Раздел I. Производство в суде первой инстанции
ет, что судебное решение является индивидуальным регламента-торомобщественных отношений, с помощью которого устраняется спорность или неопределенность в правовом положении объектов и субъектов материальных правоотношений. В результате воздействия судебного решения (и в этом качестве оно рассматривается как юридический факт) на материальное правоотношение последнее приобретает необходимую определенность и устойчивость. Например, согласно ч. 1 ст. 35 ЖК РФ в случае прекращения у гражданина права пользования жилым помещением на основании решения суда данный гражданин обязан освободить соответствующее жилое помещение (прекратить пользоваться им).
Во-вторых, судебное решение имеет правообеспечительныйхарактер, потому что обеспечивает надлежащую реализацию субъективных прав и юридических обязанностей на основе властно-принудительной деятельности суда. Вследствие этого судебное решение представляет собой акт защитынарушенных или оспоренных субъективных прав, свобод и законных интересов субъектов материальных правоотношений. В-третьих, будучи правоприменительным и правообеспечительным актом государства, судебное решение оказывает воспитательноеи превентивное воздействиена граждан и организации — участников материальных правоотношений.
Судебное решение должно отвечать определенным требованиям.Поскольку оно, как правоприменительный и правообеспечительный акт государства в лице суда, основывается на фактахи применяемых к ним нормах права,к нему предъявляются два непременных требования — законностии обоснованности.Законность и обоснованность являются основными и обязательными качествами судебного решения как акта правосудия, что непосредственно закреплено в самом законе, а именно в ч. 1
конституционных основаниях гражданского судопроизводства // Современная доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства: теория и практика. Краснодар; СПб., 2004. С. 105. С такой трактовкой трудно согласиться. Функция суда как правоприменительного органа не меняется и в этих случаях, поскольку при рассмотрении и разрешении дел об оспаривании нормативных правовых актов суд применяет те конституционные и федеральные нормы, которые содержат запрет на нарушение субординации правовых актов,образующих в своей совокупности правовую систему РФ (см., например, ч. 1, 4 ст. 15, ч. 3 ст. 90, ч. 2 ст. 120 Конституции РФ; ч. 3 ст. 5 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации»; ст. 3 ГК РФ; ст. 6, 7 НК РФ).
Глава 3. Постановления суда первой инстанции 231
ст. 195 ГПК РФ1. В соответствии с указанной нормой «решение суда должно быть законным и обоснованным». Юридическое содержание этих понятий раскрывается в ст. 362—364 ГПК РФ, а также в п. 2 и 3 постановления Пленума ВС РФ «О судебном решении».
Законность2судебного решения означает, что оно принято в полном соответствии с нормами материального права и при точном соблюдении норм процессуального права,которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применениив необходимых случаях аналогии закона или аналогии права(п. 2 вышеуказанного постановления Пленума ВС РФ).
Таким образом, понятие законности судебного решения включает два элемента: а) правильное применение судом норм материального права и б) строгое соблюдение судом норм процессуального права. В свою очередь, каждый из этих элементов включает возможность применения судом аналогии материального или процессуального закона либо права. Поэтому суд обязан указать в мотивировочной части судебного решения не только материальный закон, примененный к данным правоотношениям, но и процессуальные нормы, которыми он руководствовался (ч. 4 ст. 198 ГПК РФ, п. 4 постановления Пленума ВС РФ «О судебном решении»).
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 362 ГПК РФ решение признается незаконным в случае нарушенияили неправильного применениянорм материального и (или) процессуального права. Под нарушением или неправильным применением норм материального права
1 В гражданско-процессуальной доктрине сформулированы также иные тре
бования, которым должно отвечать судебное решение. Имеются в виду полно
та, определенность, безусловность, справедливость, убедительность, достовер
ность. См., например: Гурвич М. А. Решение советского суда в исковом произ
водстве. С. 72—83; Советский гражданский процесс / Под ред. А. Ф. Клейнмана.
С. 214—215; Мурадьян Э. М. Социальное действие и резонанс судебного реше
ния. С. 46; Гражданский процесс / Под ред. Ю. К. Осипова. М., 1996. С. 283—
284; Гражданское процессуальное право России / Под ред. М. С. Шакарян, М.,
1996. С. 213—214; Гражданский процесс / Под ред. М. К. Треушникова. М.,
2003. С. 373—374; Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Рос
сийской Федерации / Под ред. М. С. Шакарян. С. 337; Гражданский процесс
России / Под ред. М. А. Викут. С. 289—290. Поскольку указанные выше требо
вания характеризуют судебное решение как процессуальный документ, они бу
дут рассмотрены в § 4 настоящей главы.
2 О соотношении законности и целесообразности см., например: Бон
нер А. Т. Применение нормативных актов в гражданском процессе. М., 1980.
С. 56-64.
232 Раздел I. Производство в суде первой инстанции
ст. 363 ГПК РФ подразумевает случаи неприменения судом закона, подлежащего применению; применения закона, не подлежащего применению; неправильного истолкования закона. Например, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ признала решение суда об отказе в иске инвалиду первой группы о взыскании пени с работодателя за время задержки выплаты компенсации расходов на санаторно-курортное лечение незаконным вследствие неправильного истолкования судом материального закона1.
Что касается нарушения или неправильного применения судом норм процессуального права, ст. 364 ГПК РФ определяет лишь последствия данной разновидности незаконности судебного решения, ограничиваясь при этом перечнем наиболее существенных с точки зрения законодателя нарушений или неправильного применения судом норм процессуального права. Указанный перечень содержит случаи рассмотрения судом дела в незаконном составе или в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц; неизвещения о времени и месте судебного заседания; нарушения правил о языке судопроизводства; разрешения вопроса о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле; нарушения правил о подписании судебного решения; принятия решения не теми судьями, которые входили в состав суда; отсутствия в деле протокола судебного заседания; нарушения правил о тайне совещания судей.
Общие условия (или критерии) точного соблюдения судом норм процессуального права и правильного применения норм материального права при вынесении судебного решения определены в нормах Конституции РФ (ст. 15, 17, 18, ч. 2 ст. 120, ч. 6 ст. 125)2, а также в отраслевых нормах. Из отраслевых норм наи-
1 БВС РФ. 2003. № 6. С. 24.
2 В соответствии с п. 53 постановления Пленума ВС РФ «О применении су
дами РФ Трудового кодекса РФ» суд, являясь органом по разрешению индиви
дуальных трудовых споров, в силу ч. 1 ст. 195 ГПК РФ обязан вынести закон
ное и обоснованное решение. В связи с этим обстоятельством, имеющим зна
чение для правильного рассмотрения дел об оспаривании дисциплинарного
взыскания или о восстановлении на работе и подлежащим доказыванию рабо
тодателем, является соблюдение им при применении к работнику дисципли
нарного взыскания вытекающих из ст. 1, 2, 15, 17, 18, 19, 54 и 55 Конститу
ции РФ и признаваемых Российской Федерацией как правовым государством
общих принципов юридической, а следовательно, и дисциплинарной ответст
венности, таких как справедливость, равенство, соразмерность, законность, ви
на, гуманизм.
