ЛЕКЦИЯ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ 3 страница

Поэтому собственник может изъять имущество, закрепленное в оперативном управлении, собственник может прекратить право хозяйственного ведения унитарного предприятия, собственник определяет целевой характер использования собственности у обладателя оперативного управления или права хозяйственного ведения. И использование по иному назначению может повлечь санкцию в виде лишения права на оперативное управление или хозяйственное ведение. А только собственник использует эти правомочия своей властью и в своих интересах. Все остальные - властью, данной им собственником и в интересах собственника.

Применительно к этим трем правомочиям следует отметить. Что правомочие владения в российском гражданском праве допускает возможность как законного владения и незаконного владения. То есть учение о владении глубже всего разработано в российском праве, и в нормах Гражданского кодекса ему больше всего уделено места. Под законным или титульным владением понимается владение, имеющее предусмотренное законом основание, имеющее титул. Это может быть право аренды по договору аренды, это будет титул права аренды по договору аренды. Право хозяйственного ведения, закрепленное уставом - титульное владение.

Что очень важно, в случае спора о законности владения, в гражданском праве действует презумпция законности фактического владения. Тот кто сейчас реально обладает вещь. Предполагается законным ее владельцем, презумпция законности фактического владения.

Поэтому незаконность владения должна доказывать заинтересованная сторона. Тот кто оспаривает законность фактического владения должен это доказывать, а не фактический владелец должен оправдываться и подтверждать законность своего фактического владения. Это правило может быть выведено из толкования пункта 3 статьи 10, где сказано, что в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений, предполагается, то есть действует законность презумпции фактического владения.

Но с незаконным владением не все так просто. Владение может быть незаконным или беститульным. Но незаконный или беститульным владением может быть не только в силу в силу преступного умысла и коварных происков заинтересованной стороны, это может произойти по разным причинам: искажение информации в документах, добросовестное заблуждение.

Поэтому незаконное владение делят на добросовестное и недобросовестное. Понятие недобросовестности - общее. То есть недобросовестным и здесь тоже читается тот, кто знал, мог или должен был знать о незаконности своего владения. Зачем это нужно разделять? Это очень часто учитывается при удовлетворении виндикационных исков, при расчетах после истребования имущества. Там возможность удовлетворения этого требования будет зависеть от того, добросовестным или недобросовестным оказался законный владелец. Кто купил украденную вещь в комиссионном магазине не будет считаться титульным владельцем, он будет является добросовестным, потому что он не знал, не мог и не должен был знать. И в зависимости от того как утратил право владения бывший собственник, будет решаться вопрос, можно ли ее истребовать собственнику или нужно искать похитителей и взыскивать в деньгах возмещения ущерба.

При решении вопроса о добросовестности незаконного владения, здесь тоже действует презумпция добросовестности и незаконного владения.

Далее. Говоря о содержании права собственности, надо отметить, что эти три правомочия собственника иногда называют правами: право владения, право пользования и распоряжения. Но точнее их называть правомочиями с тем, чтобы не было путаницы между сопоставлением части и целого. Здесь целое - это субъективное право собственности, а часть этого права логично называть правомочием, как элемента.

Содержание права собственности не ограничивается только правомочиями. В содержание права собственности входят и обязанности, которые лежат на собственнике. Не может гражданское право существовать без обязанностей. Если в относительном правоотношении эти обязанности на должнике, на контрагенте или партнере, да и сам собственник несет обязанности, обладая правами, можно говорить том, что для собственника, коль он же сам и обладатель прав и обладатель обязанностей, можно говорить, что для собственника эти обязанности рассматривать следует как предел осуществления его субъективного права собственности.

Среди эти обязанностей мы выделим следующие.

Во-первых, это общая обязанность, предусмотренная статьей 10, не злоупотреблять правом. И обязанности, которые связаны, например, с оборотоспособностью вещей, или определят оборотоспособность вещей. Об этом специально говорит пункт 3 статьи 209. Правда он касается только земли и других природных ресурсов. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами допускается законом, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав законных интересов других лиц. То ест запрещена сегодня передача в частную собственность земельных участков иностранным физическим лицам с 1998 года однозначно так можно толковать наш закон о дачных садоводческих и некоммерческих объединениях. Значит оборот земельных участков в этой части ограничен. Ограничен оборот оружия, ядов, радиоактивных препаратов, боеприпасов, и некоторых других объектов. Поэтому собственник должен выполнять некоторые обязанности, связанные с отчуждением. Он может провести отчуждение, но только в установленном порядке. Он может регистрировать право собственника, но с соблюдением разрешительной или иной процедуры.

