организации совокупности данных (статей, расчетов), систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.

Согласно ст. 7 Закона об авторском праве и ст. 2 Закона о программах для ЭВМ и базах данных авторское право на программу для ЭВМ распространяется как на произведение литературы. Базы данных относятся к сборникам, составным произведениям.

В отношении программы для ЭВМ и базы данных их авторы обладают также личными неимущественными и исключительными (имущественными) правами, предусмотренными Законом об авторском праве и Законом о программах для ЭВМ и базах данных.

Статья 12 Закона о программах для ЭВМ и базах данных при закреплении исключительных прав за субъектом отношений учитывает обстоятельства создания программы и базы данных. Исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных, созданные работником (автором) в связи с выполнением трудовых обязанностей или по заданию работодателя, принадлежит работодателю, если договором между ним и работником (автором) не предусмотрено иное.

Если программа для ЭВМ или база данных созданы при выполнении работ по государственному контракту для федеральных нужд (например, оборонный заказ), исключительное право принадлежит исполнителю, если государственным контрактом не установлено, что это право принадлежит Российской Федерации, от имени которой выступает государственный заказчик.

Помимо формы выражения программы и базы данных, правовую охрану которой предоставляет авторское право, особую ценность представляет их содержание. Закон о программах для ЭВМ и базах данных наделяет обладателя правами на программу или базу данных, правом на их регистрацию по своему желанию, за исключением программ и баз данных, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (ст. 13).

Регистрация программы для ЭВМ и базы данных носит идентификационный или доказательственный характер на случай возникновения спора о правообладателе программы или базы данных. Порядок регистрации — уведомительный или явочный.

В соответствии со ст. 13 Закона о программах для ЭВМ и базах данных и Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию программы для ЭВМ и заявки на официальную регистрацию базы данных[140] заявка на официальную регистрацию программы для ЭВМ или базы данных должна относиться к одной программе или базе данных.

Заявка должна содержать следующие документы: в одном экземпляре заявление на официальную регистрацию установленной формы и депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ и базу данных; документ, подтверждающий уплату пошлины; реферат в 2 экземплярах.

В заявлении на бланке установленной формы указывают правообладателя, автора (если он не отказался быть указанным в качестве такового), их местонахождение (местожительство), а также иные сведения в соответствующих графах заявления.

Депонируемые материалы в объеме до 70 страниц (для программы) и до 50 страниц (для базы данных) представляются в сброшюрованном или прошитом виде с указанием количества прошитых и пронумерованных страниц на подписанной правообладателем наклейке, скрепляющей концы прошивочной нити на оборотной стороне последнего листа. На титульном листе указываются название объекта, все авторы и правообладатель, а также может быть указан знак охраны авторских прав, если программа (база данных) уже используется.

В целях идентификации регистрируемой программы допускается включать в заявку материалы, полученные в ходе разработки программы, а также порождаемые программой аудиовизуальные отображения в любой визуально воспринимаемой форме (фотографии, рисунки, распечатка изображения, кассеты).

В целях идентификации базы данных указывают принципы систематизации и организации содержащихся в базе данных (структурная схема базы данных, структурная схема словарей, документов, отчетов).

Реферат предназначен для последующей публикации в официальном бюллетене, содержит название программы или базы данных, наименование заявителя, дату создания, назначение, область применения, функциональные возможности, основные технические характеристики, язык программирования, тип реализующей ЭВМ.

В соответствии с Положением о регистрационных сборах за официальную регистрацию программ для электронных вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров и Положения о регистрационных сборах за официальную регистрацию программ для электронных вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем» от 12 августа 1993 г. № 793 (в редакции от 4 июля 2003 г.), за осуществление действий, связанных с официальной регистрацией программ для ЭВМ, баз данных, взимаются регистрационные сборы. Заявочные документы укомплектовывают подлинным платежным документом, подтверждающим оплату регистрационного сбора только за подачу заявки. Остальные платежные документы представляются по мере рассмотрения заявки.