Глава 3. Постановления суда первой инстанции
больший интерес представляют ст. 11, 362—364 ГПК РФ; ст. 5 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»1; ст. 3—7 ГК РФ; ст. 5-9 ЖК РФ; ст. 3-6 СК РФ; ст. 5-13 ТрК РФ; ст. 1, 3-7 НК РФ (в ред. ФЗ от 29 июня 2004 г. № 58-ФЗ2). Кроме того, разъяснения общего характера по вопросам применения судом норм процессуального и материального права содержатся в п. 1—7 постановления Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия»; п. 1—5, 8, 9, 12, 13, 16 постановления Пленума ВС РФ «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров РФ»; постановлении Пленума ВС РФ «О судебном решении».
Итак, критериями законности судебного решения в соответствии с законодательством и судебной практикой являются следующие обстоятельства. Во-первых, правильное применение и толкование судом норм национального материального и процессуального права. Под применением норм материального и процессуального права понимается применение действующих на территории РФ нормативных правовых актов с учетом их субординации, а также правил о действии норм во времени и пространстве. К нормативным правовым актам, действующим на территории РФ, относятся Конституция РФ, международные договоры РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента РФ, нормативные правовые акты Правительства РФ, нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, конституции (уставы), законы, иные нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов РФ, нормативные правовые акты органов местного самоуправления. Во-вторых, применение судом международно-правовых норм, ратифицированных Федеральным Собранием РФ, в случае противоречия внутреннего законодательства международному договору РФ. В-третьих, применение судом нормы, обладающей наибольшей юридической силой, в случаях возникновения коллизий внутри правовой системы РФ. В-четвертых, применение
1 СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757. Далее — Закон о международных договорах РФ.
2СЗ РФ. 2004. №27. Ст. 2711.
234 Раздел I. Производство в суде первой инстанции
судом процессуальной и (или) материальной нормы иностранного права в случаях и порядке, определяемых федеральным законодательством или международным договором РФ. В-пятых, неприменение нормативных правовых актов или их отдельных положений, признанных Конституционным Судом РФ неконституционными. В-шестых, применение судом аналогии процессуального или материального закона или права. В-седьмых, применение судом обычаев делового оборота1 при разрешении гражданских дел в случаях и пределах, предусмотренных нормативными правовыми актами.
Таковы вкратце общие условия, обеспечивающие принятие судом законного решения по делу.
Обоснованность2судебного решения представляет собой емкое по внутреннему содержанию понятие, включающее три элемента. В соответствии с п. 1—3 ч. 1 ст. 362 ГПК РФ и п. 3 постановления Пленума ВС РФ «О судебном решении» решение признается обоснованным, если в нем, во-первых, полно и правильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела(полнота фактического материала); во-вторых, если обстоятельства,имеющие значение для дела, подтверждены исследованными судом доказательствами(доказанность фактов, имеющих значение для дела); в-третьих, если оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.
Таким образом, можно выделить три разновидности необоснованности судебного решения: а) неполноту фактического основания судебного решения; б) недоказанность фактического основания судебного решения; в) несоответствие выводов суда, изложенных в судебном решении, обстоятельствам дела.
Рассмотрев содержание понятий законности и обоснованности судебного решения, можно сформулировать два лаконич-
1 Более подробно см.: Миклашевская Н. Применение судами обычаев дело
вого оборота // ХиП. 2004. № 7. С. 92—98.
2 О соотношении обоснованности, истинности и мотивированности судеб
ного решения см., например: Гурвич М. А. Решение советского суда в исковом
производстве. С. 70; Авдюков М. Г. Указ. соч. С. 127; Гурвич М. А. Судебное ре
шение. Теоретические проблемы. С. 43—93; Курс советского гражданского про
цессуального права / Под ред. А. А. Мельникова. Т. 2. С. 213—216; Трофимо
ва Л. В. Основания к отмене судебных решений, не вступивших в законную си
лу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 11; Фурсов Д. А.
Предмет, система и основные принципы арбитражного процессуального права
(проблемы теории и практики). М., 1999. С. 381; Жилин Г. А. Указ. соч. С. 299—
301.
Глава 3. Постановления суда первой инстанции
ных вывода. Вывод первый: законность судебного решения означает его правильность с юридической стороны. Вывод второй: обоснованность судебного решения означает его правильность с фактической стороны. В связи с этим законность и обоснованность являются неотъемлемыми свойствами (качествами) любого судебного решения как акта правосудия. Поэтому отсутствие у судебного решения таких качеств или хотя бы одного из них влечет, как правило, аннулирование самого акта путем его отмены или изменения. Именно в этом проявляется практическое значение таких категорий, как законность и обоснованность судебного решения.
Законность и обоснованность как два самостоятельных качества судебного решения тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. При этом необходимо различать широкий и узкий аспекты соотношения указанных понятий1. В широком смысле всякое законноерешение есть в то же время решение обоснованное.И наоборот, всякое обоснованноерешение есть решение законное.Такая генеральная (широкая) взаимосвязь и взаимообусловленность двух свойств судебного решения объясняется следующим. Законность судебного решения зависит от его обоснованности в том смысле, что правильное применение судом норм материального права и точное соблюдение норм процессуального права невозможны без правильного вывода суда о фактических обстоятельствах дела, т. е. без обоснованности. Адекватная юридическая квалификация фактов, имеющих значение для дела, возможна только в случае полного и правильного их установления судом. В свою очередь, обоснованность судебного решения обусловлена его законностью, т. е. правильным применением судом норм материального и процессуального права, потому что полное установление фактов, имеющих значение для дела, напрямую зависит от степени полноты и правильности определения предмета доказывания. Предмет доказывания определяется на основе той нормы материального права, которая подлежит применению по данному делу. Поэтому неверный выбор судом материально-правовой нормы (ошибочная юридическая квалификация спорного или иного право-
1 Такое различие проводили, например, М. А. Гурвич и М. Г. Авдюков. См.: Гурвич М. А. Решение советского суда в исковом производстве. С. 69; Он же. Судебное решение. Теоретические проблемы. С. 90; Авдюков М. Г. Указ. соч. С. 102-103.
Раздел I. Производство в суде первой инстанции
отношения) повлечет за собой включение в предмет доказывания тех фактов, которые не имеют значения для данного дела. Зато факты, имеющие значение для правильного разрешения дела по существу, не попадут в предмет доказывания и, следовательно, в поле зрения суда. В результате неправильного применения судом норм материального права обстоятельства дела не будут установлены полно и правильно (п. 1 ч. 1 ст. 362 ГПК РФ). Таким образом, незаконность судебного решения повлечет за собой его необоснованность.