Вторая разновидность общих пределов осуществления. Собственник может быть обязан использовать свою вещь по целевому назначению. По общему правилу законодателю, конечно, совершенно безразлично, как собственник использует свою вещь, хочет он носит пальто или нет, хочет он собаку укрывает своим пальто ему совершенно это безразлично. Но есть некоторые виды объектов, и опять здесь публичный интерес, использование которых по целевому назначению законодателю небезразлично. Например, жилые дома и квартиры. Жилые помещения. Должны использоваться по целевому назначению. Если вы обратитесь к статьей 288, то обратите внимание на то, что нецелевое право закреплено в статье 288, здесь просто декларация по целевому назначению, а если обратиться к статье 293, то здесь законодательное подкрепление этой декларации. Нецелевое использование даже собственником своего жилого помещения может быть основанием для изъятия у него этого помещения. То есть офис, производство и так далее, - это основание для изъятия.

Это касается земельных участков, которые предоставляются для сельскохозяйственных нужд. Если земли относятся к определенному виду по правилу ведения земельного кадастра, они могут предоставляться, Например, только по использованию тому назначению, к какой категории эти земли отнесены. Если для сельскохозяйственных нужд, о неиспользование для сельскохозяйственных нужд может основанием для прекращения права собственности на земельный участок. Наконец, то касается земли собственник даже должен осуществлять рациональное землепользование. Никакие ссылки на то, что он еще учится, он не умеет, ему никто не рассказал не могут быть основание для, например, признания невозможности изъятия у него земельного участка. То ест даже нерациональное использование земельного участка, то есть такое, которое не наносит ущерб окружающей среде может быть основание для прекращения права собственности.

И, наконец, для отдельных объектов ограничения могут быть установлены законом. Пункт 2 статьи 346, например, - собственник, передавший в залог свою вещь, не может ее продавать без согласия залогодержателя. То есть вроде бы его права владеть, пользоваться и распоряжаться никто не отнимал, он его не передавал, он просто передал в залог. Для того, чтобы теперь произвести отчуждения, он должен спросить согласие залогодержателя. Или статья 604 - договор ренты. Если вещь передана по договору ренты, плательщик ренты становится собственником. Это фактически разновидность купли-продажи. Но он становится обязанным выплачивать определенную ренту как бы в оплату за эту вещь.

Но собственник, но чтобы теперь продать эту вещь, он должен спросить разрешение у получателя ренты. То есть по закону его правомочия и по распоряжению ограничены.

И, наконец, для всех собственников установлены обязанности, связанные с бременем несения расходов по содержанию вещи, статья 210, и несением риска случайной гибели вещи, статья 211. Что важно - оба эти правила диспозитивны, то есть они действуют если иное не установлено договором или иным законом. Суть их очень проста. 210 статья - собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Вы скажете, что за декларация, и так ясно. Ясно, но бывают ситуации, когда, например. Имущество передано в аренду, имущество находится у залогодержателя. Расходы по ремонты, налоги на ком будут лежать? На собственнике. Собственник недееспособен, кто будет платить налоги? Собственник. Права собственности он не лишен, поэтому обязанности лежат на нем. И если он не в состоянии заплатить, и его законный представитель реально эту процедуру осуществить не может, например, нет средств, то на имущество такого собственника также будет обращено взыскание, и оно будет реализовано, и задолженность по налогам погашена.

Это может быть изменено договором, например, по общему правилу, по договору аренды, арендатор несет только текущие расходы, текущий ремонт. Обязанность капитального ремонта лежит на арендодателе, на собственнике. Но если арендодатель договорится с арендатором, что и капитальный ремонт будет делать арендатор, то можно считать, что действие статьи 210 удовлетворено.

То же самое и с риском случайной гибели. Вопрос риска случайной гибели очень интересный. Речь идет о гибели или повреждении имущества, которое связано либо с событиями, либо с поведением, в том числе как виновных, так и невиновных третьих лиц. Если это имущество пострадало от пожара, либо от стихийного бедствия. Все расходы, связанные с ремонтом вещи, будет нести собственник. При этом не имеет значения, что вещь не была у налогодержателя. Если договор не был изменен, обще правило несения риска случайно гибели точно такое же, как его записали. Риск случайно гибели несет собственник.