Заявку на регистрацию подают в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам[141] в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» от 16 июня 2004 г. № 299. Рассмотрение заявки осуществляется в 2-месячный срок в целях проверки наличия необходимых документов и их соответствия установленным требованиям. По результатам проверки заявителю направляется запрос отсутствующих или исправленных материалов заявки на регистрацию. Заявитель наделен правом вносить исправления, дополнения, уточнения в заявку путем подачи соответствующих заменяющих листов и заявления.

В случае непредставления заявителем ответа на запрос в установленный срок или непредставления просьбы о продлении срока для ответа заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется по истечении 4 месяцев с даты направления запроса.

При положительном результате рассмотрения заявки программа для ЭВМ или база данных вносится в Реестр программ для ЭВМ или Реестр баз данных, правообладателю направляется уведомление об официальной регистрации и выдается свидетельство об официальной регистрации после уплаты всех регистрационных сборов. Значение регистрации — задокументировать права на программу для ЭВМ или базу данных на случай спора, а также уведомить потенциальных пользователей путем публикации сведений в официальном бюллетене.

В отличие от других объектов авторского права договоры о передаче исключительного права (полной или частичной) на программу для ЭВМ или базу данных могут быть в соответствии с п. 5 ст. 13 Закона о программах для ЭВМ и базах данных зарегистрированы в Роспатенте. Содержание таких договоров аналогично авторскому договору на использование произведения литературы. В соответствии с гл. IV Правил регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных[142] (приказ Роспатента от 29 апреля 2003 г. № 64) регистрацию договора осуществляют при наличии в его содержании следующих условий: объем и способ использования; размер и порядок выплаты вознаграждения; срок действия договора. На регистрацию подают: заявление и договор, документ об уплате пошлины. Если договор содержит положения о полной передаче прав, прилагают все экземпляры свидетельств об официальной регистрации программ для ЭВМ или базы данных. В официальном бюллетене указывают дату и номер регистрации и стороны договора.

Регистрация носит доказательственный характер. Сведения о регистрации считаются достоверными до тех пор, пока не доказано обратное.

§ 2. Патентное право

Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1993 г. № 3517-I (в редакции Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» от 7 февраля 2003 г.)[143] регулирует отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Объекты патентного права.В соответствии со ст. 4 Патентного закона изобретение — это техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо (условия патентоспособности).

Каждый объект изобретения должен быть охарактеризован признаками, указанными в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение[144], позволяющими однозначно определить объект, к которому относится техническое решение.

В соответствии со ст. 5 Патентного закона в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезная модель соответствует условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Для характеристики полезной модели используют признаки, аналогичные признакам объекта изобретения — устройства[145]. Однако это самостоятельный объект патентного права, отличие которого от изобретения заключается в порядке оформления патентных прав на него. Патентная экспертиза полезной модели — явочная, и вся процедура проверки заканчивается стадией формальной экспертизы, в отличие от изобретения, для которого патентная экспертиза отсрочено проверочная и состоит из двух стадий — формальной и по существу (может быть проведена только по ходатайству заявителя или заинтересованных лиц)[146].

Согласно ст. 6 Патентного закона в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид (например, внешний вид оружия или военной техники). Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если оно является новым и оригинальным. В Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец[147] приводятся виды промышленных образцов и признаки, которыми они характеризуются.

Патентный закон в п. 3 ст. 4 перечисляет результаты, которые не могут охраняться в качестве изобретения. К ним относятся:

1) решения, имеющие не технический характер: научные теории и математические методы; методы организации и управления хозяйством; условные обозначения, расписания, правила; методы выполнения умственных операций и т. п.;

2) решения, охраняемые другим законодательством: сорта растений и породы животных[148]; топологии интегральных микросхем[149]; алгоритмы и программы для вычислительных машин[150];

Полезными моделями не охраняются (п. 2 ст. 5 Патентного закона): решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей[151]; топологии интегральных микросхем.

В качестве промышленного образца не подлежат правовой охране объекты, указанные в п. 2 ст. 6 Патентного закона: объекты, обусловленные исключительно технической функцией изделия; объекты архитектуры (кроме малых архитектурных форм); промышленные гидротехнические и другие стационарные сооружения; объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобным веществ.