Другая разновидность незаконности судебного решения — нарушение или неправильное применение судом норм процессуального права — также может обусловить необоснованность судебного решения, в частности такую его разновидность, как недоказанность фактов, которые суд считает установленными (п. 2 ч. 1 ст. 362 ГПК РФ). Например, такая ситуация может иметь место при рассмотрении судом спора, возникшего из сделки, в отношении которой не соблюдена простая письменная форма (ст. 161—162 ГК РФ). Стремясь разрешить спор по существу, суд может проигнорировать предписание процессуальной нормы о допустимости доказательств (ст. 60 ГПК РФ) и признать факт заключения сделки и (или) ее условий установленным путем ссылки только на свидетельские показания. При этом будут нарушены одновременно две нормы: процессуальная (ст. 60 ГПК РФ) и материальная (п. 1 ст. 162 ГК РФ), запрещающие ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания в случае несоблюдения простой письменной формы.
Вопрос о соотношении двух свойств судебного решения — законности и обоснованности имеет и другой, узкопрагматический аспект. Дело в том, что гражданское процессуальное законодательство и практика пересмотра судебных решений в кассационном и надзорном порядке рассматривают законность и обоснованность судебного решения как относительно самостоятельные, автономно существующие его качества, ибо незаконность судебного решения и его необоснованность расцениваются законодателем в качестве самодостаточных оснований для отмены или изменения судебного решения. При этом допускается существование незаконных, но обоснованных решений. Случаи такого несовпадения, когда судебное решение правильно с фактической стороны (т. е. является обоснованным), но неправильно с юридической стороны (т. е. является незаконным), предусмотрены в нормах ГПК РФ: во-первых, в ч. 2
Глава 3. Постановления суда первой инстанции 237
ст. 362 ГПК,согласно которой правильное по существу решение суда первой инстанции не может быть отменено по одним только формальным соображениям; во-вторых, в ч. 2 ст. 364 ГПКРФ, предусматривающей возможность отмены судебного решения в связи с существенным нарушением судом норм процессуального права независимо от его обоснованности; в-третьих, в абз. 4 ст. 361 ГПКРФ и п. 18 постановления Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие ГПКРФ», п. 5 ч. 1 ст. 390 ГПКРФ, регулирующих институт изменения или отмены решения суда первой инстанции и вынесения нового решения судом кассационной или надзорной инстанции. Суть данного института сводится к тому, что суды кассационной или надзорной инстанции вправе (с учетом некоторых особенностей) изменить или отменить решение суда первой инстанции и принять новое решение,не передавая дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, при условии,если обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены полно и правильно (т. е. решение обоснованное), но допущена ошибка в применении и толковании норм материального права(т. е. решение является незаконным). Таким образом, незаконность и необоснованность судебного решения как основания для его отмены или изменения имеют различные последствия, суть которых заключается в том, что далеко не всякое нарушение процессуального закона влечет за собой отмену или изменение судебного решения. В соответствии со ст. 364 ГПКРФ отмена или изменение судебного решения независимо от его обоснованности — это прямое следствие только существенных нарушений судом процессуальных норм, перечень которых является закрытым (ч. 2 ст. 364). Все иные нарушения процессуального права влекут отмену незаконного судебного решения при наличии сомнений в его обоснованности (ч. 1 ст. 364). Однако необоснованность судебного решения рассматривается законодателем и судебной практикой как достаточный повод для его отмены или изменения.
§ 3. Принятие судебного решения (тайна совещания; вопросы, разрешаемые при вынесении решения)
Всоответствии со ст. 192 ГПК РФ после судебных прений суд, признав обстоятельства дела достаточно выясненными, удаляется в совещательную комнату для принятия решения по
238 Раздел I. Производство в суде первой инстанции
делу, о чем объявляет присутствующим в зале судебного заседания. Порядок принятия (вынесения) судебного решения регулируется ст. 15, 192, 194,196, 197, 199 ГПКРФ, иными федеральными нормами1, а также п. 5 постановления Пленума ВС РФ «О судебном решении», п. 60—63 постановления Пленума ВС РФ «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ».
Закон регламентирует время и место принятия судебного решения, характер и объем вопросов, разрешаемых при его вынесении, порядок их обсуждения и голосования при коллегиальном рассмотрении дела. Согласно ст. 199 и ч. 2 ст. 194 ГПК РФ решение суда принимается немедленнопосле разбирательства дела в совещательной комнате.Немедленное принятие судом решения означает, что суд обязан сформулировать свою позицию по делу и сообщить о ней участвующим в деле лицам сразу же после рассмотрения дела по существу, т. е. в том же судебном заседании. В случае невозможности составления мотивированного решения в том же судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела, суд должен объявить только резолютивную часть, разъяснив лицам, участвующим в деле, и их представителям, когда они могут ознакомиться с мотивированным решением суда. Необходимость немедленного принятия судом решения объясняется двумя причинами. Во-первых, действием принципа непрерывности, в силу которого судебное заседание по каждому делу происходит непрерывно, за исключением времени, назначенного для отдыха (ч. 3 ст. 157 ГПКРФ). Во-вторых, тайной совещательной комнаты, т. е. места вынесения судебного решения.
В соответствии со ст. 192 и ч. 2 ст. 194 ГПК РФ решение суда принимается в отдельном, изолированном помещении, именуемом совещательной комнатой. В совещательной комнате могут находиться только судья, рассматривающий дело, или судьи, входящие в состав суда по делу. Присутствие иных лиц в совещательной комнате не допускается. По мнению С. Н. Абрамова2, удаление судей в совещательную комнату преследует двоякую цель: а) ограничить суд от постороннего влияния в целях обеспечения независимости судей, их беспристрастности при принятии решения; б) предоставить им возможность в спо-
1 См., например, ст. 394 ТрК РФ.
2 См.: Абрамов С. К Судебное решение. С. 5.
Глава 3. Постановления суда первой инстанции 239
койной обстановке разрешить дело, т. е. обеспечить объективное, полное и всестороннее разрешение дела1.