Поэтому очень важно знать те правила, которые повлекут последствия, в какой момент возникает или переходит передача имущества по договору, права собственности. Бывает, например, заключен договор купли-продажи. Покупатель купил вещь, договорились, что он за ней с транспортом завтра заедет. Ночью произошел пожар, вещь погибла, приехал покупатель на машине, продавец говорит: ничего не знаю, сам весь горю, стоит в тапочках. Извини, вещь сгорела. Покупатель говорит, как же так, я заплатил деньги, возвращай тогда мне деньги.

Как разрешить эту ситуацию? Разрешение этой ситуации будет зависеть от того, кто в тот момент, когда погибла вещь, считался или являлся ее собственником. Если собственником стал покупатель, значит риск случайной гибели на нем, поэтому он никакого права на возврат потраченной суммы не имеет. Если собственником продолжал считаться продавец, то риск случайной гибели лежит на нем. Поэтому если он стоит в тапочках, ему нечем платить, он будет считаться как сторона, оказавшаяся реальным исполнителем. Если он не может предоставить вещь того же качества, то он должен исполнить этот договор. Он будет не только возвращать сумму, но и возмещать другие убытки, которые возникнут у покупателя в связи с его исполнением: расходы на транспорт, жетон на метро, все, что ему предъявит покупатель как убытки, связанные с неисполнением договора купли-продажи.

О моменте возникновения права собственности расскажет вам Николай Дмитриевич.

 

ФОРМЫ И ВИДЫ СОБСТВЕННОСТИ В РФ.

В соответствии с Конституцией в РФ признают частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности. Здесь небольшая неточность допущена даже в Конституции, потому что кроме частной, государственной и муниципальной никаких других форм собственности быть не может. И различают формы собственности в зависимости от того, кто является собственником имущества.

Государственная собственность имеет место тогда, когда в качестве собственника имущества выступает либо РФ как государство, либо какое-либо государственное образование (скажем, субъект РФ).

Муниципальная собственность имеет место тогда, когда в качестве субъекта права собственности выступает какое-либо муниципальное образование.

Частная собственность имеет место тогда, когда в качестве собственника выступает какое-либо частное лицо: либо гражданин, либо юридическое лицо.

В рамках каждой формы собственности различают отдельные её виды, опять-таки в зависимости от того, кто выступает в качестве собственника. Например, государственная собственность делится на два вида:

1. Федеральная собственность. Имеет место тогда, когда в качестве собственника выступает вся Российская Федерация в целом.

2. Собственность субъектов Российской Федерации. Имеет место тогда, когда в качестве собственника выступает отдельный субъект Российской Федерации.

Муниципальная собственность также делится на различные виды в зависимости от того, кто является собственником имущества, и различают собственность городов, поселков и иных населенных пунктов.

Частная собственность делится на два вида:

1. Собственность граждан.

2. Собственность юридических лиц.

Это чрезвычайно простой вопрос и он есть в ваших экзаменационных билетах.

Независимо от того, о какой форме или виде собственности идет речь, право собственности наступает только тогда, когда наступает соответствующий юридический факт.

Основания возникновения права собственности.

Под основаниями возникновения права собственности понимаются те юридические факты, с которыми закон связывает возникновение права собственности.

Это довольно многочисленные юридические факты, все они являются основаниями возникновения права собственности, они делятся на два способа: первоначальные способы приобретения права собственности и производные способы приобретения права собственности.

К первоначальным способам приобретения права собственности относятся такие способы, когда право собственности на вещи возникает либо впервые, либо независимо от воли предшествующего собственника.

А производные - это такие способы приобретения права собственности, когда право собственности возникает по воле предшествующего собственника.

К числу первоначальных можно отнести производство новых вещей. Тот, кто произвел вещь, стал ее собственником, он впервые приобрел право собственности на эту вещь. Или национализация - она осуществляется независимо от воли предшествующего собственника.

А производные, по воле предшествующего собственника. - это мена, дарение, купля-продажа и т.п.

Юридическое значение деления всех способов приобретения права собственности на первоначальные и производные состоит в следующем. Если имеет место первоначальный способ приобретения права собственности, то возникновение права собственности подчиняется только требованиям закона. А если имеет место производный способ приобретения права собственности, то переход права собственности от предшествующего собственника к новому подчиняется не только требованиям закона, но и будет зависеть от воли предшествующего собственника.