Не предоставляется правовая охрана изделиям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали (п. 3 ст. 4; ст. 5; п. 2 ст. 6 Патентного закона). Очевидно, законодатель исходит из области назначения и применения изобретения. Например, любое оружие негуманно, однако новые виды оружия продолжают патентовать. Законодательно предполагается применение оружия в целях безопасности общества и в интересах общества, под контролем, законодательно определенным.

Наиболее существенное значение для создания новых образцов вооружения и военной техники имеют изобретения. Прежде всего, потому, что полезные модели имеют менее надежную правовую охрану: без проверки соответствия условиям патентоспособности; упрощенный порядок получения охранного документа — патента со сроком действия 5 лет.

Далее, хотя и не исключается правовая охрана внешнего вида новых образцов оружия и военной техники, промышленного образца, однако сущность промышленного образца связана с эстетическими и эргономическими его особенностями. Срок его охраны — 10 лет. Поэтому рассмотрим содержание правовой работы по приобретению прав на изобретения военного назначения. При необходимости предложенный общий подход может быть применен и для приобретения прав на полезную модель и на промышленный образец.

Приобретение прав и содержание прав на изобретение зависят от вида изобретения, поскольку понятие изобретения как технического решения не однородно и является родовым понятием. Изобретение можно подразделить на виды, каждый из которых имеет особенности правовой охраны, определенные законодательством. В системе видов изобретений российского законодательства можно назвать изобретения в зависимости от приведенных ниже классифицирующих критериев.

В зависимости от объекта изобретения различают: устройство, способ, вещество и т. д., поскольку каждый вид должен быть охарактеризован признаками, указанными в законодательстве только для данного конкретного объекта, в целях идентификации объекта изобретения для его патентной экспертизы, а это, в свою очередь, находит отражение в описании и формуле заявки на изобретение для каждого из объектов.

В зависимости от обстоятельств создания изобретения ст. 8 Патентного закона разграничивает все изобретения на две группы. Инициативное изобретение — созданное по инициативе автора. Служебное изобретение (полезная модель, промышленный образец) — созданное работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Право на получение патента на служебное изобретение (полезную модель, промышленный образец) принадлежит работодателю, если договором между ним и работником (автором) не предусмотрено иное.

Следует отметить, что Патентный закон формулирует критерии служебного изобретения (полезной модели, промышленного образца), аналогичные критериям служебного произведения — объекта авторского права, без учета того, что изобретения создаются работником на основе опыта, знаний, информации, полученной от работодателя, и с использованием его технических средств[152]. Не случайно одно из условий патентоспособности изобретения — это промышленная применимость. Для проверки решения, созданного работником, требуются оборудование и материалы работодателя. Поэтому критерии отнесения изобретения (полезной модели, промышленного образца) к служебному должны содержать не только конкретное задание работодателя, но и сведения об использовании работником информации, опыта, знаний, материальных и технических средств работодателя; их целесообразно сформулировать в коллективном трудовом договоре либо в положениях, регламентирующих должностные обязанности.

Среди служебных изобретений следует выделять изобретения, созданные при выполнении работ по государственному контракту (ст. 9.1 Патентного закона). Право на получение патента на изобретение (полезную модель, промышленный образец), созданное при выполнении работ по государственному контракту для федеральных государственных нужд, принадлежит исполнителю, если государственным контрактом не установлено, что это право принадлежит Российской Федерации, от имени которой выступает государственный заказчик. Если патент получен не Российской Федерацией, патентообладатель по требованию государственного заказчика обязан предоставить указанному им лицу неисключительную безвозмездную лицензию на использование изобретения (полезной модели, промышленного образца) в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для федеральных государственных нужд. Таким образом, исполнитель приобретает право на изобретение, созданное по государственному контракту, как права на служебное изобретение и в зависимости от содержания контракта может оставить эти права за собой или передать их Российской Федерации в лице заказчика.