В соответствии с принципом непрерывности (ч. 3 ст. 157 ГПК РФ) судебное заседание по каждому делу происходит непрерывно, за исключением времени, назначенного для отдыха. К сожалению, ГПК РФ не дает ответа на вопрос, как следует поступить в том случае, если разбирательство дела выйдет за пределы рабочего дня. В этой связи необходимость соблюдения в момент принятия судебного решения одновременно двух требований — непрерывности судебного разбирательства и тайны совещания судей — может породить трудности при реализации норм, регулирующих порядок вынесения судебного решения. По мнению некоторых авторов, суд вправе прервать совещание и объявить перерыв для отдыха, возобновив заседание в ближайший рабочий день2. Однако более обоснованной представляется позиция Верховного Суда РФ. Отвечая на вопрос, вправе ли суд удалиться в совещательную комнату в пятницу вечером, а в понедельник утром огласить решение, Верховный Суд РФ дал следующее разъяснение. Поскольку положение ч. 3 ст. 157 ГПК РФ о времени отдыха (имеются в виду выходные и праздничные дни) как основание для объявления перерыва в рассмотрении дела касается только самого судебного разбирательства, оно не может относиться к вынесению судебного решения, являющегося составной частью судебного заседания (судебного разбирательства). Поэтому при удалении суда в совещательную комнату в пятницу вечером решение по делу в соответствии со ст. 199 ГПК РФ должно быть принято немедленно, т. е. в том же судебном заседании. Это, в свою очередь, означает, что решение не может быть оглашено в понедельник утром, потому что суд не вправе поки-
1 Составление итогового документа по делу — судебного решения является
самой трудоемкой и ответственной частью судейской работы. В европейском и
американском судах, пишет В. Зорькин, после завершения слушаний по делу
работа судьи только начинается. Написание решения является основной зада
чей судьи, отнимающей у него наибольшее количество времени и сил. Данное
обстоятельство объясняется тем, что судебный акт является единственным до
казательством объективного, полноценного и правильного рассмотрения дела,
поэтому в нем должны быть отражены все доводы противоборствующих сто
рон, подлежащие скрупулезному анализу и оценке со стороны суда, и сформу
лирована собственная позиция суда. См.: Зорькин В. Белые одежды для черных
мантий // РГ. 2004. 10 дек.
2 См., например: Научно-практический комментарий к Гражданскому про
цессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. В. М. Жуйкова,
В. К. Пучинского, М. К. Треушникова. С. 416 (автор гл. 16 — И. К. Пискарев).
240 Раздел I. Производство в суде первой инстанции
дать совещательную комнату вследствие запрета на нарушение тайны совещательной комнаты. Таким образом, если невозможно составить мотивированное решение в пятницу вечером, суд должен в тот же день огласить лишь резолютивную его часть1.
Анализ соответствующих норм ГПК РФ свидетельствует о том, что тайна совещания судей складывается из двух элементов: а) полной изоляции судейот внешнего мира на период принятия решения по делу (ст. 192, ч. 2 ст. 194) и б) запрета на разглашение суждений,которые высказывались судьями во время совещания (ч. 3 ст. 194). В связи с этим возникает вопрос о последствиях нарушения тайны совещания судей. Одни ученые-процессуалисты2, ссылаясь на буквальное толкование п. 8 ч. 2 ст. 364 ГПК РФ, полагают, что безусловным основанием для отмены судебного решения является не всякое нарушение тайны совещательной комнаты, а лишь такое, которое связано с нарушением первого ее элемента — изоляции судей от внешнего мира в момент принятия решения. Нарушение же запрета на разглашение суждений, высказывавшихся судьями во время совещания, само по себе не является основанием для отмены судебного решения, потому что нарушение второй составляющей тайны совещательной комнаты не могло повлиять на волеизъявление судей во время совещания и, следовательно, независимость судей в момент принятия решения была обеспечена3. Другие авторы, напротив, широко трактуют последствия нарушения тайны совещания судей, связывая их наступление не только с фактом нарушения требования об изоляции судей на период принятия решения, но и разглашения после объявления решения тех суждений, которые высказывались судьями в совещательной комнате4. Принимая во внимание правило ч. 2
1 БВС РФ. 2004. № 3. С. 22.
2 См., например: Научно-практический комментарий к Гражданскому про
цессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. В. М. Жуйкова,
В. К. Пучинского, М. К. Треушникова. С. 416; Комментарий к Гражданскому
процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. М. С. Шакарян.
С. 335; Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации / Под ред. Г. А. Жилина. С. 390.
3 См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации / Под ред. Г. А. Жилина. С. 390; Комментарий к Гражданскому про
цессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. М. С. Шакарян.
С. 335.
4 См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации / Под ред. М. А. Викут. С. 364.
Глава 3. Постановления суда первой инстанции 241
ст. 362 ГПК РФ, согласно которому не может быть отменено правильное по существу решение суда первой инстанции по одним только формальным основаниям, следует признать, что разглашение сведений о характере обсуждения вопросов в совещательной комнате после объявления судебного решения не может рассматриваться как безусловное основание для его отмены. Несоблюдение судьями указанного запрета может иметь процессуальные последствия в виде отмены судебного решения при условии, что нарушение ч. 3 ст. 194 ГПК РФ (т. е. процессуальной нормы) привело или могло привести к неправильному разрешению дела (ч. 1 ст. 364 ГПК РФ). Все иные случаи разглашения сведений о ходе и характере обсуждения вопросов в совещательной комнате должны рассматриваться в качестве основания дисциплинарной ответственности судей.
Прежде чем вынести решение по делу, судья или суд обязан обсудить(проанализировать и оценить) фактические и юридические вопросы дела1. При коллегиальном рассмотрении дела обсуждение вопросов факта и права происходит в форме совещания,порядок проведения которого регламентируется ст. 15, 196 ГПК РФ. Характерной особенностью такого элемента судебного заседания, как принятие решения, является то, что протокол этой части судебного разбирательства не ведется. В соответствии с законом (ст. 192, п. 13 ч. 2 ст. 229 ГПК РФ) в протоколе судебного заседания указываются только сведения об удалении суда в совещательную комнату для принятия решения по делу, а также об оглашении и о разъяснении содержания принятого решения, порядка и срока его обжалования.
Совещание судей при коллегиальном рассмотрении дела включает три этапа: 1) собственно обсуждение (анализ и оценка) фактических и юридических вопросов дела (ст. 196 ГПК РФ); 2) голосование (ст. 15 ГПК РФ); 3) изложение решения суда (ст. 197 ГПК РФ).
Первыйэтап совещаниясудей — обсуждение дела. Характер и объем вопросов, подлежащих обсуждению при принятии реше-
1 Целесообразность разграничения вопросов, подлежащих обсуждению в совещательной комнате, на вопросы о факте (или об обстоятельствах дела) и вопросы о праве (о юридической квалификации обстоятельств дела) признавали известные русские ученые-процессуалисты. См.: Малышев К. Указ. соч. С. 411; Гольмстен А. X. Учебник русского гражданского судопроизводства / Под ред. и с предисл. М. К. Треушникова, Ю. А. Поповой. Краснодар, 2004. С. 316— 317; Клейнман А. Ф. Советский гражданский процесс. С. 245.
Раздел I. Производство в суде первой инстанции
ния, определяется ст. 196 ГПК РФ. Согласно этой норме к вопросам фактаотносятся: во-первых, оценка доказательств, исследованных в судебном заседании с точки зрения их относимо-сти, допустимости, законности, достоверности, достаточности и взаимной связи (ст. 67 ГПК РФ); во-вторых, выяснение того, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие не установлены (ст. 56 ГПК РФ). В тех случаях, когда суд придет к выводу о необходимости выяснения новых обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела по существу, и (или) исследования новых доказательств, он выносит в соответствии с предписанием ч. 2 ст. 196 ГПК РФ определение о возобновлении судебного разбирательства.После окончания рассмотрения дела по существу суд вновь заслушивает судебные прения.