Первоначальные способы приобретения права собственности.

Наиболее простым и наиболее распространенным способом приобретения права собственности является производство новых материальных благ. Сущность этого первоначального способа приобретения права собственности чрезвычайно проста и закреплена в статье 218 ГК РФ. В соответствии с этой статьей лицо, создавшее вещь для себя, с соблюдением закона, становится собственником этой вещи. Но это правило рассчитано только на движимую вещь. Тот, кто произвел движимую вещь, в силу этого юридического факта производства становится автоматически собственником вещи. Что касается недвижимых вещей, здесь действует несколько иное правило, зафиксированное в статье 219 ГК РФ. Сводится оно к следующему, что право собственности на здания, сооружения и другое недвижимое имущество возникает у лица, вновь создавшего недвижимое имущества, в момент регистрации права собственности на это недвижимое имущество. Закон связывает возникновение права собственности на недвижимое собственности с моментом регистрации, а не с моментом создания.

Элементарное правило: тот, кто создал из своего материала вещь, тот приобрел право собственности на нее.

Но бывают и более трудные ситуации, когда лицо создает вещь для себя, но из чужого материала. Возникает вопрос: кто тогда становится собственником этой вещи, собственник материалов или тот, кто изготовил эту вещь из чужого материала. Вот такая ситуация создания вещи из чужого материала получила название спецификация и рассматривается отдельный способ приобретения прав собственности, то есть спецификация как способ приобретения права собственности. Этот вопрос решается в ст.220 ГК РФ, и в соответствии с этой статьей право собственности на новую движимую вещь, изготовленную лицом путем переработки чужого материала, приобретает собственник материала.

Из этого общего правила закон делает исключение, когда собственником вновь изготовленной движимой вещи из чужого материала становится не собственник материала, а спецификатор. Он становится собственником этой вещи при наличии одновременно двух условий.

Первое условие: спецификатор действовал добросовестно, то есть он не знал и не мог знать, что материал ему не принадлежит, по ошибке использовал чужой материал.

Второе условие: стоимость переработки материала существенно превышает стоимость этого материала.

При наличии одновременно двух этих условий собственником вещи становится спецификатор. Какие при этом возникают последствия? Если собственником вещи признается владелец материала, то он должен компенсировать лицу, создавшему эту вещи, все затраты, связанные с производством вещи, и, наоборот, если собственником вновь изготовленной движимой вещи признается спецификатор, он должен компенсировать собственнику материала стоимость этого материала и все убытки, которые он понес на создание этой новой вещи.

Возникает вопрос, как можно, будучи добросовестным лицом, использовать чужой материал. Бывают такие ситуации. Например, материл хранился на заводе и принадлежал какой-то профсоюзной организации, а рабочий его взял, не зная, что этот материал не заводской, и изготовил из него вещь. Он добросовестный спецификатор.

Такие ситуации в жизни бывают. Вот реальный случай. Художник приехал в санаторий, принадлежащий профсоюзу творческих работников, и поселился в одной комнате с другим художником. Там был достаточно живописный пейзаж, который настолько его потряс, что у него появилось желание запечатлеть его. Но у него не было ни кистей, ни красок, ни холста. И он использовал кисти, краски и холст, принадлежащие другому художнику (соседу по комнате). В результате творческого вдохновения он создал шедевр, который был всеми признан.

Кому принадлежит картина? Поскольку он знал, что ни холст, ни краски, ни кисти ему не принадлежат, то он недобросовестный спецификатор. В этом случае собственником картины становится собственник материала. На первый взгляд может показаться, что это несправедливо. Но есть другое правило: в этом случае собственник вещи должен компенсировать стоимость изготовления вещи. А чему равна стоимость изготовления вещи? Это стоимость картины за вычетом стоимости материала, а это довольно высокая стоимость.

Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей. Статья 221 ГК.

Элементарное правило сводится к тому, что в тех случаях, когда в соответствии с законом или общим разрешением, данным собственником, или в соответствии с местными обычаями в лесах, водоемах или на другой территории допускается сбор ягод, грибов, ловля рыбы, охота и т.д., то право собственности на соответствующие вещи приобретает то лицо, которое осуществило соответствующий сбор, лов и т.д.

Следующий момент, который не назовешь способом приобретения права собственности, но он связан с приобретением права собственности, называется самовольная постройка. Ст.222 ГК.