К вопросам правазакон (ч. 1 ст. 196 ГПК РФ) относит, во-первых, юридическую квалификацию рассмотренного дела, включающую определение характера спорного или иного правоотношения, выбор подлежащей применению по данному делу соответствующей нормы материального права. Во-вторых, формулирование окончательного вывода суда по делу об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявленного заинтересованным лицом требования о защите субъективного права или законного интереса.
Помимо основных вопросов, связанных с разрешением дела по существу и определенных в ч. 1 ст. 196 ГПК, суд вынужден разрешать в совещательной комнате и другие вопросы. Речь идет о распределении судебных расходов между сторонами, определении судьбы письменных (ст. 72 ГПК РФ) и вещественных (ст. 76 ГПК РФ) доказательств, носителей аудио- и видеозаписей (ст. 78 ГПК РФ); отсрочке или рассрочке исполнения судебного решения (ст. 203 ГПК РФ), обеспечении его исполнения (ст. 213 ГПК РФ), обращении решения к немедленному исполнению (ст. 211—212 ГПК РФ).
По общему правилу, закрепленному в ч. 3 ст. 196 ГПК, суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако в порядке исключения он может выйти за пределы заявленных требованийв случаях, предусмотренных федеральным законом. Гражданский процессуальный кодекс РФ не раскрывает содержание понятия «выход за пределы заявленных требований». Поэтому применение указанной нормы вызывает большие затруднения в судебной практике, устранить которые не
Глава 3. Постановления суда первой инстанции 243
может и разъяснение, содержащееся в п. 5 постановления Пленума ВС РФ «О судебном решении». Неполнота и нелогичность указанного разъяснения заключаются, во-первых, в том, что выход за пределы заявленных требований не ограничивается указанным в п. 5 указанного постановления случаями: удовлетворением незаявленных требований и удовлетворением требований в большем размере, чем они были заявлены. Во-вторых, возможность применения судом такой разновидности выхода за пределы заявленных требований, как удовлетворение требования истца в большем размере, чем оно было заявлено, имеет место не только в случаях, прямо предусмотренных федеральными законами. При анализе ч. 3 ст. 196 ГПК РФ необходимо учитывать два момента1. Во-первых, в этой норме речь идет о выходе за пределы заявленных требований исключительно по инициативе суда, т. е. независимо от согласия на то истца. Во-вторых, следует различать два способа выхода суда за пределы заявленных исковых требований: а) разрешение судом незаявленных истцом требований и б) изменение судом иска.
Такой способ выхода суда за пределы заявленных требований, как разрешение судом незаявленных истцом требований,тесно связанных с заявленными, представляет собой исключение из принципа диспозитивности, а потому допускается только в случаях, прямо указанных в федеральных законах. Например, согласно п. 2 ст. 24 СК РФ при разрешении вопроса о расторжении брака суд обязан в случае отсутствия соответствующего соглашения между супругами определить, с кем из родителей после развода будут проживать несовершеннолетние дети, а также с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их содержание. Иные случаи разрешения судом незаявленных требований предусмотрены, например, абз. 1 п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» (в ред. ФЗ от 9 января 1996 г. № 2-ФЗ, от 21 декабря 2004 г. № 171-ФЗ)2, п. 2 ст. 166 ГК РФ, ч. 2, 5, 6 ст. 394 ТрК РФ3, ч. 3 ст. 442 ГПК РФ.
1 Здесь и далее использованы следующие работы: Осокина Г. Л. Проблемы
иска и права на иск. С. 113—120; Она же. О праве суда выйти за пределы иско
вых требований // РЮ. 1998. № 6. С. 40; Она же. Иск (теория и практика).
С. 168—173; Она же. Гражданский процесс. Общая часть. С. 470—472.
2 СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140; 2004. № 52. Ч. I. Ст. 5275.
3 См. также п. 60—61 постановления Пленума ВС РФ «О применении суда
ми РФ Трудового кодекса РФ».
244 Раздел I. Производство в суде первой инстанции
Другой разновидностью выхода суда за пределы заявленных истцом требований является изменение судом иска. Вопреки распространенному в науке и судебной практике мнению1, суд, исходя из установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств дела, вправе независимо от согласия на то истца изменять иск путем уточнения его предмета, основания2 и субъектного состава, а в случаях, указанных федеральными законами, — замены предмета и (или) основания (в исках с альтернативным предметом и основанием). Право суда на уточнение субъектного состава иска, т. е. сторон, ограничено случаями привлечения в процесс обязательных соответчиков, не указанных истцом в исковом заявлении. Причем уточнение субъектного состава на стороне ответчика — не право, а обязанность суда, невыполнение которой расценивается в качестве одного из безусловных оснований для отмены судебного решения (п. 4 ч. 2 ст. 364 ГПК РФ).
Что касается предмета иска, то суд в зависимости от выяснившихся обстоятельств дела, как правило, может по своей инициативе лишь уточнить его путем увеличения или уменьшения размера исковых требований. Например, согласно п. 2 и 3 ст. 1083 ГК РФ суд вправе в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда, а также имущественного положения гражданина, причинившего вред по неосторожности, уменьшить размер возмещения вреда. Предмет иска может быть изменен судом и посредством замены одного способа защиты права или интереса другим. При этом необходимо помнить о том, что замена способов защиты прав и законных интересов истца возможна только в исках с альтернативным предметом. Право выбора одного из альтернативных способов защиты в силу принципа диспозитивности принадлежит истцу. По этой причине суд не вправе без согласия истца производить
1 См., например: Сахнова Т. В. Реформа цивилистического процесса: про
блемы и перспективы // ГиП. 1997. № 9. С. 53; Грось Л. Институт процессуаль
ного соучастия: связь между процессуальным и материальным правом // РЮ.
1998. № 3. С. 35; Некоторые вопросы судебной практики по гражданским де
лам // БВС РФ. 1998. № 9. С. 15 (п. 15); Анохин В. Недействительность сделок в
практике арбитражного суда // ХиП. 2001. № 8. С. 88.
2 Русский процессуалист Е. В. Васьковский, отрицая в целом право суда на
выход за пределы заявленных истцом требований, допускал возможность изме
нения судом фактического основания иска, полагая, что «не будет... нарушени
ем принципа состязательности, если суд примет в соображение и такие факты,
на которые стороны не ссылались, но которые обнаружились из представлен
ных ими доказательств...» {Васьковский Е. В. Указ. соч. С. 271).
Глава 3. Постановления суда первой инстанции
такую замену, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами. Так, согласно ст. 1082 ГК РФ суд, удовлетворяя требование о возмещении вреда, вправе в соответствии с обстоятельствами дела обязать лицо, ответственное за вред, возместить его в натуре (передать вещь того же рода и качества) либо возместить причиненные убытки (т. е. присудить истцу денежную компенсацию имущественного вреда).
Исключение из общего правила о недопустимости изменения предмета иска путем замены одного способа защиты права или интереса другим независимо от согласия истца обусловлено объективной невозможностью осуществления избранного истцом способа защиты. Яркой иллюстрацией данного вывода служит норма п. 4 ст. 252 ГК РФ. В соответствии с указанной нормой выплата истцу, предъявившему иск о выделе своей доли из общего имущества, как участнику долевой собственности, компенсациивзамен выдела доли в натуре допускается только с его согласия. Однако в тех случаях, когда доля выделяющегося сособственника (истца) незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд вправе и при отсутствии согласия истцаобязать остальных участников (участника) долевой собственности (т. е. соответчиков или ответчика) выплатить истцу компенсацию.
Наконец, суд по своей инициативе вправе изменить основание иска, как правило, лишь в форме его уточнения.Под уточнением фактического основания иска понимается его дополнение посредством включения в состав основания иска фактов, имеющих юридическое значение для дела, но не указанных истцом, либо, наоборот, исключение из основания иска некоторых из указанных истцом фактов, не имеющих значения для дела. Предоставление суду права на уточнение фактического основания иска обусловлено тем, что истцы и их представители не всегда могут правильно определить, какие факты реальной действительности имеют в данном конкретном случае юридическое значение, а какие — не имеют такого значения. Право и вместе с тем обязанность суда уточнять основание иска вытекают из ч. 2 ст. 56 ГПК РФ, где сказано, что «суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела... выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались».
Таким образом, в зависимости от установленных обстоятельств дела, а также заслуживающих внимания интересов ист-
Раздел I. Производство в суде первой инстанции
цасуд вправев порядке ч. 3 ст. 196 ГПК РФ по своей инициативе,во-первых, разрешать незаявленные истцом требования,если такое право суда прямо предусмотрено федеральными законами; во-вторых, уточнять субъектный составна стороне ответчика, основаниеи предмет иска;в-третьих, производить замену альтернативного предмета искав силу прямого указания федерального закона, а альтернативного основания иска— в государственных или общественных интересах.
Второй этап совещания судей — голосование.Регламентируется ст. 15 ГПК РФ и имеет место при коллегиальном рассмотрении дела. В соответствии со ст. 15 вопросы, возникающие при обсуждении дела в совещательной комнате, разрешаются судьями большинствомголосов. Причем никто из судей не вправе воздержаться от голосования. Председательствующий голосует последним. Независимость, объективность и беспристрастность высказывемых по делу суждений обеспечивается правилом об особом мнении1.Суть этого правила состоит в том, что в соответствии с ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 197 ГПК РФ судья, не согласный с мнением большинства, должен подписать решение суда, изложив в письменной форме свое особое мнение. В особом мнении, писал М. Г. Авдюков2, судья обязан указать, к какому выводу он пришел по данному делу, мотивировать свой вывод3, привести аргументы, свидетельствующие о неправильности решения большинства, поставить дату и подпись. Особое мнение судьи может касаться как решения в целом, так и его отдельных частей. В последнем случае имеется в виду несогласие судьи с одним из пунктов решения или с решением по одному из взаимосвязанных исковых требований либо с размером присуждаемых платежей4. Особое мнение приобщается к делу и хранится в отдельном конверте. При объявлении принятого по делу решения оно не оглашается (ч. 2 ст. 15). Поскольку особое мнение является составной частью материалов дела, участвующие в деле лица вправе согласно ч. 1 ст. 35 ГПК РФ ознакомиться с ним.
1 О правовой природе и функциях особого мнения, а также перспективах
развития данного института см.: Резниченко И. М. Особое мнение как одна из
гарантий защиты нарушенных прав // Механизм защиты субъективных граж
данских прав. Ярославль, 1990. С. 140—147.
2 См.: Авдюков М. Г. Указ. соч. С. 30—31.
3 О проблемах мотивации особого мнения см.: Резниченко И. М. Указ. соч.
С. 145-147.
4 См.: Авдюков М. Г. Указ. соч. С. 31.
Глава 3. Постановления суда первой инстанции
Таким образом, будучи исключением из принципов гласности и устности, особое мнение доступно только лицам, участвующим в деле, и вышестоящему суду в случаях обжалования судебного решения в кассационном или надзорном порядке1. Некоторые авторы, в частности А. Т. Боннер, расценивают норму о неразглашении особого мнения как алогичную, обоснованно предлагая изменить ее редакцию следующим образом: «при объявлении принятого по делу решения сообщается о наличии особого мнения судьи»2. Однако этим не исчерпываются проблемы института особого мнения, вызвавшего неоднозначные оценки и суждения на страницах юридической печати. Острой критике подвергается правило, согласно которому судья, оставшийся при особом мнении, обязан подписать решение (ч. 2 ст. 197 ГПК РФ). Кто и зачем, вопрошает Л. Симкин, придумал это нелепое правило — подписывать документ, с которым ты не согласен? Дисциплина полезна в армии, но вряд ли уместна в юриспруденции3. По мнению Э. М. Мурадьян, в процедуре подписания решения судьей, имеющим особое мнение, проявляется неуважение законодателя к субъекту особого мнения. Кроме того, этой процедурой в акт правосудия привносится элемент фикции, ибо подпись под официальным документом является внешней формой свободного волеизъявления, свидетельствующего о согласии с содержанием подписываемого документа4. В связи с изложенным представляется обоснованным предложение авторов, ссылающихся на мировой опыт5, о необходимости изменения правил подписания решения как акта правосудия таким образом, чтобы оно подписывались лишь теми судьями, волеизъявление которых соответствует его содержанию.
Наконец, третий этап — изложение решения суда.Характеристика этого этапа дается в § 4 настоящей главы, где раскрываются особенности формы и содержания судебного решения как процессуального документа.
1 См.: Резниченко И. М. Указ. соч. С. 143.
2 См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации / Под ред. М. С. Шакарян. С. 44 (автор гл. 2 — А. Т. Боннер).
3 См.: Симкин Л. Правосудие и власть // Новый мир. 1990. № 7. С. 189.
4 См.: Мурадьян Э. М. Судебное право. С. 31.
5 Венскими правилами Международного арбитражного суда Федеральной
палаты экономики установлена достаточность подписания решения большинст
вом арбитров.См.: Мурадьян Э. М. Судебное право. С. 31. Аналогичное предло
жение см.: Симкин Л. Указ. соч. С. 189.
Раздел I. Производство в суде первой инстанции
Форма и содержание судебного решения как процессуального документа
Всоответствии со ст. 197 ГПК РФ решение суда излагается в письменной формепредседательствующим или одним из судей. Оно подписывается судьей при единоличном рассмотрении им дела или всеми судьями при коллегиальном рассмотрении дела, в том числе судьей, оставшимся при особом мнении. Исправления, внесенные в решение суда, должны быть удостоверены подписями судей.