Правило сводится к следующему. Жилой дом, другое строение, сооружение или недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном на эти цели, либо созданное без получения надлежащего разрешения, или с существенными отступлениями от градостроительных или строительных правил, признается самовольной постройкой.

Достаточно одного из этих трех обстоятельств. 1. Лицо возводит строение на том участке, который был не отведен, на чужом. 2. Предположим, ему даже отвели участок, но он осуществляет строительство без получения надлежащего разрешения, без согласования с местными властями. 3. Все разрешения получил, земельный участок отвели, но построил с существенными нарушениями от градостроительных правил.

Какие наступают последствия? Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает право собственности на эту недвижимость, не становится собственником.

Какова тогда судьба недвижимости, которая самовольно построена? Есть общее правило и исключение из этого правила. Общее правило сводится к тому, что самовольная постройка должна быть снесена тем лицом, которое осуществило самовольную постройку и за его счет. Если он не исполняет общее правило. тогда местная администрация сносит самовольную постройку, все расходы по сносу возлагаются на лицо, осуществившее самовольную постройку. Это общее правило. Из общего правила закон делает определенные исключения. Понятно почему. Допущены какие-то нарушения или разрешения не получено, но построено капитальное сооружение, зачем его сносить? Осознавая это, закон делает два исключения. Первое исключение: право собственности может быть признано на самовольную постройку по решению суда за лицом, в собственности которого, ибо в пожизненном наследованном владении, либо в бессрочном пользовании находится тот земельный участок, на котором осуществлена самовольная постройка. Скажем, земля принадлежит государству, значит собственником является государство.

В этом случае тому лицу, которое осуществило самовольную постройку, ему собственник выплачивает соответствующую компенсацию за произведенную постройку.

И второе исключение, когда право собственности на самовольную постройку признается за тем лицом, которое ее осуществило, но при одном непременном условии: если это лицо получит все необходимые разрешения и ему в установленном законом порядке будет предоставлен тот земельный участок, на котором произведена эта постройка.

Следующий способ приобретения права собственности – это приобретение права собственности на квартиру, дачу, гараж или иное помещение кооператива. Эти правила излагаются в ст.218 ГК РФ и сводятся к следующему, что член жилищного, жилищно-строительного, дачного, дачно-строительного, гаражного и тому подобных кооперативов, а также другие лица, имеющие право на пай накопления и полностью выплатившие свой пай, приобретают право собственности на соответствующую квартиру, дачу, гараж.

Обратите внимание: квартира, дача, гараж – это недвижимое имущество и, как правило, право собственности на недвижимое имущество возникает в момент регистрации права собственности. А здесь закон сделал исключение из этого общего правила. Если член жилищного кооператива полностью выплатил свой пай, в тот момент, когда он внес последний взнос, он автоматически приобретает право собственности на эту квартиру. Из кооперативной собственности эта квартира становится частной собственностью гражданина.

Это правило впервые появилось с введением закона о собственности в РФ. Раньше все строилось таким образом: сколько бы пай не был выплачен, всегда собственником всех помещений в кооперативном доме был сам кооператив. Члены правления и председатель кооператива распоряжались освободившимися жилыми помещениями. Это было очень выгодно, потому что они по своему мнению решали, кому отдать эту квартиру, и поэтому были очень важными и уважаемыми людьми. А теперь, если пай полностью выплачен, владелец квартиры сам распоряжается ею. Поэтому они всячески препятствовали внедрению этого правила в жизнь и сводили к следующему. Вот пайщик выплатил полностью пай и продает свою квартиру кому-то. Обычно преимущественное право имели другие члены кооператива, это решало правление, а теперь можно не спрашивать и продавать. И, конечно, это встречало ответную реакцию. И когда новый собственник приходил и говорил: вот я купил квартиру в вашем доме, я прошу меня принять в члены кооператива, ему говорили: а когда ты приобретал квартиру, ты спросил у нас?, вот мы теперь тебя не примем. И бедный собственник, не зная, что ему делать, бежал к юристу. А юрист говорил: а зачем вам быть членом кооператива? Вы собственник и живите как собственник в этой квартире. И он продолжал жить. И тогда члены правления спохватились: как же так, он живет, а ведь общие расходы на содержание дома он не несет. Они к нему: ну ладно, мы готовы вас принять. А вы знаете, я теперь не хочу. Тогда они побежали к юристу: как нам быть в этой ситуации, можно ли через суд заставить его быть членом кооператива? Нет, колхоз – дело добровольное, насильно никого не заставишь. А как быть? Необходимые расходы он обязан нести, иначе здесь можно только предъявить иск на безосновательное обогащение.