Итак, судебное решение облекается в письменную форму, которая должна отвечать трем требованиям1. Во-первых, решение должно представлять собой отдельный процессуальный документ.Во-вторых, как процессуальный документ, оно должно иметь определенное процессуальными нормами содержание(см. ст. 198, 203—208, 211—213 ГПК РФ), изложенное в установленной законом последовательности2. В-третьих, судебное решение должно быть полным3, определенным4, безусловным5, убедительными достоверным6. Всвязи с этим большое практическое значение имеет то, насколько искусен судья в написании судебного решения как процессуального документа. Под искусством написания судебного решения подразумевается чет-
1 См.: Гурвич М. А. Решение советского суда в исковом производстве.
С. 84-86.
2 Согласно п. 10 постановления Пленума ВС РФ «О судебном решении» су
ды обязаны соблюдать последовательность в изложении решения, установлен
ную ст. 198 ГПК РФ.
3 Полнота судебного решения означает, что оно содержит исчерпывающие
ответы суда на все требования и возражения сторон и других участвующих в де
ле лиц. См., например: Гражданский процесс России / Под ред. М. А. Викут.
С. 289.
4 Определенность судебного решения означает его категоричность, т. е. ко
гда вопрос о субъективных правах и юридических обязанностях, законных ин
тересах субъектов материальных правоотношений, а также о необходимости их
защиты решен судом четко и однозначно. См., например: Гражданский про
цесс России / Под ред. М. А. Викут. С. 289—290; Гражданский процесс / Под
ред. М. К. Треушникова. С. 373—374.
5 Безусловность судебного решения означает, что его действие не может ста
виться в зависимость от наступления или ненаступления какого-либо условия.
См.: Гражданский процесс России / Под ред. М. А. Викут. С. 289; Гражданский
процесс / Под ред. М. К. Треушникова. С. 374.
6 Под убедительностью и достоверностью судебного решения понимается
его мотивированность, включающая логически выверенную систему аргумен
тов, когда суд при формулировании выводов по делу опирается на фактическое
и юридическое обоснование.
Глава 3. Постановления суда первой инстанции 249
кое и ясное изложение рассмотренного вопроса, его фактических и юридических оснований, ясность аргументации, безупречность языка и стиля изложения1. Однако это требует от судей больших затрат времени и сил. Работа же российского судьи, по мнению В. Зорькина2, выстроена таким образом, что он имеет буквально несколько часов, если не минут, на написание решения по делу. При таком лимите времени о качественной юридической работе не может быть и речи. В этом автор усматривает одну из причин, в силу которой на качество судебных решений высшие судебные инстанции обращают недостаточное внимание, несмотря на то, что «низкое качество судебных актов открывает широкую дверь для судебного субъективизма и произвола»3.
Судебное решение как процессуальный документ представляет собой форму,т. е. внешнее выражение решения суда как акта правосудия. Однако содержаниесудебного решения — процессуального документа шире содержания акта правосудия, потому что наряду с основными выводами по делу относительно защиты субъективных прав, свобод и законных интересов оно содержит другую информацию, имеющую различное содержание и значение4. В зависимости от характера информации закон (ч. 1 ст. 198 ГПК РФ) предписывает различать в содержаниисудебного решения четыре его составные части: вводную, описательную, мотивировочную и резолютивную. Каждая часть судебного решения имеет собственные реквизиты и функциональное значение. Так, вводная и описательная части носят сугубо информационный (осведомительный)характер, в которых «не находят непосредственного выражения властные веления
1 См.: Лупинская П. Судебные решения: содержание и форма // РЮ. 2001.
№ 11. С. 57. По мнению А. П. Вершинина, большие нарекания вызывает стиль
изложения судебного решения. Некоторые судьи злоупотребляют чрезмерным
использованием юридической терминологии (преюдиция, деликт, реституция
и т. д.). Другие применяют в тексте решения вульгарные слова и выражения.
При изложении объяснений сторон, показаний свидетелей недопустимо ис
пользование прямой речи, потому что это нарушает последовательность объяв
ления решения именем государства. В тексте решения недопустимы и вопроси
тельные предложения, которые создают впечатление неуверенности суда при
принятии решения. См.: Вершинин А. П. Юридические документы в нотариаль
ной и судебной практике. М., 1993. С. 115.
2 См.: Зорькин В. Указ. соч.
3 Там же.
4 См.: Гурвич М. А. Решение советского суда в исковом производстве. С. 35.
250 Раздел I. Производство в суде первой инстанции
суда, касающиеся существа дела»1. Мотивировочная часть судебного решения имеет аналитическийхарактер, поскольку содержит информацию, объясняющую причины и характер основных и побочных выводов суда по делу. Резолютивная часть судебного решения имеет в целом итоговый, приказной2характер, ибо содержит в форме приказа четкое и ясное предписание (властное веление) суда относительно дальнейшего юридического поведения субъектов спорного материального правоотношения или иных заинтересованных лиц.
Гражданской процессуальный кодекс РФ (ст. 198) предъявляет определенные требования к содержанию каждой из структурных частей судебного решения, устанавливая соответствующие ее реквизиты. При этом необходимо иметь в виду следующее. Поскольку ГПК РФ предусматривает для различных видов гражданского судопроизводства (искового, публичного, особого) единую форму окончания судебного разбирательства по существу путем принятия решения, Пленум Верховного Суда РФ обращает внимание судей на то, что требования ст. 198 ГПК РФ о порядке изложения решений обязательны для всех видов производств (п. 17 постановления «О судебном решении»).
Вводная частьрешения суда согласно ч. 2 ст. 198 ГПК РФ должна содержать следующие сведения (или реквизиты): а) дату и место принятия решения суда; б) наименование суда, принявшего решение; в) фамилии и инициалы судей, входящих в состав суда; г) фамилию и инициалы секретаря судебного заседания; д) обозначение сторон, а также других участвующих в деле лиц; е) обозначение их представителей; ж) предмет спора или заявленное требование (имеется в виду наименование дела, подлежащего рассмотрению в судебном заседании). Следует заметить, что указанная норма Кодекса содержит далеко не полный перечень сведений, отражаемых во вводной части судебного решения. В соответствии со ст. 10 ГПК РФ во вводной части судебного решения должно быть указано, в каком судебном заседании — открытом или закрытом — рассматривалось дело. Это во-первых. Во-вторых, поскольку закон допускает возможность отложения составления мотивированного решения (ч. 2 ст. 193, ст. 199 ГПК РФ), то в качестве даты принятия решения могут
1 Иванов О. Содержание судебного решения // СЮ. 1971. № 8. С. 27; см.
также: Гурвич М. А. Указ. соч. С. 35.
2 См.: Абрамов С. Н. Судебное решение. С. 9.
Глава 3. Постановления суда первой инстанции 251
фигурировать дата объявления резолютивной части и дата принятия решения в окончательной форме (дата составления мотивированного решения). Поскольку обе даты имеют соответствующие процессуальные последствия, во вводной части судебного решения должны быть указаны как дата объявления резолютивной части решения, так и дата изготовления полного (мотивированного) текста решения. Причем последняя дата будет считаться датой принятия судебного решения1. Например:
Герб Российской Федерации
Именем Российской Федерации
Решение
Город_______________ Дело №____________
25 марта 2005 г.
Резолютивная часть решения объявлена 22 марта 2005 г. Полный текст решения изготовлен 25 марта 2005 г. Описательная частьрешения должна содержать в соответствии с ч. 3 ст. 198 ГПКуказание на требование истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, участвующих в деле. Иными словами, описательная, или историческая2, часть судебного решения должна отражать историю развития подлежащих обсуждению в суде событий, где кратко и исчерпывающе излагается существо рассмотренного дела3. При составлении описательной части судебного решения нужно руководствоваться п. 10 постановления Пленума ВС РФ «О судебном решении». В частности, содержание исковых и иных требований заявите-
1 По мнению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, в тех случаях,
когда в судебном заседании была объявлена только резолютивная часть реше
ния, дата принятия решения должна соответствовать дате его изготовления в
полном объеме. Поэтому дату изготовления решения в полном объеме следует
отражать во вводной части решения. В ней указывается и дата объявления ре
золютивной части решения. См.: Информационное письмо Президиума
ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 82 «О некоторых вопросах применения Арбит
ражного процессуального кодекса Российской Федерации» // ХиП. 2004. № 10.
С. 170—171. Аналогичным образом должен решаться вопрос о датах принятия
судебного решения и в гражданском судопроизводстве.
2 См.: Абрамов С. Н. Указ. соч. С. 8.
3 По сложным гражданским делам, писал М. Г. Авдюков, в описательной
части решения следует отражать историю возникновения спора. В тех случаях,
когда дело слушается не в первый раз ввиду отмены вышестоящим судом всех
состоявшихся по нему постановлений и передачи дела на новое рассмотрение,
в описательной части решения излагается также прохождение дела в различных
судебных инстанциях. См.: Авдюков М. Г. Указ. соч. С. 40.
252 Раздел I. Производство в суде первой инстанции
лей должно быть отражено в описательной части в соответствии с исковым заявлением, заявлением по делам особого и публичного производств. Сведения об изменении истцом иска, признании ответчиком иска полностью или в части также указываются в описательной части решения суда.
Мотивировочная частьсудебного решения регламентируется ч. 4 ст. 198, ст. 199, ч. 2 ст. 317 ГПК РФ, а также п. 4-10, 14 постановления Пленума ВС РФ «О судебном решении». В соответствии с ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в мотивировочной части решения суда должны быть указаны: а) обстоятельства дела, установленные судом; б) доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах, и доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства; в) законы, которыми руководствовался суд.
Таким образом, мотивировочная часть решения суда по гражданским делам состоит из двух элементов: фактического и юридического1.
Мотивировочная часть судебного решения представляет собой внешнее, документальное выражение его обоснованности, так как содержит мотивы (совокупность доводов и соображений), объясняющие причины его принятия2. Как верно заметила П. Лупинская, требование закона о необходимости составления мотивировочной части судебного решения обязывает судей тщательно продумать и объяснить ход и результат своих рассуждений, пути и способы преодоления сомнений в достоверности того или иного доказательства, доказанности каких-либо обстоятельств, имеющих значение для дела3. В этой связи роль мотивировочной части судебного решения трудно переоценить, так как, обеспечивая прозрачность суждений и выводов суда по делу, она тем самым делает решение суда убедительным и справедливым. В то же время следует иметь в виду, что составление убедительного, ясного и понятного для всех фактического и юридического обоснования решения требует от судьи незауряд-
1 См. также: Клейнман А. Ф. Советский гражданский процесс. С. 246; Совет
ский гражданский процесс / Под ред. А. Ф. Клейнмана. С. 208—210; Курс совет
ского гражданского процессуального права / Под ред. А. А. Мельникова. Т. 2.
С. 217.
2 См.: Авдюков М. Г. Указ. соч. С. 43; Советский гражданский процесс / Под
ред. А. Ф. Клейнмана. С. 208; Трофимова Л. В. Указ. соч. С. 11; Лупинская П.
Указ. соч. С. 58.
3 См.: Лупинская П. Указ. соч. С. 58.
Глава 3. Постановления суда первой инстанции 253
ных аналитических способностей, умения складно излагать свои мысли на бумаге, опыта и эрудиции как общей, так и в области права. Не случайно гражданский процессуальный закон предусматривает институт отложения составления мотивированного решения суда,который регулируется нормами ст. 199, ч. 2 ст. 193, ст. 214 ГПК РФ. По общему правилу решение суда принимается немедленно после разбирательства дела в том же судебном заседании. Однако суд может отложить составление самой трудоемкой части судебного решения — мотивировочной на срок не более чем пять дней со дня окончания разбирательства дела1. В случае отложения составления мотивированного решения резолютивная его часть должна быть объявлена в том же судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела (ст. 199 ГПК РФ). При объявлении только резолютивной части решения суда, председательствующий обязан разъяснить, когда лица, участвующие в деле, их представители могут ознакомиться с мотивированным решением (ч. 2 ст. 193 ГПК РФ). Лицам, участвующим в деле, но не присутствующим в судебном заседании, копии решения суда высылаются не позднее чем через пять дней со дня принятия решения суда в окончательной форме (ст. 214 ГПК РФ).
Особенностью данного института является то, что решение суда в случае отложения составления мотивировочной его части подлежит подписанию дважды: сначала подписывается резолютивная часть решения (ст. 199 ГПК РФ), а затем решение, принятое в окончательной форме (ч. 2 ст. 197, ст. 214 ГПК РФ). Поскольку моменты подписания резолютивной части решения и полного его текста разделены временным промежутком, на практике может возникнуть вопрос о том, как быть в тех случаях, когда до изготовления решения в окончательной форме судья, рассматривавший дело единолично, или один из судей при коллегиальном рассмотрении дела лишается своих полномочий, умирает либо находится в состоянии, исключающем возможность изготовления и подписания им полного, т. е. мотивированного текста судебного решения?2 Разрешение
1 Несмотря на указание Пленума Верховного Суда РФ о необходимости стро
гого соблюдения установленного ст. 199 ГПК РФ срока составления мотивиро
ванного решения (см. п. 14 постановления «О судебном решении»), на практике
он составляет месяц, два и даже более. См.: Макаров А. Отсутствие предмета спо
ра — основание прекращения производства по делу // РЮ. 2004. № 2. С. 45.
2 См.: Макаров А. Указ. соч. С. 45.
254 Раздел I. Производство в суде первой инстанции
данной проблемы видится следующим образом. Поскольку составление мотивированного решения требует от суда определенного внутреннего убеждения, сформировавшегося во время судебного разбирательства и в совещательной комнате1, то объективную невозможность суда принять (т. е. составить и подписать) решение в окончательной форме следует расценивать как безусловный повод для отмены (аннулирования) резолютивной его части с направлением дела на новое рассмотрение по существу иным судьей или в ином составе судей.