Следующий способ приобретения права собственности – это приобретение права собственности на плоды, доходы и продукцию. Здесь действует следующее нехитрое правило. Поступления, полученные в результате использования какого-то имущества, такие поступления, как продукция, плоды, доходы, принадлежат тому лицу, которое использует это имущество на законном основании, опять-таки если договором или законом не установлено иное.

Это означает, что если арендатор арендовал какие-то станки и изготавливает на них продукцию, он становится собственником продукции, не собственником станка, если в договоре об аренде не сказано иное.

Приобретение права собственности на вещь, от которой собственник отказался, так называемые брошенные вещи.

Здесь действуют различные правила в зависимости от того, какое это имущество, движимое или недвижимое.

Правило, относящееся к движимому имуществу. Если лицо обнаружило брошенное движимое имущество, то оно может стать собственником этого имущество только по решению суда. Вот нашли приличную вещь, например радиоприемник, вы можете стать собственником этой вещи, но не путем обычного завладения, а путем решения суда, который признает вас собственником этой вещи. Суд проверит, действительно ли собственник отказался от этой вещи. Это общее правило. Но из этого общего правила есть исключения. Скажем, человек нашел пуговицу, что же, чтобы стать ее собственником, надо в суд бежать? Для малоценных вещей действует правило, что можно стать собственником малоценных вещей без обращения в суд. Такое правило применяется в отношении двух видов вещей. Первое - тогда, когда брошенная вещь малоценная, стоимость ее явно меньше 5 МРОТ. Второй вид вещей брошенных - когда имеет место брошенный лом металла, бракованная продукция, отходы производства, топляк сплавов. В отношении этого имущества, даже если их стоимость превышает 5 МРОТ, можно стать собственником такого имущества без обращения в суд, но собственником может стать то лицо. на чьей территории обнаружено это имущество, на земельном участке, на берегу реки и т.д. Как лицо может стать собственником этого имущества? — Оно приступило к использованию такого имущества. Скажем, топляк подобрал, сложил в сарай и приобрел право собственности на это имущество.

Что касается недвижимого имущества, здесь несколько иные правила.

Приобретение права собственности на находку.

Находка - это такая вещь, которая выбыла из владения собственника и обнаружена другим лицом, причем собственник от нее не отказался, иначе это будет брошенная вещь. Скажем, кошелек потерял или оставил в транспорте сумку, он не отказался от этой вещи. И вот это имущество. найденное другим лицом, рассматривается как находка. И здесь действует следующее правило. То лицо, которое обнаружило находку, не становится ее собственником, оно обязано немедленно уведомить об этом собственника этого имущества. Если же собственник неизвестен или местонахождение его неизвестно, то необходимо заявить о находке в органы милиции или органы местного самоуправления. И органы милиции или местного самоуправления принимают все необходимые действия для того. чтобы отыскать собственника этого имущества и вернуть ему.

Если вещь найдена в помещении или на транспорте, то подлежит сдаче администрации соответствующего учреждения или администрации соответствующего вида транспорта (там, как правило, есть стол находок). И если лицо, обнаружившее вещь, это сделало, то на администрацию соответствующего учреждения или организации и также на администрацию соответствующего вида транспорта переходят права и обязанности лица, нашедшего вещь. Это означает, что уже они должны заявить в милицию или орган местного самоуправления о находке, а уже милиция производит соответствующие действия.

Если собственник будет обнаружен и ему будет возвращено найденное имущество, то лицо, которое обнаружило находку и добровольно заявило об этом, имеет право, во-первых, на возмещение всех необходимых расходов, которые оно понесло, и, во-вторых, право на вознаграждение в размере до 20% от стоимости найденной вещи. Если же в течение 6 месяцев с момента заявления в милицию или орган местного самоуправления собственник утерянной вещи не будет обнаружен, то по истечении 6 месяцев собственником этой вещи становится лицо, обнаружившее эту вещь. Как видите, закон стимулирует: как можно раньше заявите в милицию и с этого момента начинается истечение 6-месячного срока, по истечении которого вы можете приобрести право собственности на эту вещь. Но это только в том случае, если лицо добровольно заявило об этом в милицию.